Наследование по закону

 

Введение


На данном этапе развития общества и личности «институт наследования» занимает очень важное место в системе российского права. В прошлое советское время люди не владели частной собственностью, но как только осуществился переход страны к рыночной экономике, то позволил гражданам иметь в частной собственности не только вещи домашнего обихода, кооперативные паи и небольшие дома (чаще всего дачи), но и предприятия, квартиры, коттеджи, дорогостоящие машины, акции, валютные сбережения, земли и т.д. И после смерти собственника его собственность переходит по наследству либо по завещанию или по закону.

Если, допустим, взять и мыслимо отступить от правового понятия "наследование", то мы увидим, что "наследование" является одним из жизненных принципов существования человека на Земле. Предположим, что внешний вид человека зависит от того какая генетическая информация перешла к нему от родителей в порядке "наследования". Его внутреннее и внешнее поведение формируется на базе тех принципов, которые он унаследовал от своей семьи, своего окружения, общества. Конечно, человек система саморегулирующая и в идеале своем постоянно совершенствующаяся, но в зависимости от того какую "наследственную массу" он получил, будет зависеть степень его развития и соответственно общества в целом.

В части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации введенной в действие с 1марта 2002 г., сосредоточены весьма важные для граждан России, да и иностранных граждан также, нормы и институты, регулирующие наследственное и международное частное право.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица ? наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Если предположить, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. умирают вместе с ним, трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положение близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множественных акционерных обществ, банков, страховых компаний и т.д., бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, что бы ни пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях, в конечном счете, был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец отказ от наследования, противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право ? ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а ели он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. В качестве наследников могут призываться как физические лица: гражданине РФ, так и иностранцы, лица без гражданства, также и сама Российская Федерация, и муниципальное образования по завещанию могут и коммерческие организации. Но говоря о наследстве, сколько происходит судебных разбирательств между родственниками, войны, на что только не идут наследники, когда идет речь об миллионном состоянии. В связи с вышеперечисленными высказываниями следует сделать вывод, что актуальность данной темы никогда не исчезнет. Вследствие развития общества и пересмотра оценочных понятий наследования всегда будет возникать необходимость законодательного урегулирования появившихся изменений.

Целями написания курсовой работы являются:

) наследование - правовой его смысл; 2) раскрыть сущность наследования по закону; 3) выявления и изучения проблем наследования по закону; 4) рассмотрения очередности наследства по закону; 5) исследования наследства по закону отдельными наследниками.

Предметом изучения курсовой работы является наследование по закону. Для достижения поставленных целей, по моему мнению, уместно использовать следующие методы исследования: диалектико-материалистический, исторический, метод комплексного анализа, судебные решения, а также сравнительно-правовой.

Также автору данной работы для уяснения смысла наследство в силу закона предполагается решить ряд задач:

Теоретическим материалом для выполнения данной работы использовались работы таких авторов как: Ю.Н.Власов, В.В.Калинин, Г.С.Лиманский, Т.Е. Абовой, М.М. Богусловского, А.Г. Светланова, Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, Ю.В.Байгушева, С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др.

Структура курсовой работы предопределена поставленными целями и задачами. Курсовая работа состоит из введения четырех глав, заключения и библиографическим списком, включающего нормативные правовые акты, специальную литературу, и судебные решения.


Глава 1. Общие положения о наследовании


Согласно Гражданскому кодексу граждане могут наследовать и завещать имущество (ст.18 ГК). Кроме того в соответствии с ч.4 ст.35 Конституции РФ в России «Право наследования гарантируется», это право включает в себя как право наследодателя распорядится своим имуществом, так и право наследников на его получение.

Наследования - переход имущества (наследства), умершего лица (наследодателя) к другому одному или несколько указанным им в завещании или определенным законом лиц (наследники), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п.1ст.1110 и ст.1111 ГК). Наследование, таким образом, - правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связывается смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход право собственности).

Универсальное правопреемство - это волеизъявление наследника о неограниченном принятии «прав и обязанностей наследодателя (ст.1112 ГК)» (принятие полной ответственности и в отношении долговых обязательств (ст.1175 ГК) наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника.

Основные принципы наследования - т. е. основные начала, руководящие идеи наследования:

) основанием открытия наследства признается смерть лица (ст.1113 ГК);

) время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя (ст.1114 ГК);

) место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества (ст.1115 ГК);

) лица, которые могут призываться к наследованию (ст.1116 ГК);

) Недостойные наследники (ст.1117 ГК).

