Наследование в гражданско-правовом аспекте

 

Содержание

Содержание. 2

Введение. 3

Глава 1 Общие положения наследственного права. 7

1.1      Понятие наследственного права. 7

1.3 Субъекты  наследственных правоотношений. 11

1.4 Основания наследования и устранения от наследования. 13

Глава 2 Открытие и принятие наследства. 18

2.1 Открытие наследства. 18

2.2 Принятие наследства. 24

2.3 Отказ от наследства. 33

Глава 3 Наследование по завещанию.. 39

3.1 Завещание и порядок его заключения. 39

3.2 Завещательный отказ. 54

Глава 4 Наследование по закону. 61

4.1 Основные положения наследования по закону. 61

4.2 Субъекты наследственного правопреемства. 64

4.3 Наследование выморочного имущества. 66

Заключение. 68

Список использованных источников. 71

Приложение 74


Введение



Есть сфера общественных отношений, которые непременно, хоть раз в жизни, но затрагивают каждого человека. Одна из таких сфер – отношения, связанные с переходом имущественных и других прав и обязанностей умершего к его наследникам. Но именно потому, что человек, как правило, не часто сталкивается с применением такого права, большинство граждан имеет крайне смутное представление о законодательстве по вопросам наследования. Это порой приводит к ситуациям, когда фактические обладатели прав на наследство не используют их или обращаются к ним несвоевременно.

Вопрос о судьбе имущества после смерти его субьекта-хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение. Здесь также сталкиваются самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то одно, то другое направление.

Основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме. Именно римскому праву современная юриспруденция обязана самим понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого к наследнику переходят в качестве единого комплекса не только все имущественные права, но и обязанности наследодателя.

Вместе с идеей универсального преемства римское право выработало и понятие сингулярного преемства по случаю смерти; понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей. С этими основными понятиями системы наследования, как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследника между собою и с кредиторами наследодателя. Римские законы XII таблиц определили два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, вступавшее в действие, если наследователь умирал, не оставив завещания.

Применительно к теме «Наследование» почти всех людей можно разделить на две категории – наследователи и наследники. В свою очередь наследники в силу того, что наследование осуществляется либо по завещанию, либо по закону, также подразделяются на две категории – наследники по завещанию и наследники по закону. Именно последняя категория и будет интересовать меня в этой работе.

Первым по времени основанием наследования в Риме (как и везде) было наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII таблиц исходили уже из представления о завещании как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.

При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника, например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне.

В итоге своего развития наследственное право Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследника по закону для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братье и сестер), причем присутствие родственников в каждом разряде исключало из числа наследников следующие разряды.

Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследованию, вообще не ограничено.

Проблемы наследования регулируются федеральными законодательными актами. Вплоть до недавнего времени законодательные акты на данную тему не были современными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан. Речь идет в первую очередь о разделе VII Гражданского Кодекса РСФСР, принятого еще Верховным Советом РСФСР в 1964 г. В то время в нашем законодательстве не было таких категорий, как частная собственность, недвижимость, участие граждан в предпринимательской деятельности, а была только личная собственность, предназначенная исключительно для потребительских целей, и всеобъемлющая государственная собственность на вся и все. При всем при этом данный законодательный акт с некоторыми изменениями и дополнениями действовал до 1 марта 2002 г. Однако последние 10 лет его применение осуществлялось наряду с действующей Конституцией Российской Федерации и современными законами: первой и второй частями Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, а также рядом других законодательных актов.

Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности граждан находится большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из абстрактных все больше и больше становятся практическими, если не насущными. Количество граждан, участвующих в наследственных отношениях, еще больше увеличилось с введением в действие 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. В разделе V подробно регулируются наследственные правоотношения. В новом законе увеличивается количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, решены другие важнейшие проблемы наследования.

         Цель данной работы – это изучение развития российского наследственного права и перспектив его дальнейшего преобразования. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону. Структура данной работы состоит в глубоком изучении основных понятий наследственного права, детального рассмотрения вопроса наследования в гражданско-правовом аспекте. Изучаются перспективы развития наследственного права в Российской Федерации по проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задачи исследования:

· изучения действующего законодательства России, связанного с правом наследования;

· выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания;

 








Глава 1 Общие положения наследственного права

1.1 Понятие наследственного права



Законодательство Российской Федерации, осуществляющей переход к рыночной экономике, коренным образом меняется. Изменения затронули и центральный институт гражданского права – институт права собственности, а значит, институт наследования. Сняты ранее действовавшие ограничения на количество и виды имущества, которые могут находиться в собственности граждан, и соответственно расширяется состав имущества, которое может переходить по наследству.

Связь между двумя названными институтами взаимная: с одной стороны, наследование позволяет реализовывать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности. Таким образом, институт наследования – производный по отношению к совокупности правовых норм, регулирующих отношения собственности граждан.

Право унаследовать имущество умершего после его смерти является в определенном смысле стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком прейдет после его смерти к близким ему людям, является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.[1]

Согласно ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная и государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).[2]

Таким образом, позитивной стороной наследования является то, что оно направлено на поддержание стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя.

Наследственное право является конституционным правом, оно входит в число основных прав человека, гарантируемых Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35). Конституционная норма ограничивается общей формулировкой. Подробная регламентация права наследования содержится в специально посвященных этому институту нормах гражданского законодательства. При этом регулирование наследственных отношений как одного из видов гражданско-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.

Наследственное право — компонент особенной части гражданского права и регулируется в первую очередь соответствующим разделом ГК.

Раздел VII ГК РСФСР 1964 г., посвященный наследственному праву, исходил из существовавшей в то время экономической системы, в которой преобладала государственная собственность.

Следует отметить, что наследственное право является достаточно консервативным, и потому сохранились отдельные положения ранее действовавшего законодательства; вместе с тем появились и принципиально новые.[3]

Традиционно в наследственном праве новый правовой акт распространяется и на наследства, открывшиеся до введения его в действие, но к моменту его издания еще не принятые никем из наследников и не перешедшие по праву наследования к государству. В ст. 6 Федерального закона от 26 ноября 2001г. «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено: «Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный, срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (ст. 1142—1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса».

Наследственное право как совокупность правовых норм регулируется не только разделом V части третьей ГК РФ (далее — ГК), вступившей в силу с 1 марта 2002г., которая внесла кардинальные изменения в систему наследственных отношений. Речь идет также о других нормах ГК, регулирующих отдельные положения наследственного права (например, о порядке перехода по наследству долей и паев в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ).

Кроме того, к наследственным правоотношениям применимы отдельные положения Семейного кодекса РФ (далее — СК), Основ законодательства РФ о нотариате, норм гражданского процессуального законодательства. До сих пор сохранили свое действие Инструкция «О порядке удостоверения завещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов», утвержденная министром юстиции СССР 20 июня 1974г.[4] Немаловажное значение имеет Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти» от 19 марта 1996г. Вопросы наследования регламентируются не только нормами внутреннего законодательства, но в некоторых случаях и многосторонними и двусторонними международными соглашениями (например, Вашингтонской конвенцией о форме международного завещания от 26 октября 1973г.), а также двусторонними договорами о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенными Россией с другими странами.

Важное значение имеют постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991г. № 2 (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993г. № 11 и от 25 октября 1996г. № 10) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993г. «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985г. «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов:

·   свободы наследования;

·   охраны интересов семьи и так называемых обязательных наследников.

