Право наследования, его содержание и осуществление

 

Введение


Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, который сопровождает любую общественно-экономическую формацию, поскольку каждый человек рано или поздно может стать либо наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество; либо наследодателем, если при жизни распорядится принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти. Наследственное право - самостоятельная подотрасль гражданского права. Поэтому, право наследования было, остается и будет актуальным в любом государстве.

Огромное значение института наследования в обществе обусловлено тем, что этот институт затрагивает интересы почти каждого гражданина и интерес обусловлен изменениями в экономической и политической жизни общества, влияющими на состояние имущественных отношений. С ростом материального благосостояния граждан количество граждан, в разной степени вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности граждан находится основная часть жилищного фонда, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и др. Право наследования призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом, а наследования гарантируется.

Для большинства россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти, либо получения наследства перестал быть безразличным.

Этот аспект права не мог не остаться без внимания государства. 26 ноября 2001 года Президент РФ подписал третью часть Гражданского Кодекса РФ, принятую Государственной Думой 1 ноября 2001 года, одобренную Советом Федерации 14 ноября 2001 года. Третья часть ГК РФ, раздел V которой посвящен правовому регулированию наследственных отношений, ступила в силу с 1 марта 2002 года.

Необходимо указать следующее: современное наследственное законодательство в этой области претерпело существенные изменения по сравнению с действовавшими ранее.

«Можно отметить, что за всю историю развития рассматриваемого института в настоящее время в Российской Федерации создаются самые благоприятные условия для реального осуществления субъективных прав на имущество, переходящее в порядке наследования. Важным событием в развитии института наследования стало установление конституционной гарантии права наследования и принятие части третьей Гражданского

кодекса <consultantplus://offline/ref=880CD9CF3344EC3CA7BD0FC9C1299E74A4E31E1D2BF882F639901749F9B728720E3A5D333D54564266O o > Российской Федерации, соответствующей новым глобальным изменениям частного права. Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие предшествующие положения наследственного права были всего лишь уточнены и дополнены, главное - были сформулированы принципиальные положения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения круга объектов наследственного правопреемства».
Практика свидетельствует, что споры о наследстве всегда были одними из наиболее трудно разрешимых даже в отношении вещей, являющихся традиционным объектом права наследования ещё со времен Римской империи. Вопросы наследственного права и сегодня привлекают большое внимание юридической науки, а также практикующих юристов. Судебная практика свидетельствует, что наследственные дела составляют значительную часть дел, рассматриваемых судами. Так, в 2000 году в Российской Федерации в районных судах общей юрисдикции количество наследственных споров составило 25,7 тыс. В 2001 году их количество возросло до 28,7 тыс. (рост составил 10,5%). В 2002 году районные суды общей юрисдикции рассмотрели 30,6 тыс. наследственных дел (по сравнению с 2001 годом количество рассмотренных дел возросло еще на 6,9 %). В 2003 году районными судами было рассмотрено 32,7 тысяч наследственных дел, а в 2004 их количество возросло до 36,4 тыс. В 2005 году было рассмотрено 40,4 тысячи дел (по сравнению с предшествующим годом рост составил 9,9%); в 2006 - 50,2 тыс. (рост 24,3%); в 2007 году - 64,7 тыс. наследственных дел (рост составил 22,4%).
Исходя из вышеизложенного, тема права наследования в силу своей проблематичности и актуальности представляет интерес и может являться темой курсовой работы.

Объект исследования курсовой работы: общественные отношения, возникающие после смерти гражданина, обуславливающие переход его прав и обязанностей к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Предмет курсовой работы: право наследования как основной институт гражданского права.

Цель курсовой работы: исследование юридической природы права наследования. наследование правопреемство завещание

Для достижения указанной цели в работе необходимо:

изучить источники и литературу по теме;

рассмотреть понятие права наследования;

раскрыть содержание права наследования;

определить гарантии и принципы права наследования;

проанализировать основания наследования;

выявить особенности осуществления гражданских прав при наследовании.

Глава 1. Теоретические основы наследования


1.1 Понятие и содержание права наследования


Право наследования известно всем современным правовым системам. Такое обстоятельство свидетельствует о его значении и необходимости для обеспечения законных интересов не только отдельной личности, но и общества в целом.

Важной составляющей данного права является институт наследования. Что представляет собой наследование? В чем его сущность?

«В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования:

в странах континентальной правой системы, в том числе и в Российской Федерации, наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация исходит к классическому римскому праву». «Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или - при наличии нескольких наследников - определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал, и т.п.»;

«в странах «общего права» наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и (или) в завещании».

В соответствии с первой концепцией наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот требует, чтобы и после смерти должника его долговые обязательства сохранились - по крайней мере, те из них, которые не связаны тесно с его личностью.

Доктрина и практика стран «общего права» исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей. Указанная процедура именуется администрированием и протекает под контролем суда. Наследники же получают право на чистый остаток. При такой квалификации перехода имущества по наследству не может идти речи, например, об ответственности наследников по долгам наследодателя, представляющей собой типичный институт в правовых системах, воспринявших римскую модель наследования.

Отечественная цивилистическая доктрина - и дореволюционная, и советская, и современная российская - традиционно трактует переход имущества по наследству как преемство в правах и обязанностях умершего лица.

«Универсальный характер правопреемства признавался еще в дореволюционной России. Г.Ф. Шершеневич писал, что совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях место активное или пассивное, смотря по тому, какое место занимал умерший».

Новое наследственное законодательство РФ впервые устанавливает, что «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке особого рода - в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (

п. 1 ст. 1110 <consultantplus://offline/ref=92372524AA221D00F2ADCB9AE85E96C64497CC4D38378F8C8DCF36BA72FA91AD2339393A3FC626BDL4X3H o > ГК РФ). Таким образом, наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества.
Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей, а также предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации (например, право на недвижимое имущество) наследники приобретают имущество в один и тот же момент - со дня открытия наследства (

п. 4 ст. 1152 <consultantplus://offline/ref=92372524AA221D00F2ADCB9AE85E96C64497CC4D38378F8C8DCF36BA72FA91AD2339393A3FC624BEL4X7H o > ГК РФ)».
Сформулированное определение наследования позволяет в полной мере выявить сущность и основные признаки наследования.
Так, Садиков О.Н. считает, что наследование (наследственное правопреемство) - это переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам - его наследникам в силу завещания или закона. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное преимущество) переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.
Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. под наследованием понимают переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

«Конкретизируя понятие наследования, исследователи отмечают следующие обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК нее вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей».