ГК установил юридически неразрывную связь между наследованием и такой основополагающей категорией, как гражданская правоспособность физического лица. Правоспособность гражданина……«прекращается смертью» (п.2ст.17 ГК), или (объявлением умершим (п.1ст.45 ГК)).

Согласно (ст.1111 ГК) наследования осуществляется по двум возможным и автономно регулируемым законом основаниям - по завещанию и по закону (гл.62, 63 ГК).

Правопреемство при наследовании по закону регулируется только законом, а при наследовании по завещанию завещанием и законом (в том и в другом случаи под «законом» имеется в виду нормы права, содержащие в ГК и в других источниках). При наследовании завещания стоит на первом месте, а по закону на втором. В Постановлении КС РФ№1-П выявлено, что конституционная гарантия, предоставленная праву наследования (ч.4ст.35), а также предусматриваемая (ч.2ст.35) Конституции возможность для собственника распорядится принадлежащим ему имуществом, являются «основой свободы наследования». По этой причине для ГК приоритетно наследование по завещанию как форма правового регулирования, прямо связанная с одним из проявлений свободы личности. Поэтому ставя наследования по завещанию в центре правового регулирования, (ч.1ст.1111 ГК), а также весь раздел 5главы ГК, исходя из того что каждый человек волен распоряжаться тем, что ему принадлежит - не только на протяжении жизни, но также и на случаи своей смерти.

Наследования по закону на второе, исходя из предпосылки, что нормы, регулирующие наследование по закону, строятся на общей мысли, что наследодатель распорядился бы в завещании своим имуществом именно таким образом, если бы оно было составлено. Что касается завещания необходимого при наследовании, оно представляет собой прижизненную сделку наследодателя. По принятой классификации эта сделка является: а) распорядительной (определяет посмертную судьбу имущества - (пп.1,4ст.1118, ст.1120 ГК)); б) личной (не может совершаться представителем и выражать волю двух и более лиц -(пп.3,4ст.1118 ГК)); в) односторонней (для ее совершения необходимо и достаточно воли завещателя (п.5ст.1118 ГК)); г) срочной и безусловной (порождает правовые последствия после смерти - (п.5ст.1118 ГК), которая в свою очередь необходимый элемент завещания). Элемент условной сделки может и не произойти: д.) формальной (требуются квалифицированные формы - (ст.1124-1129 ГК)); е) отзывной (до открытия наследства может быть отменена или изменена - (абз.1 п.1ст.1119, ст.1130 ГК)). Содержания наследства может быть конкретным или абстрактным (как в смысле самого наследства, так и причитающегося конкретному наследнику имущества- (п.1 ст.1120, п.1ст.1122 ГК)), оно может наделять правами наследства любых лиц, лишать прав наследников по закону, содержать иные распоряжения и даже исчерпывать завещательным отказом (абз.1п.1ст.1119,абз.3п.1ст.1137 ГК).

Основное понятие наследства дает (ст. 1112 ГК РФ), согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Также в наследство идет и договор о страховании жизни (ст. 934 ГК), при случаи смерти также страховая сумма переходит в право наследования.

В (ч.2 ст.1112 ГК) указаны критерия которые не входят в состав наследства:

) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами;

) личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследодателем может быть только физическое лицо, другие участники гражданского оборота (юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные образования) не могут быть наследодателями. В отличие от наследодателя к наследованию (наследники) могут призываться граждане, находящие в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателем и родившиеся живыми после открытия наследства (п.1ст.1116 ГК), к наследованию по завещанию могут, призывается также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Наследниками, как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения(ст.18 ГК) все граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют также лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Также в число наследников по завещанию включаются юридические лица, публичные образования и международные организации.В (п.2ст.1116 ГК) к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальное образования в соответствии со (ст.1151 ГК).

Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного (т. е. мнимого, вымышленного) завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т. д. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица имели умышленный характер. Направленность умысла значения не имеет.

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Часть 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В соответствии с (п.2ст.1117 ГК РФ) по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства(п.3ст.1117 ГК). Здесь действуют правила гл. 60 ГК РФ Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п.4ст.1117 ГК). Эти правила применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги (п.5ст.1117 ГК).