Эти два принципа «пронизывают» все наследственное право, на их основе происходит построение норм указанного института.[5]

Как справедливо отметил Конституционный Суд РФ в постановлении от 16 января 1996г. по делу о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР (1964г. - С.Г.) в связи с жалобой гражданина А Б. Наумова: «Она (т.е. свобода наследования. — С.Г.), как и некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодателем, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3 Конституции Российской Федерации), то есть при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер».

 В качестве дополнительных можно выделить, например, такие принципы наследственного права, как универсальность наследственного правопреемства или охрана наследства от противоправных посягательств.[6]

Принцип универсальности наследственного правопреемства заключается в том, что наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые имеют строго личный характер.[7] Кроме того, акт принятия наследства распространяется на все наследство, в том числе на ту его часть, о которой наследник не знает. Данный принцип зафиксирован в ст. 1110 ГК, в которой сказано, что, как правило, наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.


1.3 Субъекты  наследственных правоотношений



Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус

или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.[8]

Наследодатель – это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин. Поскольку основанием наследства является факт смерти человека, а не волеизъявление, наследодателем может быть и несовершеннолетний, и недееспособный гражданин. Наследодателем может быть иностранец и лицо без гражданства.[9]

Наследники – лица, к которым переходит имущество наследодателя.

ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со ст. 1116 могут быть:

·   граждане (физические лица);

·   юридические лица;

·   российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванным к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, призванные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками.


Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация может быть призвана к наследованию не только по завещанию, но и по закону при наступлении обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ.


1.4 Основания наследования и устранения от наследования



В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Основание наследования, как по закону, так и по завещанию не может быть предметом соглашения. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе: имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя согласно действующему в российском наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).

ГК РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство; лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст.1117). Руководствуясь положениями ст. 1117 ГК РФ, условно выделим три группы недостойных наследников:

·   граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или


против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать признанию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающийся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подвержены в судебном порядке. Такие граждане не могут быть призваны к наследованию ни по закону, ни по завещанию. Исключение составляют случаи, когда в их пользу наследодатель сделал завещательное распоряжение уже после утраты ими права наследования, т.е. после вступления с силу судебного акта, подтверждающего наличие оснований для их признания недостойными наследниками;

·   родители при наследовании по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства (ст. ст. 69-72 СК РФ);

·   граждане при наследовании по закону,  если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.[10]

Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третей группы не является препятствием для их признания к наследованию по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу завещательное распоряжение.

Действия граждан, которые относятся к первой группе недостойных наследников, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер.[11] Поэтому в отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма ч.1 ст. 1117 ГК РФ не применяется. Безусловно, вина недостойных наследников в совершении указанных противоправных действий должна быть установлена судом, и только по решению суда при наличии доказательной вины эти лица могут быть отстранены от наследования. Данные решения могут быть вынесены судом по требованию любых заинтересованных лиц. Направленность умысла значения не имеет: лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его противоправные действия были вызваны другими побуждениями. Результатом противоправных действий должно быть призвание их самих или других лиц к наследованию или увеличение причитающейся им или другим лицам доли в наследстве.

Законодательное закрепление в качестве основания для отстранения от наследования родителей после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, непосредственно следует из содержания ст. 71 СК РФ: родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Факт же восстановления родителей в их правах должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, принятым в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством с учетом положений ст.72 СК РФ.[12]

Граждане могут быть признаны недостойными наследниками первой и второй группы нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство в случае бесспорности оснований к устранению от наследования (например, при наличии вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав или судебного акта, устанавливающего вину гражданина в совершении противоправного действия, направленного против наследодателя, и т.п.) и отсутствии спора о наследстве. Дополнительно решения суда об отстранении лица от наследования в этом случае не требуется. Однако нотариус самостоятельно не вправе признавать гражданина недостойным наследником третьей группы: решение об отстранении гражданина от наследства в связи с установлением факта его злостного уклонения от исполнения возложенной на него в силу закона обязанности по содержанию наследодателя может быть принято исключительно судом общей юрисдикции в порядке особого производства по заявлению заинтересованного лица. Только после вступления в силу соответствующего судебного решения нотариус вправе, определяя круг наследников, отстранить указанного в нем гражданина от наследования.

Необходимо обратить особое внимание на то, что согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ граждане, признанные недостойными наследниками, не призываются также и к наследованию причитающейся им обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.

Однако рассматриваемое положение при этом не лишает заинтересованных лиц права подавать иски в суды о признании завещаний в пользу указанных наследников недействительными при наличии доказательств, дающих основания сомневаться свободе завещания.

Основания отстранения наследников от наследования, определенные в ст. 1117 ГК РФ, применяются и к случаям наличия завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ). Если отказополучателем в завещании указано лицо, которое своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовало или пыталось способствовать указанию его самого или других лиц в качестве отказополучателей (или наследников) либо способствовало или пыталось способствовать увеличению объема причитающегося ему или другим лицам завещательного отказа (или доли наследства), если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, либо отказополучателем указаны родители детей-наследодателей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, либо отказополучателем указано лицо, злостно уклоняющееся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (при наличии вступившего в законную силу соответствующего судебного решения), то перечисленные лица являются недостойными отказополучателями. Правовыми последствиями признания лиц недостойными отказополучателями является их обязанность возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для отказаполучателя работы или оказанной услуги (которые являются предметом завещательного отказа), несмотря на то, что по общему правилу, завещательный отказ исполняется наследником безвозмездно. [13]


Глава 2 Открытие и принятие наследства

2.1 Открытие наследства



Согласно ст. 1113 ГК РФ, по общему правилу наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина судом умершим влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Время открытия наследства

Со временем открытия наследства закон связывает определение:

·   круга наследников, призываемых к наследству;

·   состава наследственного имущества;

·   начало исчисления сроков на принятие наследства или отказ от него наследниками;

·   начало исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;

·   момент возникновения права наследников на наследственное имущество;

·   срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

·   законодательство, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

Согласно ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении о признании лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица, последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо признание лица умершим (например, для получения наследства). В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. При этом обязательно следует учитывать норму ст. 46 ГК РФ, определяющую последствия явки гражданина объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы им от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке или иной кредитной организации, числящейся на имя жены, и описанное нотариусом предметы домашней обстановке и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа – его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и ½ долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены – ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и ½ долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).[14]

Однако в случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения народного суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, впоследствии представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору). В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года .[15]

Место открытия наследства

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ по общему правилу местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. В случаях, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:

·   наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

·   кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

·   подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

·   обращаться о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В том случае, если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Если наследодатель не имел постоянного места жительства, наследственное дело оформляется по месту нахождения наследственного имущества или большей части.

Место открытия наследства может быть также подтверждено:

·   выпиской из домовой книги;

·   справкой адресного бюро;

·   справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;

·   копией актовой запиской о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о прописке умершего.

Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа и выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

При решении вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное место жительства умершего, даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя, работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому договору, выдается нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и размер наследственной массы и решить вопрос применительно к ст. 1115 ГК РФ. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших на территории Российской Федерации постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в России он не имел и находился за границей. Например, после смерти офицера, проходившего службу за границей, свидетельство о праве на наследство будет выдаваться. Первой московской нотариальной конторой, если наследственное имущество состоит из вклада в российском банке (зачисленные суммы денежного довольствия), либо консулом Российской Федерации за границей, если наследственное имущество будет составлять лишь заработная плата наследодателя.[16]

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул Российской Федерации, если по закону государства пребывание консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (ст. 262 ГПК РФ). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.