Подчеркивая значение наследования в современном обществе необходимо указать следующее:

следует обратить внимание на стимулирующее действие наследования в экономической сфере жизни общества. «Каждому члену общества гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона близким ему людям»;

наследование играет важную роль в развитии конкретного общества и государства в целом. Оно выступает регулятором общественных отношений, связанных с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей умершего его наследникам, тем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота. Передаваемое по наследству имущество не только способствует развитию и обогащению наследников, но и объединяет их стимулирующей целью. В укреплении семейных и межличностных отношений берут начало основы стабильности и развития общества и государства.

Вместе с тем, совершенно справедливо ряд исследователей обращают внимание на негативные моменты наследования.

«Наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, конвертируемая валюта и т.д. А это, в свою очередь, усугубляет социальное расслоение общества и, в конечном счете, разлагает самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности».

Негативные моменты наследования проявляются в тяжбах и спорах между наследниками после открытия наследства, могут переходить в затяжной характер, способствуют разобщению семейных и родственных отношений, близкие друг другу люди и друзья в результате спора становятся фактически врагами.

Негативная сторона наследования проявляется и в том, что самые близкие и дорогие умершему человеку люди после его смерти ради обогащения идут на все мыслимые и немыслимые уловки, вплоть до признания наследодателя недееспособным, чтобы таким образом доказать в суде недействительность завещания.

Необходимо отметить, что указанные негативные стороны наследования не могут быть основанием для отказа от него, так как общественно полезные функции намного превышают негативные.

Итак, наследование есть одно из проявлений гражданской способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности. Последняя выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.

Исходя из выше изложенного, можно дать общее определение права наследования. Право наследования представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих переход имущества умершего (наследства) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.


.2 Гарантии и принципы права наследования


В Российской Федерации право наследования гарантируется Конституцией РФ пункт 4 статьи 35.

Данная норма определяет национальный наследственный порядок. Каждому лицу, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, мест жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям гарантируется возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению путем прямого волеизъявления - завещания, либо оставить установленный законом наследственный порядок, зная, что имущество после смерти перейдет к строго определенным лицам.

Реализация норм Конституции Российской Федерации как Основного Закона осуществляется в части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, который детализирует установленный наследственный порядок.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 января 1996 года № 1-П указал, что право наследования обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Данное право включает в себя как право распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение.

Гарантия права наследования представляет собой совокупность условий и средств, обеспечивающих осуществление права наследования.

В юридической литературе выделяют общие и специальные права наследования.

Общие гарантии - объективные условия существования общества, которые оказывают непосредственное влияние на развитие законодательства в области права наследования. К ним относятся:

экономические условия - определяются состоянием экономического развития общества, существующими формами собственности, экономической свободой, динамикой развития производительных сил;

социальные условия - определяются уровнем благосостояния общества, развития образования, науки, медицины, социального обеспечения;

политические условия - определяются состоянием государственной власти, развитием институтов демократии, становления гражданского общества;

духовные условия - определяются уровнем общей, политической и правовой культуры общества.

Общие гарантии образуют материальную основу применения юридических средств по осуществлению права наследования, т.е. юридических гарантий.

Юридические гарантии права наследования представляют собой правовые способы и средства, с помощью которых обеспечивается реализация прав и свобод при осуществлении наследования, а также защита нарушенных наследственных прав и свобод и их восстановление.

Основными юридическими гарантиями являются:

нормативное регулирование законами и иными нормативно-правовыми актами общественных отношений, связанных с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам), и своевременное совершенствование законодательства;

выявление, предупреждение и пресечение органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами правонарушений при осуществлении права наследования;

меры защиты и восстановления нарушенных наследственных прав, устранение последствий правонарушения;

юридическая ответственность;

процессуальные гарантии - процессуальное обеспечение прав и свобод граждан в сфере права наследования.

Все условия и средства гарантии права наследования должны действовать в комплексе.

В правовой литературе исследователи выделяют конституционные гарантии права наследования.

В частности, Гаджиалиева Н.Ш. затрагивает вопрос о конституционных гарантиях права наследования и понимает их как условия и средства, направленные на обеспечение реального использования гарантированных Конституцией РФ правомочий наследника и наследодателя. Она выделяет «два уровня конституционных гарантий права наследования: правоустанавливающий и правоприменительный.

На правоустанавливающем уровне закрепляются основные положения , позволяющие защитить право наследования.

На уровне правоприменительной практики происходит непосредственная реализация гарантий права наследования, закрепленных на правовом уровне».

При анализе права наследования необходимо охарактеризовать его основные принципы. Принципы права наследования представляют собой основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права наследования, выражающие его сущность и определяющие его функционирование.

Принципы права наследования характеризуют особенности правового регулирования наследственных правоотношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.

В юридической литературе вопрос о принципах пава наследования рассматривается по-разному, единого подхода нет.

Одна группа специалистов, среди которых коллектив кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, подготовивший учебник по гражданскому праву под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, считает, что «к принципам наследственного права как к одного из самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены:

принцип универсальности наследственного правопреемства;

принцип свободы завещания;

принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;

принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;

принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств».

Другой специалист по гражданскому праву С.П. Гришаев отмечает что «право наследования базируется на сочетании двух основополагающих принципах: свободы наследования и охраны интересов семьи». В качестве дополнительных Гришаев С.П. выделяет такие принципы как «принцип универсальности, наследственного правопреемства, принцип свободы выбора у наследников принять наследство или отказаться от него, принцип охраны наследства от противоправных посягательств».

Гаджиалиева Н.Ш. представляет свою точку зрения: «Конституция РФ содержит ряд положений, на основе которых осуществляется формирование и реализация наследственных прав, по объему правового регулирования эти положения можно подразделить на две группы: общие и специальные.

Общие положения (правила) объективного конституционного права \либо прямо закрепляются в тексте закона, либо выводятся из содержания конституционных норм, но обязательно должны применяться в судебной практике. Основным признаком, характеризующим эти положения, является то, что они могут быть применимы в отношениях всех прав и свобод, закрепленных в Конституции.

К специальным относятся те, которые функционально направлены на регулирование в тексте нормативных правовых актов, в первую очередь, в Конституции РФ.

К числу общих положений следует отнести:

принцип социальной справедливости;

принцип равенства перед судом и законом;

принцип соразмерности (пропорциональности) при ограничении субъективных прав.