Чтобы наследство вошло в наследственную массу оно должно пройти ряд закономерностей такие как:

Открытия наследства равнозначно открытию наследования. С открытием наследства создается возможность для передачи имущества умершего другим лицам. Согласно закону основанием открытия наследства признается смерть гражданина (ст.17 ГК), одновременно устанавливается, что объявления судом гражданина умершим (ст.45 ГК) влечет за собой такие же правовые последствия, что и смерть гражданина(ст.1113 ГК). Закон допускает право наследования после объявления гражданина умершим, но и устанавливает правила возврата, приобретенного таким путем имущества по требованию его правообладателя, оказавшегося в живых и опровергшего презумпцию его смерти (ст.46 ГК). Доказуемость смерти гражданина - подлежит акт гражданского состояния, подлежащий государственной регистрации по основаниям и в порядке (ст.47 ГК) и Законом об актах гражданского состояния. Государственная регистрация смерти гражданина производится органами ЗАГС.

Не мало важная деталь происходит и в таком значении как время открытия наследства (ст.1114 ГК). Закон признает временем открытия наследства определенный день, обозначаемый конкретной календарной датой. В (п.1ст.1114 ГК) статьи предусмотрено, с учетом правил (ст.45 ГК), три способа определения дня открытия наследства. При первом - день открытия наследства совпадает с подлинным днем смерти гражданина, при втором - день совпадает с условным днем его смерти, которым признан день вступления в законную силу решения суда об объявления гражданина умершим, при третьем- день совпадает с днем предполагаемой гибели , если таковой указан в решении суда. Гражданине, умерши в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п.2ст.1114 ГК).

Определения места открытия наследства (ст.1115 ГК) имеет важное значения для решения ряда вопросов, связанных с наследованием. В частности, по месту открытия наследства подаются заявления наследника о принятии наследства (п.1ст.1153 ГК), об отказе наследства (п.1ст.1159 ГК), выдается свидетельство о праве на наследство(п.1ст.1162 ГК).

Место открытия наследства - последнее место жительства гражданина, которым признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал (ст.20 ГК). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её приделами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения того наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущество, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов.

Временное проживания не зависимо, сколько прожил, не считается местом открытия наследства.

Последнее место жительство наследодателя удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой ОВД (п.30 приказа Минюста России от 15.03.2000 №91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации »). Такие справки выдаются только по месту жительства.

Если никаких документов, требуемых для определения места открытия наследства, не имеются, то место открытия наследства может быть установлено судом как факт, имеющий юридическое значение (ч.2ст.264 ГПК).


Глава 2. Наследования по закону


§1. Условия и принципы наследования по закону


Наследование по закону - одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию: к наследнику имущество переходит или по закону, или по завещанию. Вполне возможно, что наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть - по закону, но и в такой ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований.

Наследования по закону имеет место, когда и поскольку оно изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом. С точки зрения условий применения норм главы 63 ГК это означает, что призвание к наследованию по закону осуществляется, если имеет хотя бы одно обстоятельство из двух, ниже перечисленных групп:

) наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы всего имущества, т.е. завещание отсутствует (ст.1111 ГК), или отменено без составления нового завещания (ст.1130 ГК), или в нем определена судьба лишь части имущества (ст.1120 ГК), или содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников право на наследство (абз.1 п.1ст.1119 ГК), либо наследодатель выразил указанную волю ненадлежащим образом, т.е. завещание признано недействительным полностью или в части (ст.1131 ГК), и (или)

) наличие предусмотренных в законе обстоятельств, которые принимаются во внимание вне зависимости от того, выразил ли наследодатель свою волю в завещании, т.е. несоблюдения правил об обязательной доле (абз.2 п.1ст.1119 ГК), или непринятие наследниками по завещанию наследства (по разным причинам: например , ввиду смерти до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, если они не успели его принять), или отказ указанных наследников от наследства (ст.1157, ст.1158 ГК), или лишения их прав наследовать или отстранения как недостойные наследники (ст.1117 ГК), или отсутствие подназначенных наследников либо непринятие ими наследства, отказ от него, отстранения от наследования и т.п. (п.2ст.1121 ГК). Имущество признано выморочным (ст.1151 ГК).

Принципы наследования по закону, определяющие содержание и толкования соответствующих норм, выводятся на основе логического и систематического анализа положений главы 63 ГК. Существуют некоторые разночтения в определении названий и количество эти принципов. Однако поскольку такие различия не носят существенного характера, основное начало наследования по закону можно условно обозначить следующим образом:

) семейный (кровнородственный ) принцип;

) принцип очередности;

) принцип равенства наследственных долей.