2.2 Принятие наследства



Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ наследники могут принять наследство в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании. Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию являются:

·   родство (при определенной степени родства и очередности наследников);

·   супружеские отношения;

·   усыновление;

·   нахождение трудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;

·   завещание.

Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию.

Более подробно вопросы наследования по завещанию и по закону рассмотрены далее в работе. Согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства или должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление от имени несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, подаются родителями или опекунами. В заявлении указывается, что они действуют от имени этих наследников, а также указываются фамилии, имена, отчества наследников и заявителей, год рождения наследника (в обязательном порядке), дата и месяц (при необходимости). Несовершеннолетние наследники в возрасте от 14 до 18 лет подписывают заявления самостоятельно с согласия родителей или опекунов.

Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник считается принявшим наследство (пока не доказано иное) при совершении действий свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Подача заявлений и указанные действия должны быть coвершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока. Лица, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня срока для принятия наследства таким наследником.

Согласно п. I ст. 1155 ГК РФ наследник, пропустивший срок для принятия наследства, вправе подать в суд заявление о восстановлении этого срока. Суд может удовлетворить ходатайство наследника и признать его принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что этот наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства. Признав наследника принявшим наследство, суд должен определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом действительными.

В соответствии с п.2 ст. 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения, что меньшинство наследников приняло наследство и дает согласие большинству наследников, пропустивших срок. Согласие должно быть заявлено в письменной форме выдачи свидетельство наследников, является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство для выдачи нового свидетельства. Указанное согласие наследником является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.

В рассмотренных случаях наследник, пропустивший срок для принятия наследства и призванный к наследованию, вправе требовать передачи в натуре лишь то из причитающегося ему имущества, ранее принятого другими наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось таковым на дату принятия решения о его призвании к наследованию. В счет иной части причитающегося ему наследства он вправе требовать от наследников, ранее принявших наследство, возмещения действительной стоимости этого имущества на момент его приобретения этими наследниками. Кроме того, последние обязаны возвратить или возместить этому наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества с того времени, когда узнали или должны были узнать о наличии оснований для принятия этих наследником наследства. Однако следует учитывать, что данные правила, а также иные положения ст. ст.1104,1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в силу п. 3 ст.1155 ГК РФ подлежат применению в этом случае, действуют лишь постольку, поскольку письменным соглашением между наследниками не предусмотрено иное. Положения ч.ч. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ не применяются, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Также не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные пли иные отношения с наследодателем, а второй – своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. В этих случаях указанный срок может быть продлен только судом, если он признает причины пропуска срока уважительными, а нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд с заявлением о продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта принятия наследства.[17]

Если наследнику, располагающему сведениями об открытии в его пользу наследства неизвестно в чем конкретно состоит наследственное имущество, наследник самостоятельно или по рекомендации нотариуса до представления всех необходимых для оформления наследственных прав документов подает заявление о принятии наследства. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В заявлении сообщается, что принимается наследство и указывается: нотариальная контора, куда оно адресовано, фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес, дата открытия наследства, фамилия, имя отчество наследодателя и адрес, по которому он проживал.

Однако на практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство, в котором указывают нотариальную контору, куда оно адресовано, фамилии, имена, отчества наследника и наследодателя адреса мест их постоянного проживания, дату открытия наследства и сообщает о своем желании принять наследство умершего родственника (указываются родственные отношения), приводят состав наследственного имущества (с указанием по возможности его характеристики и оценки). Кроме того, в заявлении они могут перечислять всех других известных им наследников. Поскольку в этом заявлении уже выражено желание лица быть наследником, нотариусам не нужно требовать от него отдельного заявления о принятии наследства: если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, его следует рассматривать одновременно и как заявление о принятии наследства.

Особо хотелось бы обратить внимание на то, что при подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений между умершими и наследниками. И, наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).

В случае, когда наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, свидетельствование подлинности его подписи на заявлении не требуется. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом, действующим от имени наследника по доверенности или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении согласно ч.2 п.1 ст.1153 ГК РФ должна быть засвидетельствована нотариусом-должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п.1 ст.1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченное удостоверять доверенности в соответствии с п.3 ст.185 ГК РФ. При этом нотариус не должен ограничиваться отметкой на заявлении о данных паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. На заявлении следует также указать, что нотариусом установлена личность наследника и проверена подлинность его подписи: эта отметка скрепляется подписью нотариуса (проставлять печать нотариуса либо государственной нотариальной конторы не требуется). Нотариус также обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не засвидетельствована и предложить наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.

Заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство считаются поданными своевременно в следующих случаях: если заявление в нотариальную контору было подано наследником лично, передано его представителем или поступило по почте до истечения шести месяцев с даты открытия наследства; если в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору поступило по почте или передано представителем наследника заявление, содержание которого изложено неправильно, либо подлинность подписи на нем не засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия - заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется письмо с предложением выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору; если заявление, сданное на почту до истечения шестимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока; если наследник подал заявление в соответствующий орган исполнительной власти по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Оказывая помощь наследнику в составлении заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства, нотариус должен очень внимательно отнестись к содержанию заявления и правильности его написания. Нотариус разъясняет обратившемуся лицу, что в соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Нельзя принять одну часть причитающегося наследнику наследства, а от другой части отказаться, что означает, что наследники принимают весь актив и пассив наследства, который приходится на их долю. Волеизъявление наследника может быть направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные его части (ч. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Не допускается отказ от наследства после того, как наследник уже подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии им наследства или выдачи ему свидетельства о праве на наследство, а нотариус соответственно выдал это заявление. Этот запрет установлен в силу того, что поскольку принятие наследства является сделкой, оно может быть оспорено наследником только в судебном порядке при наличии обстоятельств, делающих волю лица, призванного к наследованию недействительной, например, в случае принятия наследства под влиянием обмана, насилия, угроз и тому подобных обстоятельств.

В то же время ст. 1156 ГК РФ предусматривает возможность перехода права на принятие наследства – наследственную трансмиссию. Данная норма вступает в действие, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. В этом случае право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам и при этом не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти. Однако не переходит в результате наследственной трансмиссии право умершего наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли, в порядке ст. 1149 ГК РФ, поскольку право на обязательную долю неразрывно связано с личностью этого наследника (ст. 1112 ГК РФ). Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками, к которым оно перешло в результате наследственной трансмиссии на общих основаниях в соответствии со ст. ст. 1152 – 1154 ГК РФ. Однако, если оставшаяся после смерти первоначального наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, то для реализации его наследниками перешедшего к ним права наследования эта часть срока согласно ч. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ продлевается до трех месяцев. Истечение же срока, установленного для принятия наследства, не может являться препятствием для их призвания к наследованию. Наследники будут признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если в результате судебного разбирательства указанный срок будет восстановлен ввиду уважительности причин его пропуска ходатайствующими об этом наследниками. Наследник, принявший наследство в результате наследственной трансмиссии, должен обратиться к нотариусу с ходатайством о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Например, после умершей 02.05.2001г. гр-ки С. в нотариальную контору обратился ее племянник Г., отец которого П. (брат умершей) умер 13.07.2001 г., не успев принять наследство после, смерти сестры. Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону нотариусу должны быть представлены свидетельства о смерти С. и П., свидетельства о их рождении, свидетельство о браке С. и свидетельство о рождении Г.