Принцип социально справедливости вытекает из смысла статьи 7 Конституции РФ, устанавливающий, что Российская Федерация является социальным государством. В социальном государстве на первый план выдвигается взаимная ответственность государства и гражданина и

достижение на этой основе такого результата, при котором социальная солидарность и справедливость воплощать бы в жизнь. Данный принцип находит свое выражение при конструировании ряда гражданско-правовых норм, в том числе наследственных.

Прежде всего, социальная справедливость проявляется в соотношении двух оснований наследования: по закону и по завещанию.

В институте наследования по закону она проявляется в нормах о круге наследников по закону и об очередности призвания их к наследованию.

В институте наследования по завещанию она реализуется в нормах:

о свободе завещания;

об условиях завещания

об обязательной доле в наследстве.

Специальные конституционные положения, регулирующие наследственные правоотношения, можно подразделить на две группы:

материально-правовые принципы;

процессуально-правовые принципы.

Материально-правовые принципы подразделяются на прямые (которые непосредственно закрепляют наследственные права) и косвенные (которые опосредованно закрепляют возможность осуществления наследственных прав).

К принципам, непосредственно определяющим наследственные правоотношения, следует отнести принцип свободы наследования, который предполагает свободу воли наследодателя по распоряжению своим имуществом, а также свободу воли наследников по получению наследственного имущества (части 2 и 4 статьи 35 Конституции РФ).

К числу косвенных материально-правовых принципов, составляющих основу наследования, следует отнести:

принцип свободы экономической деятельности;

принцип неприкосновенности частной собственности».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод.

Согласно Основному Закону в Российской Федерации право наследования гарантируется.

В правовой литературе закреплены общие и юридические права наследования.

Особое внимание специалисты уделяют конституционным гарантиям права наследования, которые представляют собой условия и средства, направленные на обеспечение реального использования гарантированных Конституцией РФ правомочий наследника и наследодателя.

Сущность, функционирование права наследования определяют его принципы. На основе анализа литературы, видно, что специалисты выделяют общие и специальные принципы. Общие принципы закреплены в Конституции РФ, иных нормативно-правовых актах, характерны для иных общественных отношений, специальные принципы присущи только наследственным правоотношениям.



Глава 2. Основания наследования


2.1 Правовое регулирование наследования по завещанию


«Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне отвечало стремлению советского государства регулировать наследственные отношения преимущественно волей законодателя. Естественно, и весь массив норм, посвященных наследованию по закону, предшествовал в ГК РСФСР 1964 г. тем, что регулировали наследование по завещанию.

Действующий Гражданский Кодекс РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону - 11.

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой

наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием».

В науке наследственного права были предприняты попытки выработать понятие завещания.

Завещание - это единственный способ распоряжения своим имуществом на случай своей смерти. Других вариантов на случай своей смерти по распоряжению своим имуществом не существует.

Ряд специалистов определяют завещание как «акта физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными или нематериальными благами на случай смерти».

В статье «О правовой природе завещания» Сараев А.Г., аспирант кафедры гражданского права и процесса Самарской гуманитарной академии, предлагает следующее определение завещания: «завещание представляет собой индивидуальный волевой акт (юридически значимое действие) лица, облекаемый в строго определенную форму и направленный на желаемое (вероятностное) отчуждение прав на имущество, принадлежавших конкретному лицу в момент смерти, установление обязанностей относительно данных имущественных прав, а также определение условий реализации данного акта».

В современной литературе завещание рассматривается как односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего темпу имущества с назначением наследников, сделанная в установленной законом форме. При этом отмечается, что «завещание характеризуется определенными юридическими признаками:

личный характер завещания

свобода завещания

односторонний характер сделки

установленная законом и строго регламентированная форма завещания;

тайна завещания».

Указанные определения понятия завещания помогают понять правовую сущность завещания, по-разному формулируя его признаки.

Завещание - это односторонняя сделка, сущность которой совершение завещателем действия по распоряжению имуществом, направленного на переход (или запрещение перехода - в случае, если в завещании содержатся указания о лишении наследства) принадлежащих ему (или будущих) прав и обязанностей к указанным в завещании лицам.

Пункт 4 статьи 1118 ГК РФ закрепляет: в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается. Следовательно, запрещены совместные завещания в пользу третьих лиц, взаимные завещания двух и более лиц в пользу друг друга. Такие взаимные завещания приобретают характер двусторонней сделки, а сделка утрачивает присущий завещанию односторонний характер.

Следует отметить, что российское законодательство традиционно не признает составления договоров о наследовании, взаимных завещаний (завещаний в которых лица назначают друг друга наследниками). Не признаются корреспективные (взаимные завещания), последующая отмена одного из которых, влечет недействительность другого.

Завещание совершается на случай смерти, т.е. данная односторонняя сделка порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства). Завещание, в отличие от других сделок, порождающих правовые последствия для их сторон с момента совершения, не порождает последствий до момента смерти завещателя: совершив завещание, потенциальный наследодатель вправе по-прежнему свободно распоряжаться завещанным имуществом, вплоть до отчуждения и уничтожения. Именно поэтому законом запрещается оспаривать завещание при жизни наследодателя: оно нем может нарушить ничьих прав и интересов до тех пор, пока наследодатель не умрет.

Завещание можно рассматривать как сделку с отлагательным условием относительно срока ее действия, но этот срок не определен, ибо он связан с наступлением конкретного события - смерти завещателя.

В соответствии с требованием действующего законодательства завещание является единственным возможным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что решить судьбу принадлежавшего ему имущества на случай смерти гражданин может только путем совершения завещания. Законодательными механизмами предотвращаются возможности использовании я иных, помимо завещания, институтов для передачи имущества после смерти.

Наследование по завещанию базируется на принципе свободы завещания.

Принцип свободы завещания закрепляет статья 1119 ГК РФ.

Этот принцип «выражается, прежде всего, в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению. Из этого следует, что гражданин может по своему усмотрению совершить завещание, а может вовсе не совершать его, причем, отметим, что ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать».

Свобода завещания выражается в том, что завещатель свободен в решении вопроса о том,

составлять или не составлять завещание;

какое конкретно имущество он желает передать и кому;

выразить волю на лишение наследства одного, нескольких или всех наследников;

передать имущество постороннему гражданину, любому юридическому лицу, государству;

возложить на наследников определенные обязанности - завещательные обременения;

после составления завещания - изменить его или отменить (статья 1137 ГК РФ).