Содержание семейного (кровнородственного) принципа заключается в том, что к числу наследников по закону отнесены лишь те лица, которые связаны с наследодателем семейными узами, супруг, усыновители и усыновленные, отчим/мачеха и пасынки/падчерицы, нетрудоспособные иждивенцы и кровным родством т.е. ближайшие родственники. Родство определяется по линиям и степеням. В целом, различаются прямую восходящую (предки наследодателя) и нисходящую (потомки наследника) линию, а также боковую (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют общего предка) линию, которая также может быть как восходящей, так и нисходящей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего (абз.2 п.1ст.1145 ГК). Разумеется, приведенные выше разделения семейных и кровнородственных отношений носит достаточно условный характер. Оно призвано обратить внимания лишь на то, что к числу наследников по закону отнесены не только лица, связанные с наследодателем ввиду факта рождения, но и те, кто состоит в отношении с наследодателем в силу социально значимых юридических фактов (например, регистрация брака, усыновления, нахождения на иждивении). Принципиальным является то, что перечень возможных наследников по закону сформулирован в (ст.1142-1148 ГК) исчерпывающим образом. Соответственно, наличия семейных и кровнородственных отношений для целей призвания к наследованию по закону имеет значения лишь тогда, когда лица принадлежат к указанным в законе членам семьи, родственникам и свойственникам. Этим обеспечивается защита интересов лиц, которые в соответствии предполагаемой волей наследодателя являются для него самыми близкими.

С семейным и кровнородственным началом в наследовании по закону неразрывно связан принцип очередности (абз.1п.1ст.1141 ГК), который заключается в установлении своеобразного приоритета в призвании к наследованию одних возможных наследников по закону перед другими. В настоящее время законодателем установлено восемь наследственных очередей (ст.1142-ст.1148 ГК). Состав каждой очереди определяется посредством буквального толкования положении соответствующих норм, что отвечают принципу защиты интересов наиболее близких для наследодателя людей. Поэтому к числу наследников по закону той или иной очереди не могут быть отнесены прямо не поименованные в Гражданском кодексе лица. Наследники всех последующих очередей устраняются от призвания, если имеется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не лишено по каким-либо причинам прав наследования и намерено его реализовать.

Содержания третьего принципа равенство наследственных долей, заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях (п.2ст.11141 ГК). Наличия такого правила призвано обеспечить равенство прав всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или процент) доля в праве на всю наследственную массу.


Глава 3. Наследственные очереди


§ 1. Наследники первой очереди


Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители наследодателя, приравненные к кровным родственникам усыновители и усыновленные, а также наследующие по праву представления внуки и их потомки (ст.1142,1147 ГК).

Наследником по закону является переживший супруг, если на момент открытия наследства он состоял с наследодателем в браке, т.е. зарегистрированном в органах ЗАГС (п.1 ст.10СК, ст.47 ГК) либо в установленных случаях - в дипломатических представительствах и консульских учреждениях (ст.157 СК). Продолжительность брака до смерти наследодателя не имеет значения.

Главное, чтобы на дату открытия наследства была произведена государственная регистрация брака, с которой возникают права и обязанности супругов (п.2ст.10 СК, п.2 ст. 11 СК).

Заключения брака в какой-либо ином органе (учреждении), заключения брака по религиозным обрядам, фактическое сожительство (т.е. незарегистрированные надлежащим образом отношения) не порождают прав и обязанностей супругов, в том числе и наследственных, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве, когда такой брак приравнивается к зарегистрированном в общем порядке. В случаи развода разведенный супруг теряет право наследовать после своего прежнего супруга. При этом существенное значение имеет время прекращения брака в силу развода. Согласно (ст.25СК) брак, расторгаемый в органах загс, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде со дня вступления решения в законную силу.

Таким образом, если супруг умрет после вынесения решения суда о разводе, но до его вступления в законную силу, брак должен считаться не расторгнутым. Переживший супруг может быть признан к наследованию в порядке первой очереди. Указанная норма применяется при расторжении брака в суде после 01.05.1996 (п.3 ст.169 СК).