В период действия Гражданского кодекса РСФСР самым распространенным на практике способом принятия наследства являлось фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. В ныне действующем ГК РФ такой способ принятия наследства получил более распространенное толкование и называется «фактическое принятие наследства», под которым согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ понимается: вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом; принятие наследником мер к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; осуществление наследником за свой счет расходов на содержание имущества; оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение наследником от третьих лиц причитающейся наследодателю суммы.

При этом фактическое принятие части наследуемого имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Доказательством фактического принятия наследником имущества могут являться:

·   справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

·   справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;

·   справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;

·   иные документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

Например, если в нотариальную контору представлена справка жилищно-коммунального органа о том, что наследник на похоронах умершего взял часть его вещей, эту справку следует рассматривать как доказательство принятия наследства путем вступления во владение наследственным имуществом. Если наследственное имущество состоит лишь из денежного вклада, хранящегося в банке (кредитной организации), наличие у наследника сберегательной книжки (иного документа, удостоверяющего наличие банковского вклада) может служить доказательством его вступления во владение наследственным имуществом при условии наличия у нотариуса данных, подтверждающих получение наследником этой книжки (иного документа) в шестимесячный срок со дня открытия наследства.

Нотариус должен тщательно выяснить все необходимые обстоятельства, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом, он может доказать, что фактически принял наследство. При невозможности представления таких документов факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке.[18]


2.3 Отказ от наследства



Согласно ст. 1157 ГК РФ наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа-наследников по завещанию или по закону любой очереди, в том числе тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). При этом не требуется, чтобы наследники, в пользу которых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по закону или по завещанию. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник может отказаться от наследства в пользу наследников, как первой, так и второй очереди. Наследник по завещанию может отказаться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в пользу наследника по закону любой очереди. Вследствие отказа от наследства, доля отказавшегося наследника переходит к тому наследнику, в пользу которого был сделан отказ. Необходимо учитывать, что отказ от наследства может быть совершен в пользу нескольких наследников или одновременно в пользу наследника, государства и организации. Наследник вправе определить доли лиц, в пользу которых он отказывается от наследства (например, 1/4 доля наследства отказывается в пользу одного и ¾ - в пользу другого наследника).

Допускается отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства. В этом случае совершение отказа от наследства влечет те же последствия, что и непринятие наследства: доля лица, отказавшегося от наследства, распределяется поровну между всеми наследниками, принявшими наследство.

Отказ от наследства, в случае, когда наследником является несовершеннолетний либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В случае если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследственное имущество в установленный срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по завещанию.

В случае отказа от наследства лица, на которое было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа, оно переходит на других наследников, получивших долю указанного лица.

Существенным изменением (по сравнению с ранее действовавшими нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.) порядка отказа от наследства является установление в действующем ГК РФ права наследника отказаться от наследства (в течение шести месяцев после открытия наследства) и в том случае, если он уже принял наследство любым из способов, предусмотренных ст. 1153 ГК РФ. Кроме того, если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или управление наследственным имуществом (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Данный запрет установлен в целях предотвращения злоупотребления правом и корреспондируется с положением ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В данном же случае могут быть нарушены наследственные права тех наследников, для которых право на наследство возникло в связи с отказом от наследства того наследника, который намерен его изменить или взять обратно.[19]

Не допускается отказ от наследства: согласно ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу кого-либо из наследников по закону или по завещанию – от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику предназначен наследник в порядке ст. 1121 ГК РФ; в пользу наследников, лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 и ч. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ); в пользу лиц, которые не относятся к наследникам по закону или по завещанию (ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ); при наследовании Российской Федерацией выморочного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также отказ от части причитающегося наследства: наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, либо в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, либо и в других предусмотренных законом случаях), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них, либо по всем основаниям.

Об отказе от наследства наследник подает нотариусу по месту открытия наследства или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу соответствующее заявление, в котором указывается наименование нотариальной конторы (должностное лицо), куда адресуется заявление; фамилия, имя и отчество наследодателя; адрес его постоянного места жительства и дата его смерти; фамилия, имя и отчество наследника, отказавшегося от наследства, адрес его местожительства, а в некоторых случаях также фамилии, имена и отчества наследников или полное наименование организации, в чью пользу совершается отказ. В заявлении указывается также основание наследования – осуществляется ли оно по закону или по завещанию.

Заявление об отказе от наследства может быть подано как лично наследником, так и его поверенным, имеющим нотариально-удостоверенную доверенность (приравненную к ней), а также направлено по почте. Если заявление наследника передается нотариусу поверенным или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органов местного самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. В соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся, на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждения или заведения; доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы; доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной зашиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

При получении заявления об отказе нотариус проверяет своевременность его подачи наследником. В случае, когда срок для отказа наследника истек, нотариус разъясняет наследнику порядок судебного восстановления этого срока в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ. Если заявление об отказе от наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства, то это заявление остается в делах этой нотариальной конторы и на его основании заводится наследственное дело.

Признание отказа от наследства недействительным возможно только в судебном порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Особое внимание необходимо уделить вопросу совершения отказа от наследства по завещанию, содержащему завещательный отказ или возложение. При отказе от наследства лица, на которое было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа или завещательного возложения, оно переходит на других наследников, получивших долю указанного лица. Если же отказополучатель, руководствуясь ст. 1160 ГК РФ, откажется от получения завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, ос­вобождается от обязанности его исполнения, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель. При этом так же, как и по общему правилу, не допускается отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказа от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

С осуществлением наследниками права на отказ от наследства непосредственно связано разрешение вопроса о приращении наследственных долей, которое согласно ст. 1161 ГК РФ представляет собой переход доли в наследственном имуществе отпавшего наследника к другим наследникам, призванным к наследованию. При этом под отпавшим наследником следует понимать наследника, не принявшего наследство или отказавшегося от наследства без указания, в пользу кого произведен отказ, а также наследника, который не имеет права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник либо вследствие недействительности завещания.[20]

При отсутствии завещания доля отпавшего наследника, но закону переходит к другим наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Когда завещанием определена судьба лишь части наследственного имущества и отпавшим наследником является наследник по завещанию, то его доля переходит к призванным к наследованию наследникам по закону пропорционально их долям в тон части наследства, которая не была завещана.

В случае, когда наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально причитающимся им наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства (ч.2 п. 1 ст. 1121 ГК РФ).

Как следует из вышеизложенных положений в их системной связи с другими нормами ГК РФ, приращения наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию, либо когда отпавшему наследнику наследодателем в завещательном распоряжении подназначен наследник (п. 2 ст. 1 121 ГК РФ), а также при переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).


Глава 3 Наследование по завещанию

3.1 Завещание и порядок его заключения



Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависит исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием (юридически значимым документом) оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п..[21] Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам: завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу ГК РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. ст. 1125. 1127 и 1128 ГК РФ); закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ); завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности, удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст.1 125 ГК РФ и ст. 38 Основ). Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного само­управления, когда законом им предоставлено право совершения нотариальных действий (см., например, ст. 37 Основ). При удостоверении завещаний указанные должностные лица обязаны соблюдать Правила ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый для современного российского наследственного права вид завещания – завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения): завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих боль­ниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания - работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Такие завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля который также подписывает завещание. В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях, что не было закреплено в ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в правоотношения указанных лиц усложняет процессуальную сторону наследования, в то же время это создает дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного раз­решения спора о наследовании.

В случаях, когда при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

·   нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

·   лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

·   граждане, не обладающие полной дееспособностью;

·   неграмотные;

·   граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

·   лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание.

Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу .[22]

Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В то же время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ и, учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ), ГК РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1127 ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание высказывает такое желание.

Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы, что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя. Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, а, следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы.

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предусмотренный ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещании – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указанные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. 2 ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание. Если такие сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

По представлении свидетельства о смерти лица совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Еще одним нововведением в порядок составления завещания является предусмотренная в части третьей ГК РФ возможность изложения гражданином своей последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности совершить письменное завещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. ст. 1124 – 1128 ГК РФ. Применительно к данному виду завещаний ст. 1 129 ГК РФ установлены правила его совершения. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание .[23]

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Такое требование должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ. Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Предоставленное гражданам право завещать свое имущество по своему усмотрению принадлежит только физическим лицам, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГКРФ); не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности, ограниченно дееспособные, или не обладающие дееспособностью в полном объеме (несовершеннолетние граждане). Поэтому при удостоверении завещания нотариус должен не только, как было указано выше, проверить личность завещателя, но и убедиться и его дееспособности.

Дееспособность граждан возникнет в полном объеме с достижением совершеннолетия (по достижении 18-летнего возраста) либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста (ст. 21 ГК РФ), а также в результате эмансипации. Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетнее лицо. Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, нотариус может отложить удостоверение завещания на срок, не превышающий одного месяца со дня вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. Это право предоставлено нотариусу для выяснения, выносилось ли судом решение о признании завещателя ограниченно дееспособным или недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении органу опеки и попечительства, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом (организацией) решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает удостоверение завещания до разрешения дела судом. В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, что не способно понимать значения своих действии или руководить ими (например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), нотариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.

По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом или иными лицами, уполномоченными в силу предписаний ГК РФ совершать удостоверение завещаний. Исключение из данного правила о нотариальной письменной форме завещания составляет завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.3.2 Отмена, изменения и исполнение завещания

Статья 1131 ГК РФ устанавливает основания и порядок признания завещаний недействительными. Согласно указанной статье при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Анализ этих норм в их системной связи с положениями главы 62 ГК РФ о недействительности завещания позволяет выделить основания ничтожности и оспоримости завещания.

1) Завещание является недействительным как ничтожная сделка в случае:

·    несоблюдения установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении нотариусом, а равно другими лицами, которым такое право предоставлено законом (ст. 168 и ч. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ);

·    отсутствия свидетеля при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, когда в соответствии с правилами ГК РФ его присутствие является обязательным (ст. 168 и п. З ст. 1124 ГК РФ);

·    несоблюдения установленных ГК РФ правил о написании и подписании закрытого завещания собственноручно завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК РФ),

·   совершения завещания гражданином, не обладающим в полном объеме дееспособностью (ст. ст. 171, 172 и п. 2 ст. 1118 ГК РФ);

·   совершения завещания через представителя или двумя и более гражданами (ст. 168 и п. 3, 4 ст. 1118 ГК РФ);

2) Завещание может быть признано судом недействительным, если:

·   свидетель, присутствие которого в соответствии с правилами ГК РФ является обязательным при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, не соответствует требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ (ст. 168 и п. 3 ст. 1124 ГК РФ);

·   завещание по причинам, указанным п. 3 ст. 1125 ГК РФ, вместо завещателя подписано другим гражданином, который не вправе подписать завещание согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ;

·   завещание совершено гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 177 ГК РФ);

·   завещание совершено гражданином, впоследствии признанным недееспособным, если будет доказано, что в момент его совершения гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 177 ГК РФ);

·   имеются иные основания сомневаться в правомерности совершения завещания, которые не являются основаниями ничтожности завещания.

В то же время согласно п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.[24]

Как следует из содержания подлежащей применению ст. 167 ГК РФ, недействительное по любым основаниям завещание не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недействительно с момента его совершения. При недействительности завещания лица, к которым по такому завещанию перешло имущество наследодателя, обязаны возвратить действительным наследникам все полученное по недействительному завещанию. В случае невозможности возвратить полученное в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге, указанные лица должны возместить действительным наследникам его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. В частности, согласно п. 1 ст. 171 ГК РФ дееспособное лицо, к которому перешло имущество по ничтожному завещанию, совершенному гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, обязано также возместить действительному наследнику понесенный им реальный ущерб, если это лицо знало или должно было знать о недееспособности завещателя.

В соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК РФ оспаривание завещания возможно только после открытия наследства, поскольку именно с этим юридическим фактом ГК РФ связывает возникновение правоотношений по наследованию имущества завещателя. Также только после открытия наследства в суд могут быть заявлены требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

С исковым заявлением о признании завещания недействительным в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства может обратиться любое лицо, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (ч. 1 п. 2 ст. 166 и п. 21 ст. 1131 ГК РФ), например, наследник по закону, не указанный в завещании или лишенный завещателем наследства или опекун наследодателя в отношении завещания, совершенного этим наследодателем до момента вступления в законную силу решения суда, которым он был признан недееспособным. Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ иск о признании оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его недействительности может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Несмотря на то, что ничтожное завещание является недействительной сделкой с момента его совершения независимо от признания завещания таковым по решению суда, для применения последствий его недействительности необходимо вынесение соответствующего судебного решения. Согласно положениям ч. 2 п. 2 ст. 166 и п. I ст. 181 ГК РФ (в их системной связи со ст. 1131 ГК РФ) требование о применении последствий недействительности ничтожного завещания может быть предъявлено в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства любым заинтересованным лицом в течение десяти лет со дня, когда началось исполнение этого завещания.

Гражданин, совершая завещание, может распорядиться имуществом, которое будет принадлежать ему на момент открытия наследства, в том числе и тем имуществом, которое им будет приобретено в будущем. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ) и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. В частности, согласно ст. 1183 ГК РФ, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособии по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Указанные суммы включаются в состав наследства только в том случае, если отсутствуют лица, имеющие право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при не предъявлении этими лицами требований об их выплате в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Кроме того, из наследственной массы нотариусом должна быть выделена часть имущества наследодателя, принадлежащая пережившему супругу как нажитая во время брака с наследодателем и являющаяся их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, которая входит в состав наследства, в данном случае определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ.[25]

В соответствии со ст. ст. 1119 и 1120 ГК РФ каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам.

Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 1149 ГК РФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет. В силу диспозитивности гражданско-правовых отношений допускается возможность для наследника просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю, размер которой будет меньше установленного законом, либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию часть наследства меньше обязательной доли. Такие волеизъявления наследника, имеющего право на обязательную долю, должны быть им изложены в заявлении на имя нотариуса. Указанные заявления от имени опекунов или попечителей обязательных наследников могут быть приняты нотариусом только при наличии согласия органов опеки и попечительства.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение обязательным наследником, так как закон не предусматривает такого согласия. В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более десяти дней. По истечении этого времени при отсутствии сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего права обязательного наследника, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю. Если же в течение указанного десятидневного срока нотариус получит сообщение о поступлении в суд такого заявления, он обязан приостановить выдачу свидетельства на обязательную долю до разрешения дела судом.

Согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ в судебном порядке рассматриваются возражения наследников по завещанию, когда осуществление права на обязательную долю в наследстве препятствует возможности передать этому наследнику имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию поль­зовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). В этом случае суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. В соответствии с решением суда нотариус выдает обязательному наследнику свидетельство о праве на наследство с указанием обязательной доли, размер которой определен судом, либо нотариус отказывает в выделе обязательной доли, если наследнику судом отказано в ее присуждении. Данное нормативное предписание является единственным исключением из общего правила об обязательной доле.