При составлении завещания наследодатель вправе включить в него любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти. При этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим исключительно своим интересом при распоряжении имуществом. Мнение и интересы наследников, лиц, лишенных наследства, любых иных лиц не являются препятствием для свободного формулирования наследодателем его воли.

Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доли в наследстве, согласно статье 1149 ГК РФ.

«В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, равно как и о причинах принятого решения. Это правило перекликается со ст. 1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну завещания.

Статья 1123 ГК РФ, закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан».

Завещание носит сугубо личный характер. Завещание - это распорядительный акт одного лица. Не допускается совершение одного завещания двумя или более гражданами.

Исключительно сам гражданин вправе составить завещание, совершение завещания через представителя запрещено. По общему правилу необходимо личное присутствие гражданина у нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание. Исключение составляет случай составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. ГК РФ предусматривает возможность составления этого документа в простой письменной форме лично завещателем в присутствии двух свидетелей. В дальнейшем (не зависимо от того умер наследодатель или нет) это завещание в течение одного месяца должно быть подтверждено в суде с присутствием этих двух свидетелей. В противном случае это завещание утрачивает силу.

Важным принципом наследования по завещанию является тайна завещания. Нотариус либо другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания другими лицами завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Содержание завещания составляют завещательные распоряжения. Основное содержание завещания должны составлять распоряжения завещателя своим имуществом, т.е. указания на то, кому должно перейти конкретное имущество после его смерти.

Действующий Гражданский кодекс прямо предусматривает и такие виды завещательных распоряжений, как лишение наследников по закону наследства, подназначение наследников, определение долей наследников в завещательном имуществе, назначение исполнителя завещания, завещательный отказ, завещательное возложение.

Для завещания законом установлена строго регламентированная форма и порядок совершения. Процедура совершения завещания должна создавать действенные гарантии того, что в момент совершения завещания завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была свободной, что он не действовал под влиянием обмана и заблуждения. Законом установлены строго формальные требования, которые предъявляются к субъективному составу, порядку совершения завещания, его форме и содержанию.

Безусловно, важным моментом является толкование завещания. «Толкование завещания позволяет наиболее точно выполнить завещательные распоряжения и тем самым гарантировать права наследников по завещанию и по закону, других лиц, чьи права основаны на завещательном отказе или завещательном возложении, или на праве общей собственности на объекты завещательных распоряжений и пр.

Для установления воли завещателя необходимо, прежде всего, выяснить буквальное значение слов и выражений, содержащихся в тестаментарном документе (

ст. 1132 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C36EB3qEH o > ГК). Это и понятно - субъект толкования завещания имеет дело не с чем иным, как с текстом - набором словосочетаний, выраженных на том, или ином языке. Следовательно, «исходным материалом» при толковании завещания являются те лексические значения, которые обычно имеют данные слова и словосочетания в этом языке. Отмеченное обстоятельство приобретает особое значение в связи с совершением закрытых завещаний (

ст. 1126 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C264B3q2H o > ГК), в которых завещатель мог использовать слова и выражения, относящиеся к словарному фонду местного диалекта. По мысли законодателя, буквальный смысл завещания и составляет ту цель, которую должен преследовать толкователь, - при неясности значения того или иного положения завещания он должен обратиться к иным его положениям, установить смысл завещания в целом, чтобы уяснить именно буквальный смысл неясного тезиса тестаментарного текста. Именно такая - абсолютно верная - мысль заложена в упомянутой выше

статье <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C36EB3qEH o > ГК. Уяснение смысла завещания в целом выступает основой и итогом понимания отдельных элементов текста - слов, терминов, выражений, логических связей между ними, что позволяет найти единство и согласованность всех распоряжений и условий, составляющих содержание завещания, и придает целостность толкованию завещания. Иными словами, необходимо выяснить не то, что, вероятно, хотел сказать завещатель, а то, что он сказал. Особенности толкования завещания связаны с пониманием индивидуальности завещателя и завещания, своеобразия обстоятельств и условий, в которых сформировалась воля завещателя, поэтому ни типичные по содержанию распоряжения, ни известные обыкновения, ни разумно понимаемые намерения завещателя не могут служить путеводителем при толковании завещаний».
Особая роль правового регулирования наследования по завещанию принадлежит институту исполнения завещания, который «предусматривает правовые средства, содействующие реализации воли наследодателя, предназначенной действовать лишь после открытия наследства.
Исполнение завещания означает совершение действий, которые приводят к правопреемству в соответствии с волей завещателя. Исполнение завещаний происходит в рамках наследственных правоотношений в целях осуществления права наследования по завещанию и возможности иного правообладания за счет наследства. Значение института исполнения завещания заключается в том, что он служит охране свободы завещания после смерти завещателя, охране наследства как комплекса имущественных прав и обязанностей, охране прав и интересов лиц, приобретающих имущественные блага за счет наследства, и лиц, имеющих притязания к наследству. Институт исполнения завещания включает положения о субъектах, признаваемых исполнителями завещания, полномочиях и правовом статусе душеприказчика завещателя.
Исполнение завещания осуществляется, прежде всего, наследниками по завещанию. При этом законом не предусмотрено наделение наследников по завещанию специальными полномочиями по исполнению завещания. Исполнение завещания наследником по завещанию основано на его статусе наследника по завещанию и поглощается этим статусом.
В то же время исполнение завещания может быть возложено на специально уполномоченное лицо - исполнителя завещания (душеприказчика), как указывается в

ст. 1133 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C36FB3q5H o > -

1134 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C36FB3q3H o > ГК. Душеприказчик -назначенное в завещании особое лицо, которому завещатель поручает исполнение его воли, выраженной в завещании. Душеприказчиком может быть назначен гражданин, как принадлежащий к числу наследников по завещанию или по закону, так и не относящийся к таковым.
Назначение исполнителя завещания имеет особо важное значение в случаях, если наследство представляет собой сложную совокупность движимых и недвижимых вещей, прав, обязанностей, не терпящих перерыва в управлении, охране и уходе со стороны доверенного лица, или если в составе наследников имеются несовершеннолетние или другие лица, нуждающиеся в правовой и деловой поддержке со стороны доверенного лица, или у завещателя не было уверенности в точном исполнении его воли наследниками по завещанию и т.д. При этом завещатель вправе назначить одного или нескольких душеприказчиков, поручить им исполнение завещания в целом или отдельных завещательных распоряжений (

ст. 1133 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C36FB3q5H o >,

1134 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C36FB3q3H o > ГК).
По своей юридической природе назначение душеприказчика есть одностороннее распоряжение завещателя, сделанное в завещании. Для включения этого указания в завещание не требуется предварительного согласия исполнителя завещания.
Исполнитель завещания обязан принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников. Полномочия в этой области деятельности душеприказчика предусмотрены в

ст. 1171 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C16DB3q7H o > -

1174 <consultantplus://offline/ref=175FBBFF51EFC6049E06E18C57BCAA0E473E665D46727E6E0EBF6341F6A7BFB9CDF43C1CE1C16FB3q6H o > ГК».
Итак, завещание представляет собой распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном порядке. Согласно действующему гражданскому законодательству завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме, и лично им. Процесс правового регулирования наследования по завещанию является сложным, в ходе него возникает много спорных и неоднозначных вопросов, приоритет решении я которых остается за судебной инстанцией.

.2 Правовое регулирование наследования по закону

Наследование по закону представляет собой порядок наследственного правопреемства, при котором переход имущества к наследникам умершего определяется не в соответствии с его завещательными распоряжениями, а в соответствии с правилами законодательства.
«Важно подчеркнуть, что как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону наследование имеет место лишь при наличии всего набора необходимых юридических факторов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, ни наследования по закону не может быть. Не случайно речь идет не о наследовании из закона, а о наследовании по закону, т.е. в соответствии с ним. Разумеется, в соответствии с законом происходит и наследование по завещанию. Поэтому если ограничится чисто терминологической стороной дела, то различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону носит в известной мере условный характер. Совсем иначе, если оценивать это различие по существу. С этих позиций различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоит главным образом в том, что наследование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследование по закону, поскольку воля завещателя не выражена либо ей не придается юридического значения, - лишь в соответствии с волей самого закона. При этом устанавливая те или иные правила, касающиеся наследования и призванные восполнить отсутствие воли наследодателя, законодатель обычно исходит из вполне разумного предположения, что если бы наследодатель сам выразил свою волю, он выразил бы её точно так же, как закон».
Необходимо указать, что даже при наличии неотменного и не признанного недействительным завещания наследование по закону может иметь место. Так, например, независимо от воли завещателя происходит наследование обязательной доли в наследстве (статья 1149 ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ). По закону происходит переход к наследникам права на наследство, при признании наследника по завещанию недостойным (статьи 1117, 1161 ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ). Наследование по закону будет иметь место, если наследники по завещанию не приняли наследство или отказались от него. Наследованием по закону является и наследование выморочного имущества (статья 1151 ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ).
В соответствии с гражданским законодательством выделим особенности правового регулирования наследования по закону:
наследование по закону наступает при отсутствии правовых оснований для наследования по завещанию, т. е. наследование по завещанию имеет приоритет перед законным порядком наследования;
содержание правил наследования по закону должно соответствовать как частным интересам обеспечения прав членов семьи наследодателя, так и публичным интересам государства и общества. Частные интересы обеспечиваются призванием к наследству родственников наследодателя, а публичные - возможностью наследования государством и иными публичными образованиями имущества, оказавшегося выморочным;
наследники по закону наследуют в равных долях. Все наследники, наследующие на основании закона, имеют равные права наследования, независимо от пола, гражданства и имущественного положения. Наследники на основании закона приобретают равные права на наследование имущества наряду с наследниками по завещанию. То есть, при том, что наследование может осуществляться по различным основаниям, правовые последствия в результате осуществления правопреемства будут равны, без дискриминации в отношении наследников по тому или иному основанию;

при наследовании по закону учитываются не только отношения родства, но и брачные отношения. Наследственные права супруга наследодателя подлежат защите и обеспечению, переживший супруг не устраняется от наследования родственниками наследодателя;

особым, социально значимым принципом наследования по закону является правило обязательной доли в наследстве;

усыновленные и усыновители наследуют по закону наравне с родственниками наследодателя по происхождению;

призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Очередность наследования определяется по основаниям личной связи наследников с наследодателем - брака, родства, усыновления, а также семейных отношений свойства (отношения родственников одного супруга и родственников другого супруга) и представления наследодателем содержания наследнику.

Наследование по закону осуществляется в соответствии с очередностью, в основу которой положена степень родства наследника с наследодателем.

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает очередность призвания наследников по закону: «Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117) <C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Temp1_allbest-r-01330737.zip\l Par73 o>, либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119) <C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Temp1_allbest-r-01330737.zip\l Par94 o>, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства».

В соответствии с действующим Гражданским кодексом предусмотрено восемь очередей наследников по закону (статьи 1142-1148 ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ). Распределение наследственного имущества между наследниками по закону производится в равных долях, за исключением наследования по праву представления. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Их может просто не быть, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все отстранены от наследования, либо все они отказались от наследства.

Итак, Гражданский кодекс закрепляет широкий круг наследников по закону, включающий

супруга,

родственников по прямой нисходящей линии (детей, внуков, правнуков),

родственников по восходящей линии (родителей, дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек),

родственников по боковой линии (братьев и сестер, тетей и дядей, племянников),

усыновленных и усыновителей,

пасынков и падчериц, отчима и мачеху.

Наследниками по закону (восьмой очереди) являются также нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Рассматривая принцип призвания наследников по закону, сошлюсь на пример, указанный в лекции. Муж и жена после ДТП попадают в больницу. У мужчины есть родной брат, у женщины дочь от первого брака. Нас будет интересовать квартира, собственником которой является мужчина, т.к. квартира была приобретена им до брака.

Предположим две ситуации:

Мужчина умирает в 23 часа 45 минут, а женщина в 0 часов 15 минут (т.е. на следующий день). В этой ситуации имущество мужчины достанется дочери его жены. В день смерти мужа была жива жена, она является наследницей первой очереди. Будучи живой в момент (день) смерти мужа она принимает наследство, а поскольку она не успела его принять, то её права наследования подменяются правами на наследование её дочери. Дочь вступить в наследственные правоотношения вместо мамы.

Мужчина умирает в 23 часа 45 минут, а женщина в 23 часа 55 минут (т.е. в один день). В такой ситуации имущество мужчины достанется его брату. Муж и жена умерли в один день. Таким образом, жена мужчины не находилась в живых в день смерти своего мужа и не может быть его наследницей. Наследство мужчины определяется отдельно: для брата и падчерицы. Брат стоит выше по цепочке очередей на наследство. Он получит всё, а падчерица ничего.