3.2 Завещательный отказ



Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания. Законодательством не допускается какая-либо иная форма установления завещательного отказа кроме завещания: исключительно свободная воля завещателя является основанием возникновения завещательного отказа. При этом согласно ч. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это, отказополучатели не обладают правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве отказополучателей не порождает для них каких-либо иных последствий возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников завещателем.

Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным наследником для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью. При этом согласно ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ с последующим переходом права собственности на указанное имущество к другому лицу при любой форме его отчуждения наследником (продажа, мена, дарение и т.п.), а также при переходе этого имущества в порядке наследования после обязанного наследника, право пользования отказополучателем имуществом, предоставленное ему по завещательному отказу, сохраняет силу .[26]

Право на получение завещательного отказа согласно п. 4 ст. 1137 ГК РФ действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, не указанным в завещании в качестве отказополучателей. Если в течение указанного срока отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения завещательного отказа, то этот наследник по истечении трех лет со дня открытия наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются: смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем; его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга (такой отказ может быть только безусловным); установленные п. 5 ст. 1117 ГК РФ случаи, когда лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Единственным случаем, когда и при наличии указанных оснований наследник обязан исполнить завещательный отказ, является подназначенны отказополучателю в завещании другого отказополучателя.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Основным отличием завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера от завещательного отказа является его осуществление в интересах неопределенного круга лиц. Например, на наследников может быть возложена обязанность за счет определенной в завещании части наследства учредить гранты (премии) для финансирования исследовании в области фундаментальных наук или образовательных программ либо для материального поощрения выдающихся представителей науки, литературы, искусства. Такие завещательные возложения осуществляются обязанными наследниками (исполнителем завещания) в соответствии с правилами исполнения завещательного отказа.

Гражданин, совершая завещательное возложение, предполагает, что обязанный наследник или исполнитель завещания будут добровольно и добросовестно осуществлять предписанные им действия, составляющие предмет завещательного отказа. В противном случае, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ всякое заинтересованное лицо или любой другой наследник в судебном порядке вправе требовать от них исполнения завещательного возложения, если завещанием не предусмотрено иное. В таком же порядке исполнения завещательного возложения обязанными наследниками может потребовать исполнитель завещания .[27]

Любое прежнее завещательное распоряжение независимо от его вида может быть отменено или изменено завещателем посредством нового завещания. Отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу (иному уполномоченному законом должностному лицу) распоряжения об отмене завещания, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещании. При этом необходимо обратить особое внимание, что согласно п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание, а завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

При отмене или изменении завещания посредством нового завещания не имеет значения, указаны ли причины в содержании нового завещания об отмене или изменении прежнего завещания, поскольку согласно ч 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ последующее завещание, не содержащее прямых указании об отмене прежнего завещаний или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. В то же время позднее составленным завещанием завещатель может лишь внести в предыдущее дополнения, не отменяя его.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием не восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Однако при недействительности последующего завещания, а равно при недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с ранее совершенным действительным завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).

Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившие новое завещание или принявшие от завещателя распоряжение об отмене завещания, направляют его нотариусу или должностному лицу, удостоверившим отмененное или измененное завещание. Получив распоряжение об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нотариус должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы) в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре нового завещания после его удостоверения нотариусом, не имеют юридической силы: в таких случаях наследование осуществляется в соответствии экземпляром нового завещании хранящимся у нотариуса. Если же завещатель лично представит имеющийся у него экземпляр отмененного завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который, в свою очередь, должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдельного наряда отмененных завещаний не допускается.

По общему правилу, установленному ст. 1133 ГК РФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Исключением из этого правила являются случаи, когда исполнение завещания полностью или в определенной части поручено завещателем указанному им в завещании душеприказчику (исполнителю завещания). При этом душеприказчиком завещателя может быть любой гражданин как относящийся к кругу наследников (по завещанию или по закону), так и не являющийся наследником завещателя.

Полномочия душеприказчика основываются на завещании, которым ему поручено исполнить это завещание. После получения нотариусом, в производстве которого находится соответствующее наследственное дело, достоверной информации о том, что назначенный в завещании душеприказчиком гражданин дал согласие исполнить завещание, нотариус выдает этому гражданину свидетельство, удостоверяющее его полномочия. После получения указанного свидетельства душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях. Если в завещании не предусмотрено иное, душеприказчик должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе: обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам. Полученные душеприказчиком суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, которые подлежали выплате наследодателю, но не были получены при жизни по какой-либо причине в соответствии с п. 1 ст. 1183 ГК РФ должны быть переданы душеприказчиком проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет; исполнить завещательное возложение, когда это является его обязанностью согласно завещанию, либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

По исполнению завещания душеприказчик обязан представить наследникам по их требованию отчет, в котором должны быть описаны не только совершенные им действия по исполнению завещания, но и приведены суммы необходимых расходов, понесенных душеприказчиком при исполнении завещания. Эти расходы согласно ст. 1136 ГК РФ подлежат возмещению за счет наследства. Исполнитель завещания имеет право на получение сверх возмещения указанных расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. В случае несогласия наследников с действиями исполнителя завещания, а также с предъявленными им к возмещению расходами, они вправе обжаловать его действия в судебном порядке, в том числе потребовать возврата части наследства, необоснованно полученной душеприказчиком в счет возмещения указанных расходов.

Удостоверение завещаний занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, когда уже невозможно исправить несоответствие завещания законодательству по форме и содержанию, которые могут стать основаниями недействительности завещания. Поэтому данное нотариальное действие состоит не только в простом заверении на документе подписи завещателя и учинении удостоверительной надписи: при его совершении нотариус должен разъяснить завещателю требования действующего зако­нодательства о содержании и форме завещания, порядке наследования, необходимости охраны прав нетрудоспособных, несовершеннолетних наследников и иждивенцев завещателя.[28]


Глава 4 Наследование по закону

4.1 Основные положения наследования по закону



Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за "черту", что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (ст. 527 ГК).

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

При определении кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. Суханов отмечает, что “субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.”[29] Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как “покойники субъектами правоотношений быть не могут”[30].

Наследодатель - это гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам. Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека.

Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в целом.

Гражданский кодекс РСФСР до 17 мая 2001 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 532 изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.[31] Часть третья Гражданского кодекса РФ, вступившая в силу 1 марта 2002г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

Так кто же может считаться наследниками? Кроме родственников предусмотренных ст. 1116, наследником может считаться Российская Федерация. Так же юридические лица, субъекты Российской Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получения наследства (недостойные наследники). К их числу Кодексом относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. № 2, противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выноситься не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности.

Лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганство).

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах не момент открытия наследства (Ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследователя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство.

При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

В-третьих, граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследователя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ)

Факт злостного уклонения наследников от исполнения своих обязанностей по содержанию как основание для отстранения гражданина от наследования должен быть установлен только в судебном порядке.

В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд.


4.2 Субъекты наследственного правопреемства



Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями (например, органами загса) и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов загса, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя.[32]

В отдельных случаях при невозможности представления документов органов загса о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника - такой-то отец.

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.[33]


4.3 Наследование выморочного имущества



Расширение в ГК РФ круга наследников по закону может быть объяснено заботой законодателя о принятии наследства по закону любыми (в том числе находящимися в отдаленном родстве) наследниками умершего, не оставившего завещания, и сокращения случаев признания наследственного имущества выморочным. Согласно ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным, если при наследовании как по закону, так и по завещанию:

·   отсутствуют наследники;

·   никто из наследников не имеет права наследовать - все наследники по закону лишены наследодателем наследства и отсутствует завещание либо завещание является недействительным, а равно когда при отсутствии наследников по закону завещание является недействительным;

·   все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);

·   никто из наследников не принял наследства любым из способов, допускаемых ГК РФ;

·   все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а также им не были подназначены наследники.