Таким образом, наследование по закону занимает важное место в системе гражданского законодательства и определяет судьбу имущества умершего лица в силу отсутствия завещания. Наследование по закону осуществляется в соответствии с очередностью, в основу которой положена степень родства наследника с наследодателем. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в Российской Федерации, укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.


Глава 3. Осуществление права наследования


3.1 Право принятия наследства


Вопрос принятия наследства является одним из самых сложных правовых вопросов и с точки зрения регулирования нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, и с точки зрения понимания этих норм.

«С момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство издревле принято называть лежачим (hereditas jacens). Принадлежит ли оно кому-то в этот промежуток времени, и если принадлежит, то кому именно? Лежачее наследство не может принадлежать наследователю, поскольку его нет в живых. Со смертью наследодателя прекратилась его правоспособность, которая выступает в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще.

Нельзя утверждать так, что лежачее наследство принадлежит признанным к наследованию наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало признанным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства незачем да и нельзя было бы придавать обратную силу.

Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое состояние является кратковременным. Оно длится лишь до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству».

Закон гласит просто и строго: «Для принятия наследства наследник должен его принять».

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или по завещанию, в результате которого он замещает наследователя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участников которых при жизни был наследователь. Принятием наследства обеспечивается достижения результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.

Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно входит в состав субъективного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия.

Принятие обязательно для всех наследников без исключения. Однако при этом имеются некоторые правовые тонкости, которые обязательно нужно принимать во внимание.

«Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось». Наследник должен знать, что можно либо принять наследство целиком, либо отказаться от него, но тоже целиком.

Исключение состоит в том, что при признании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в порядке наследственной трансмиссии, в результате открытия наследства и т.д.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.

Согласно указанной 1152 статье ГК РФ не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Наследник, решая вопрос о принятии наследства или отказе от него, не вправе ставить, кому бы то ни было условия соответственно принятия наследства или (что бывает чаще) отказа от него, и никто не обязан соглашаться выполнять его условия. Аналогичным образом наследник не должен быть связан условиями, которые ставят ему другие лица, и - он должен выражать свою волю на принятие наследства ил отказ от него совершенно свободно.

Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя. Он вправе высказать только свою волю, а, соответственно, нотариус и другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. В связи с этим в пункте 3 статьи 1152 ГК РФ установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Статья 1153 ГК РФ регламентирует способы принятия наследства. Их предусмотрено два:

юридический способ - формальное принятие наследства;

вступление в наследство - фактическое принятие наследства.

Формальный (юридический) способ принятия наследства заключается в подаче нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, по месту открытия наследства в течение шестимесячного срока заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Эти заявления должны быть сделаны в письменном виде.

Заявление о принятии наследства подается для юридического закрепления факта принятия наследства.

Наследство может быль принято наследником путем совершения наследником конклюдентных действий, т.е. действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Конклюдентными действиями считаются:

вступление наследника во владение или управление наследственным имуществом;

принятие наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц (подача в правоохранительные органы заявлений о возбуждении уголовных дел по факту хищения имущества, принадлежащего наследодателю, подача исков в порядке гражданского судопроизводства от истребовании вещей, принадлежавших наследодателю, установка новых входных дверей или смена замков на старых дверях квартиры или дома наследодателя, огораживание забором земельного участка, принадлежавшего наследодателю);

производство наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества (уплата коммунальных платежей, уплата налога на имущество, уплата различных страховых платежей, связанных со страхованием жилья, автомобиля и иного имущества, принадлежавшего наследодателю);

оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение им от третьих лиц денежных средств, причитавшихся наследодателю.

Как показывает практика, убедительным доказательством фактического принятия наследства для нотариусов является справка, из которой следует, что наследники и наследодатель проживали совместно (справка с места жительства в наследодателя и указание места регистрации по постоянному месту жительства в паспорте наследника или выписке из домовой книги).

Совершение наследником действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство, должно быть подтверждено в судебном порядке.

В суд можно обратиться с двумя видами заявлений:

Заявление в порядке особого производства об установлении юридического факта принятия наследства - если между наследниками нет спора в отношении наследства или если наследник единственный;

Исковое заявление об установлении факта принятия наследства (возможно заявление и других требований дополнительно) если у наследников имеется спор.

Статья 1154 ГК РФ устанавливает срок принятия наследства: «Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) <C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Temp1_allbest-r-01330737.zip\l Par58 o> наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим».

«В соответствии с общими правилами о порядке исчисления сроков шестимесячный срок для принятия наследства, как и для отказа от наследства начинает течь со дня, следующего за днем смерти гражданина».

При пропуске срока на принятие наследства наследник фактически лишается прав на наследство.

Из этого правила есть только три исключения:

первое: в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения об объявлении его умершим;

второе: если право наследования возникает для других лиц

вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника как недостойного, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования;

третье: лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство течение трех месяцев со дня окончания срока принятия наследства, установленного для того другого наследника.

Статья 1155 (пункт 1) ГК РФ предусматривает случаи, когда «суд может восстановить срок на принятие наследства и признать наследника принявшим наследство. Это возможно, однако, лишь при наличии следующих условий: во-первых, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или попустил срок на принятие наследства по другим уважительным причинам; во-вторых, если наследник пропустивший срок по уважительным причинам обратился в суд не позднее шести месяцев после того, как эти причины отпали.

При отсутствии хотя бы одного их этих условий срок на принятие наследства, пропущенный наследником, восстановлению судом не подлежит».

Исходя из практики формирования наследственного права, в российском законодательстве предусмотрены два способа принятия наследства по истечении установленного срока: судебный и несудебный.

По решению суда срок восстанавливается при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

заявление наследника, пропустившего срок, о восстановлении срока для принятия наследства (обращение в суд иных

заинтересованных лиц не допускается);

наследник пропустил срок по уважительной причине (уважительными причинами могут быть продолжительная болезнь, отсутствие информации о дальнем родственнике, ставшим наследодателем, сокрытие родственниками наследодателя информации о его смерти и т.д.);

обращение в суд в течение не более шести месяцев после того, как причины пропуска срока для принятия наследства отпали.

При вынесении решения о восстановлении срока принятия наследства суд указывает новые доли всех наследников (а не только восстановленного) в наследственном имуществе, а также признает недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство. Представляется, что это должно быть сделано в том же решении, которое восстанавливает срок принятия наследства.

Второй способ восстановления срока на принятие наследства является внесудебным и допускается при согласии всех наследников, уже принявших наследство. Это согласие должно быть выражено в письменной форме. Получив согласие всех наследников, нотариус аннулирует выданные ранее свидетельства о праве наследования и выдает новые, на основании чего вносятся необходимые изменения в записи о государственной регистрации.

«Наследник, который принял наследство после истечения установленного срока, но с соблюдением правил статьи 1155 ГУ РФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК. Если, однако, принятие наследства после истечения установленного срока произошло с согласия всех наследников, то указанные правила применяются лишь постольку, поскольку письменным соглашением между наследниками нем предусмотрено иное».

Может случится так, что «наследник, который после открытия наследства был призван к наследованию, умирает, не успев принять

наследство в установленный срок.

В законе предусмотрено, что право на принятие наследства, которое принадлежало умершему наследнику, не успевшему принять наследство в установленный срок, переходит к его наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией. Наследник, который умер, не успев принять наследство, называется трансмиттентом, а его наследник (наследники), к которому переходит право на принятие наследства - трансмиссаром (трансмиссарами). Наследственная трансмиссия имеет место независимо от того, был ли трансмиттент наследником по закону или по завещанию. Право принятия наследства переходи к наследникам трансмиттента по закону. Если же трансмиттент все свое имущество завещал, тот оно переходит к наследникам трансмиттента по завещанию. Таким образом, в роли трансмиттента и трансмиссаров могут выступать как наследники по закону, так и наследники по завещанию».

Итак, право принятия наследства принадлежит каждому гражданину России. Принятие наследства представляет собой самостоятельное волеизъявление дееспособного наследника, которое не допускается под условием или с оговорками. Существует только два способа принятия наследства: формальный (юридический) и фактический.

Принятие наследства - это односторонняя сделка. Направленная на приобретение совокупности имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, носителем которых он являлся на момент открытия наследства, к наследникам в установленном порядке.


.2 Право отказа от наследства


Отказ от наследства представляет собой акт свободного волеизъявления призванного к наследству наследника, которым он заявляет о нежелании приобретать права и обязанности умершего. Отказ от наследства по своей юридической природе - это односторонняя сделка.

Правовым последствием отказа от наследства является тот факт, что отказавшееся лицо теряет статус наследника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1157 ГК РФ «наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) <C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Temp1_allbest-r-01330737.zip\l Par414 o> или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества».

«Закон на первое место ставит право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц, делая при этом отсылку к статье 1158 ГК, которая и определяет круг этих лиц. Наследник вправе также отказаться от наследства, не определяя лиц, в пользу которых он отказывается от наследства.

Наследник вправе отказаться от наследства как в пользу других лиц, круг которых в статье 1158 ГК РФ ограничен, так и не определяя лиц, в пользу которых он отказывается от наследства. При этом наследник вправе сам избрать любой из двух вариантов отказа от наследства, никто нем вправе, ни прямо, ни косвенно, вынудить наследника остановиться на одном из этих вариантов».

Отказаться от наследства имеют право как наследники по закону, так и наследники по завещанию. Закон закрепляет лишь один случай, когда отказ от наследства не допускается. Такой отказ невозможен при наследовании выморочного имущества, которое в порядке наследования переходит в собственность Российской Федерации.

Отказ от наследства - акт, не обусловленный никакими причинами, и бесповоротный.

«Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно».

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока установленного для приятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Способы отказа от наследства определены статьей 1159 ГК РФ.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если сочтет причины пропуска срока уважительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1158 ГК РФ «наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119) <C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Temp1_allbest-r-01330737.zip\l Par94 o>, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156) <C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\Temp1_allbest-r-01330737.zip\l Par397 o>». Таким образом, статьей 1158 (п.1) определен круг лиц, в пользу которых наследник вправе отказаться от наследства и в силу прямого указания закона перечень этих лиц является исчерпывающим.

Значение направленного отказа состоит в том, что волеизъявлением наследника права на наследование переходят к другим лицам, как призванным к наследованию, так и не призванным к наследованию, но входящим в число наследников по завещанию или по закону. Тем самым направленный отказ меняет круг призванных к наследованию наследников. При направленном отказе от наследства по завещанию воля завещателя подвергается изменениям, поскольку вследствие своего отказа наследство не получает наследник, указанный в завещании, но получает лицо, не названное

завещателем в числе наследников.

В соответствии с действующим законодательством возможен отказ от наследства в пользу одного или нескольких лиц.

В том случае, когда направленный отказ совершается в пользу нескольких наследников, наследственное имущество, которое причиталось бы на долю отказывающегося наследника, подлежит распределению между указанными им лицами, если они примут наследство. Поскольку нет прямого запрещения закона, наследник вправе в своем отказе в пользу нескольких лиц указать доли, в которых между ними будет распределено наследственное имущество.

Отказ от наследства является формальным актом, для которого законом предусмотрен определенный порядок совершения.

В соответствии со статьей 1159 ГК РФ «отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства».

Подача заявления об отказе от наследства возможна в том случае, если наследство было открыто и наследник призван к наследованию. Если наследником было подано заявление об отказе от наследства, такое заявление не может быть впоследствии отменено или изменено наследником. В заявлении наследника об отказе от наследства должно быть выражено намерение отказаться от наследства целиком, как единого целого. В то же время учитывая, что наследник имеет право отказаться от наследства только по одному из оснований - по закону либо по завещанию (пункт 3 статьи 1158), в заявлении отказе должно иметься указание на то, от наследства по какому основанию отказывается наследник. Заявление об отказе от наследства не должно содержать никаких условий отказа. Помимо подачи заявления об отказе от наследства о таком отказе могут свидетельствовать

фактические действия наследника по непринятию наследства.

В правовой литературе подчеркивается отличие отказа от наследства от фактического непринятия наследства. Отказ от наследства явно выражает волю наследника не заступать на место наследодателя в правоотношениях с участием последнего. Фактическое непринятие наследником наследства не свидетельствует ни в пользу отказа от наследства, ни в пользу принятия наследства. Оно является правовым состоянием, а не сделкой. «Фактическое состояние непринятия наследства рассматривается как презумпция отказа от наследства по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 1155 ГК РФ. Заявленный отказ от наследства также может быть опровергнут, однако в случаях, если будет признан недействительной сделкой по основаниям и в порядке, предусмотренным правилами о недействительности сделок».