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Таким образом, указанные случаи образуют еще одно основание призвания Российской Федерации к наследованию, поскольку, как было отмечено ранее, наследование имущества Российской Федерацией может быть основано на завещании наследодателя, если это завещание не является недействительным, а также может иметь место при отказе кого-либо из наследников от наследства в ее пользу.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.[34]

В ситуациях, когда разыскивается наследник по закону любой из восьми очередей или обнаруживается завещание, выморочного имущества нет. Как справедливо отметил Б.Б. Черепахин:

«Нормы о выморочности отступают всякий раз, когда создаются возможности и правовое основание для перехода наследственного имущества к наследникам по закону или завещанию»[35].

Нельзя не отметить, что с введением восьми очередей наследников по закону проблем у государства или иных публичных образований по поводу приобретения выморочного имущества будет гораздо меньше.


Заключение



Все вышесказанное подтверждает актуальность рассмотренной темы. Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, а также смежные правоотношения, изучение литературы, которые сводятся к следующему:

Расширение круга наследников по закону является прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.

Нормативное закрепление ряда теоретических положений российского гражданского права, и в частности наследственного права как одной из подотраслей гражданского права, необходимо для единообразного понимания, толкования и применения законодательства и интегрирования в систему права важных элементов теории, образующих базис российского права в целом.

Нормы Законопроекта основываются на конституционных положениях и принципах, а также включают в себя положения смежных отраслей законодательства: гражданского процессуального и законодательства о нотариальной деятельности.

Надо полагать, что существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. Хотя подавляющее большинство наших граждан не стало за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность – прежде всего приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).

Новый гражданский кодекс, в части о завещании, принес множество положительных изменений:

Во-первых, необходимо отметить расширение круга наследников по закону - нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество, в конце концов, унаследует государство.

Во-вторых, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти.

В-третьих, действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может предназначаться другой наследник.

В-четвертых, в отличие от действовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.

В-пятых, снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия.

В-шестых, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

В-седьмых, новое гражданское законодательство содержит указание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания, не содержал.

Итак, необходимо констатировать становление завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечают большинство исследователей, наследственное право приближается к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика.

Хотелось бы в конце пожелать, чтобы наш институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.


Список использованных источников


1.   Конституция РФ от 12.12.93 // Российская газета. - 2002. – 25 декабря.

2.   Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 (с изменениями на 10.10.2002 года). – СПб.: Весь, 2002. – 500 с.

3.   Семейный кодекс (действует в ред. ФЗ от 15.11.97. № 140 – ФЗ, от 27.06.98. № 94 – ФЗ, от 02.01.00. № 32 – ФЗ).

4.   Гражданский процессуальный кодекс РФ (в редакции Указов Президента ВС РСФСР от 18.12.65., от 05.08.66.).

5.   Федеральный закон от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» // Собрание законодательств РФ. – 2003. – №7.- Ст.252.

6.   Федеральный закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения» от 12.12.91. №2020-1.

7.   Основы законодательства РФ о нотариате // Российская газета. – 1993. – 13 марта.

8.   Аргунов В.Н. Комментарий к «Основам законодательства РФ о нотариате». – М.: Юрайт, 1996. – 135 с.

9.   Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М.: Юрист, 1996. – 374 с.

10. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник / М.М.Богуславский. - М.: Юристъ, 2002. - 462 с.

11. Брагинский М.И. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М.: Недра, 2001. – 299 с.

12. Безбах В.В. Основы российского права. - М.: Юридическая литература, 1995. – 94 с.

13. Бондарев Н.И. Право на наследство и его оформление. – М.: Юрайт, 1971. – 135 с.

14. Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещания. – М.: Правовой вестник, 1965. – 62 с.

15. Бондарев Н.И. Выдача свидетельств о праве наследования по закону.– М.: Мысль, 1963. – 67 с.

16. Власов Ю.Н. – Наследственное право РФ.: Учебно–методическое пособие. – М.: Юрайт, 2002. – 78 с.

17. Гончаров А.А. Гражданское право: Учебник. – М.: Дашков и К, 2002. – 18 с.

18. Гришаева С.П. Гражданское право: Учебник. – М.: Юрист, 2003.
– 358 с.

19. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому Кодексу РФ – М.: Юристъ,1996. – 65 с.

20. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов /  Под ред. Е.П. Данилов. - М.: Право и Закон, 2001. – 400 с.

21. Добровольская С.А. Долги и наследники // Домашний адвокат. – 2003. - № 13.-С. 710.

22. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право / Под ред. Д.В. Дождев. - М.: НАУКА, 1993. – 188 с.

23. Залесский В.В. Гражданское право: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2002. – 33 с.

24. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностных лиц органов исполнительной власти от 19.03.96.

25. Козырин А.Н. Правовые основы совершенствования нотариальных действий. – М.: Мысль, 1999. – 220 с.

26. Колпин А.Г. Гражданское право. – М: Юридическая литература, 1997. – 171 с.

27. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. В.Б. Исаков. - М.: Юрайт, 2002. - 304 с.

28. Лесницкая А.Н. Правовые основы совершенствования нотариального действия. – М.: Правовой вестник, 1999. – 307 с.

29. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статус, 1997. – 136 с.

30. Мушинский В.О. Основы гражданского права. – М.: Юрист,1995. – 210 с.

31. Никольский В. О началах наследования в древнейшем русском праве / В. Никольский. - М.: Университетская типография, 1859. - 408 с.

32. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате – М.: Юридическая литература, 1999. – 215 с.

33. Репин В.С. Настольная книга нотариуса. – М.: Статус, 2000. – 81 с.

34. Реут А.А. Споры о наследстве // Домашний адвокат. – 2003. - № 10. – С. 8-9.

35. Самое новое в законодательстве о наследовании: Гражданский кодекс РФ Часть третья и федеральный закон о введении ее в действие. Постатейный  комментарий к разделу V части третьей Гражданского кодекса РФ. «Наследственное право». - М.: Российская газета, 2001. - 160 с.

36. Сборник  постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Юнити, 1995. - 244с.

37. Садиков О.Н. Гражданское право России: Kурс лекций. – М.: Мысль, 2000. – 585 с.

38. Сергеева А.П. Гражданское право: Учебник. – М.: Юрайт, 2005. – 134 с.

39. Серебровский В.И. Избранные труды (очерки советского наследственного права). – М.: Мысль, 1997. – 37 с.

40. Суханов Е. А. Гражданское право: Учебник. – М.: Мысль, 1998. – 139 с.

41. Суханов Е.А. Гражданское право. – М.: Мысль, 2003. – 91с.

42. Черепашин Б.Б Труды по гражданскому праву. -  М.: Статус, 2001. – 435 с.

43. Энгельс Ф. Происхождении е семьи, частной собственности и государства. – М.: Вестник, 1963. – 114 с.



Приложение 1


Заявление о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство опекаемому (образец)

 В __________нотариальную контору
от Петрова Виктора Семеновича, проживающего _________________

                (адрес)

Заявление

15 мая 2002 г. умер Петров Евгениий Иванович, проживавший в гор. ___________ по адресу _______________________________ (адрес).