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ. Закон допускает отказ от наследства через представителя, однако в доверенности, на основании которой действует представитель должно быть специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

Следовательно, право на отказ от наследства предоставлено каждому гражданину РФ, являющемуся наследником. Отказ от наследства представляет собой акт свободного волеизъявления призванного к наследству наследника, которым он заявляет о нежелании приобретать права и обязанности умершего. Это по своей юридической природе - односторонняя сделка, не обусловленная никакими причинами, и бесповоротная. Отказ от наследства, при котором наследник передает свое право другому лицу, следует отличать от непринятия наследства, при котором у наследника никаких прав не возникает.


Заключение


Итак, право наследования является ключевым институтом гражданского права, в жизни общества оно напрямую зависит от уровня экономического развития, т.к. его значение возрастает с ростом благосостояния граждан. Право наследования это одна из гарантий стабильности отношений собственности, а также гражданского оборота. Поэтому следует согласиться с мнением И.А. Покровского, который подчёркивал: «вопрос о судьбе имущества после смерти его субъекта-хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение».

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации следует иное.

Исходя из понятия наследования можно подчеркнуть два обстоятельства:

права и обязанности наследователя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент;

к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Наследование как переход совокупности прав и обязанностей представляет собой сущность наследственных правоотношений. Особенности правового регулирования наследственных правоотношений закреплены в принципах права наследования, среди которых важное место занимают принцип универсального правопреемства, свободы завещания, охраны интересов семьи и обязательных наследников, охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию.

Право наследования в Российской Федерации гарантирует согласно пункту 4 статьи 35 Конституции РФ. На основе изучения источников и литературы, можно сделать вывод, что существуют общие и специальные (юридические) гарантии права наследования.

Право наследования играет большую роль в жизни отдельного человека и всего общества в целом. Практически каждому гражданину в течение жизни приходится сталкиваться с вопросами наследования и наследства. Но, к сожалению, не все представляют себе правовые аспекты подобной ситуации, а потому наследственные споры - явление весьма распространённое.

Главное значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать для того, чтобы после его смерти всё, приобретённое им при жизни, перешло согласно его воле, (а если он её не выразит, то согласно воле закона) к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Право наследования необходимо рассматривать в двух аспектах - объективном и субъективном.

Право наследования в субъективном смысле - это возможности наследника и наследодателя в отношении в отношении наследственного имущества.

Право наследования в объективном смысле - это институт, то есть совокупность норм, регулирующих общественные отношения, которые складываются пот поводу регулирования и реализации рассматриваемого субъективного права. В этом случае право наследования носит комплексный характер, содержит в себе и частноправовые и публично-правовые начала.

В гражданском законодательстве закреплены основания наследования. Юристы-практики отдают предпочтение наследование по завещанию и наследованию по закону, хотя в литературе можно встретить иные основания: наследование выморочного имущества, наследование в результате открытия наследства, наследование обязательной доли, наследование в порядке перехода права на принятие наследства. Существуют свои особенности правового регулирования отдельного вида наследования. Для выбора основания, по которому будет производиться наследование, необходимо проанализировать имеющийся в каждом конкретном случае юридический состав, т.е. совокупность юридических фактов, которые повлекут возникновение правоотношения по наследованию по закону, или правоотношения по наследованию по завещанию, или иной способ.

На основе проведённого исследования было установлено, что наследники имеют право принять наследство или отказаться от наследства. Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследователя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Отказ от наследства - это акт свободного волеизъявления призванного к наследству наследника, которым он заявляет о нежелании приобретать права и обязанности умершего. Как принятие, так и отказ от наследства не допускается при условии или с оговорками. Наследство рассматривается как единое целое, поэтому принять часть наследства или отказаться от его части также не допускается.

Изучение и анализ законодательства в области права наследования показали, что существует ряд спорных и противоречивых моментов. Понятие праводателя (наследодателя) в Гражданском кодексе РФ отсутствует. Спорные вопросы возникают при правовом регулировании наследования по завещанию и по закону (состав наследства, место и время открытия наследства, определение круга наследников, распределение долей между наследниками). В России чётко и полно не закреплён механизм осуществления права наследования. Такие спорные положения необходимо учитывать представителям органов государственной власти, реформировать законодательство в области права наследования на основе изучения и анализа практики, обобщения опыта иностранных государств в области права наследования.

Развитие гражданско-правовых институтов наследования в Российской Федерации создадут благоприятные условия для гармоничного развития личности, становления гражданского общества, эволюции правового государства.


Список источников и литературы


Конституция Российской Федерации

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья, четвертая)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ, [Текст].

Постановление Конституционного суда РФ от 16 января 1996 года № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова». Вестник Конституционного Суда РФ 1996.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный)/Отв. ред. Л.П. Ануфриевой. М., 2008

Новицкий, И.Б. Римское право. [Текст]: Учебник для вузов.- М.: ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2007.

Гражданское право. Учебник. Том II, /под ред. профессора О.Н. Садикова, «ИНФРА-М», 2007, [Текст].

Гражданское право. Учебник. В 3-х томах, т. 3, под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, М, 2006, [Текст].

Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008.

Работа судов общей юрисдикции в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.г.//Российская юстиция. - 2002 № 8 с. 68; 2003. №8, с. 75-76; 2004 №4, с 68-79; 2005 № 6, с 33-35; 2006 №8, с. 66-68; 2008 № 6, с. 64.

Абраменков М.С.
Наследование как разновидность универсального правопреемства <consultantplus://offline/ref=EE3B4186E4C940322E0AD41168AAF50C3D277C719856753124540B8470EE234F229950382D748B67l5H o >: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. 2007. № 11. С. 43.
Абраменков М.С.: «Толкование и исполнение завещания. Наследственное право. 2011. № 2.

Вавилин Е.В., «Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм реализации» Наследственное право. 2011. №1.

Гаджиалиева Н.Ш., «Конституционные основы регулирования защиты права наследования в Российской Федерации. Автореф. дис…. канд. юрид. наук, 2009.

Гаджигалиева Н.Ш. «Конституционно-правовая природа наследования: единство субъективного и объективного права» Журнал российского права №7.

Гришаев С.П, «Наследственное право», М, 2005.

Зайцева Т.И., Крашенинникова П.В. Наследственное право в нотариальной практике. М, 2007.

Покровский И.А., Основные проблемы гражданского права. М., 2003.

Попова Л.И., Универсальное правопреемство при наследовании. «Наследственное право». 2012. № 4.

Сараев А.Г., «О правовой природе завещания». Наследственное право. 2013, № 2.



Введение Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, который сопровождает любую общественно-экономическую формацию, поскольку

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