Наследником Петрова Е.И. является усыновленный им Петров Дмитрий Иванович, проживающий ____________ (адрес).

Наследственное имущество - приватизированная квартира, находящаяся по адресу _________________ (адрес), автомашина марки ВАЗ 2107, _______________ (идентификационные данные: регистрационный номер, номер двигателя и т.д.), земельный участок с постройками, находящийся _________________ (место нахождения). 

Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать на имя Петрова Дмитрия Ивановича свидетельство о праве на наследство. 

Других наследников, кроме указанных выше, не имеется.


Дата

Подпись заявителя





Приложение 2

 

Заявление о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство по праву представления (образец)

 В __________нотариальную контору
от Петрова Виктора Семеновича, проживающего _________________

                (адрес)

Заявление

15 мая 2002 г. умер Иванов Иван Иванович, проживавший в гор. ____________ по адресу _______________________________ (адрес).

Наследниками Иванова И.И. являются сын Иванов Дмитрий Иванович, проживающий ____________ (адрес), и дочь Петрова (урожденная Иванова) Ольга Ивановна, проживавшая по адресу __________ (адрес), но ввиду ее смерти 13 сентября 2002 г. наследником на ее долю являюсь я.

Наследственное имущество - приватизированная квартира, находящаяся по адресу _________________ (адрес).

Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство о праве на наследство. 

Других наследников, кроме указанных выше, не имеется.


Дата

 

Подпись заявителя


Приложение 3


 

Заявление о подтверждении родственных отношений (образец)

 В __________нотариальную контору
от Петрова Виктора Семеновича, проживающего _________________

                (адрес)

 

 Заявление

 

В связи с тем, что у Петровой (урожденной Ивановой) Марии Ивановны отсутствуют документы, подтверждающие родственные отношения с нашим умершим отцом Ивановым Иваном Петровичем, подтверждаю, что она является родной дочерью наследодателя. Прошу включить ее в число наследников.


Дата

 

Подпись заявителя












Приложение 4


Заявление об отказе от наследства (образец)

 В __________нотариальную контору
от Петрова Виктора Семеновича, проживающего _________________

                (адрес)

 

 


Заявление

 

15 мая 2002 г. умер Иванов Иван Иванович, проживавший в гор. ____________ по адресу _______________________________ (адрес).

Настоящим заявлением от причитающейся мне доли наследства отказываюсь.



Дата

 

Подпись заявителя







Приложение 5

Заявление об отказе от наследства в пользу наследника (образец)

 В __________нотариальную контору
от Петрова Виктора Семеновича, проживающего _________________

                (адрес)

 


Заявление

 

15 мая 2002 г. умер Иванов Иван Иванович, проживавший в гор. ____________ по адресу _______________________________ (адрес). 

Настоящим заявлением от причитающейся мне доли наследства отказываюсь в пользу родной сестры наследодателя - Петровой Виктории Ивановны, проживающей по адресу ___________________ (адрес)


Дата

 

Подпись заявителя

 

 

 

 

 

Приложение 6

 

Заявление о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство (образец)

 

 В __________нотариальную контору
от Петрова Виктора Семеновича, проживающего _________________

                (адрес)

 

Заявление

 

15 мая 2002 г. умер Иванов Иван Иванович, проживавший в гор. ____________ по адресу _______________________________ (адрес). 

Наследниками Иванова И.И. являются: Петров Виктор Семенович, сын умершего - Иванов Дмитрий Иванович, проживающий по адресу ______________________ (адрес). 

Наследственное имущество - приватизированная квартира, находящаяся по адресу _________________ (адрес). 

Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство о праве на наследство. 

Других наследников, кроме указанных выше, не имеется.
 

Дата
 

Подпись заявителя






[1] Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещания. – М.: Правовой вестник, 1965. – С.14.

[2] Гришаева С.П. Гражданское право: Учебник. – М.: Юрист, 2003. – С. 120.

[3] Залесский В.В.Гражданское право: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2002. – С. 5.

[4] Власов Ю.Н. – Наследственное право РФ: Учебно-методичсекое пособие. – М.: Юрайт, 2002.- С 29.

[5] Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право / Под ред. Д.В. Дождев – М.: НАКУ, 1993. – С.5.

[6] Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы Адвокатская и судебная практика. Образцы документов / Е.П. Данилов. – М.: Право и Закон, 2001. – С.56.

[7] Брагинский М.И. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М.: Недра, 2001. – С. 8.

[8] Гражданский процессуальный кодекс РФ (в редакции Указов Президента ВС РСФСР от 18.12.65., от 05.08.66.). – С. 78.


[9] Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов / Е.П. Данилов. -  М.: Право и Закон, 2001. – С. 11.

[10] Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 (с изменениями на 10.10.2002 года) – СПб.: Весь, 2002. – С. 720.

[11] Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник / М.М.Богуславский. - М.: Юристъ, 2002. – С. 56.

[12] Семейный кодекс (действует в ред. ФЗ от 15.11.97. № 140 – ФЗ, от 27.06.98. № 94 – ФЗ, от 02.01.00. № 32 – ФЗ). – С. 52.


[13] Аргунов В.Н. Комментарий к “Основам законодательства РФ о нотариате”. – М.: Юрайт, 1996. – С. 135.

[14] Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М.: Юрист, 1996. – С. 205.

[15] Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностных лиц органов исполнительной власти от 19.03.96. – С. 112.


[16] Гончаров А.А. Попков Ю.Г. Гражданское право: Учебник. – М.: Дашков и К, 2002. – С. 15.

[17] Суханов Е. А. Гражданское право: Учебник. – М.: Мысль, 1998. – С. 139.

[18] Лесницкая А.Н. Правовые основы совершенствования нотариального действия – М.: Правовой вестник, 1999. – С. 234.

[19] Садиков О.Н. Гражданское право России: Kурс. лекций. – М.:Мысль, 2000. – С. 358.

[20] Залесский В.В., Кассолов М.М.. Гражданское право: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2002. – С.  33.

[21] Гришаева С.П. Гражданское право: Учебник. – М.: Юрист, 2003. – С. 85.

[22] Колпин А.Г. Гражданское право. – М: Юридическая литература, 1997. – С. 162.


[23] Козырин А.Н. Правовые основы совершенствования нотариальных действий. – М.: Мысль, 1999. – С. 98.


[24] Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещания. – М.: Правовой вестник, 1965. – С. 43.

[25] Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате – М.: Юридическая литература, 1999. – С. 54.

[26] Суханов Е.А. Гражданское право. – М.: Мысль, 2003. – С. 68.


[27] Сергеева А.П., Ю.К.Толстой. Гражданское право: Учебник – М.: Юрайт, 2005. – С. 49.


[28] Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещания. – М.: Правовой вкстник, 1965. – С. 62.

[29] Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. – М.: Мысль, 1998. -  С. 120.

[30] Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. – М.: Мысль, 1998. – С. 52.

[31] Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР» // Российская газета. -  2001. - 17 мая.

[32] Бондарев Н.И., Шимелевич С.Я., Эйдинова Э.Б. Выдача свидетельств о праве наследования по закону – М.:Мысль, 1963. – С. 5.

[33] Козырин А.Н. Правовые основы совершен. нотар. действий. – М.: Мысль, 1999. – С. 156.


[34] Брагинский М.И. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М.: Недра, 2001. – С. 145.

[35] Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. - М.: Статус, 2001. -  С. 435.


Содержание Содержание. 2 Введение. 3 Глава 1 Общие положения наследственного права. 7 1.1      Понятие наследственного права. 7 1.3 Субъекты  на

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