Однако прекращения брака лишает пережившего супруга наследственных прав, если брак был, расторгнут (в органах ЗАГС или в судебном порядке) до даты открытия наследства или признан недействительным как до, так и после открытия наследства (п.2 ст.16 СК). Обусловлено это тем, что условием призвания к наследованию супруга является именно брачные отношения. Соответственно, если они прекратились до смерти наследодателя (при расторжении брака) либо так и не возникли (при признании брака недействительным), то нет правового основания наследования.

В соответствии со (ст.47 СК) основанием призвания детей является происхождения их, удостоверенное в установленном законом порядке.

Происхождения детей удостоверяется органами ЗАГС в порядке, установленном (ст.48-52 СК) и Законом об актах гражданского состояния.

В сущности, речь идет о том, что ребенок является наследником, если наследодатель связан с ним отношениями материнство или отцовство Дети, рожденные от родителей, состоящие в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого родителя. Дети, рожденные от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, наследуют после матери, за исключением случаев усыновления (ст.1147 ГК). Однако из этого правила могут быть исключения. В определенных случаях ребенок вправе наследовать и после отца.

Дети, рожденные от родителей, брак которых не зарегистрирован, наследуют после лиц, отцовство которых надлежащим образом установлено. В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, после расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывши супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п.2 ст.48СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка это не влияет (ст.30 СК).

Зачатия ребенка также является правообразующим фактором при наследовании. Если ребенок родился в течении 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг(бывший супруг) матери, если не доказано иное (ст.30 и п.2 ст.48 СК).Следовательно, такой ребенок вправе наследовать по закону после смерти отца в порядке первой очереди.

Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняют право на получения наследства. Поэтому само по себе рождения ребенка в браке или вне его, а также прекращения брака, признания его не действительным не сказываются на наследственных правах ребенка. Другое дело, что в отельных случаях требуется особый порядок установления происхождения ребенка от того или иного лица.

Родители - это кровные родственники умершего по прямой восходящей линии (мать и отец) также являются равноправными наследниками первой очереди, независимо от их возраста и трудоспособности, не считая конечно, общего требования о нахождении наследника в живых на дату открытия наследства и фактов кровного родства.

Мать и Отец имеют равные права и обязанности в отношении своих детей, даже если их брак расторгнут. В данном случае применяются те же правила, что и при наследовании детей после родителей. Родители не наследуют после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (п.1 ст.1117ГК), а также если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей (п.2 ст.1117 ГК), являясь недостойными наследниками.

Также первую очередь могут входить усыновители и усыновленные (т.е. лица, в отношении которых вступило в законную силу решения суда об установлении усыновления (п.3 ст.125СК)) приравниваются в своих правах к кровным родственникам (п.1 ст. 1147 ГК). Из этого общего правила вытекает и ряд других правовых последствий. В частности, потомки усыновленных также приобретают наследственные права (например, дети усыновленных могут наследовать по праву представления). На усыновленных и усыновителей распространяются также и нормы «о недостойных наследниках» и «об отстранения от наследства». В свою очередь, если до даты открытия наследства происходит отмена усыновления, это ведет к прекращению наследственных прав усыновителей и усыновленного и к восстановлению прав в отношении с кровными родственниками (ст. 143 СК). К усыновителей и усыновленного приравнивающего к кровным родственникам действует правило (п.2 ст. 1147 ГК) о том, что усыновленный и его потомство не наследует по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников, а родители усыновленного и другие его родственники не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства(см.также(пп. 1, 2 ст. 137 СК)). Однако в случаи, когда в соответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (например, при усыновлении только одним лицом - (п.3 ст.137 СК)), усыновленный и его потомство наследует по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Внуки наследодателя - кровные родственники второй степени по прямой нисходящей линии (дети сына или дочери), а также нисходящие усыновленного (дети усыновленного) - являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (наследования по праву предоставления (п.2 ст. 1142 ГК)). Например, умер дед, после него наследует внучка, мать которой умерла за год до смерти своего отца (наследодателя). По праву представления наравне с внуками наследодателя вправе наследовать и их потомки. Законодателем не определены критерии для определения степени родства с умершим лицом, которые могут считаться потомками внуков наследодателя.

В совокупности с ГК можно сделать вывод о том, что по праву представления в порядке первой очереди могут наследовать все кровные родственники по прямой нисходящей линии.

Внуки наследодателя или их потомки наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать только по праву представления (ст.1146ГК).

В качестве самостоятельных наследников какой-либо очереди они не названы.


§ 2. Наследники второй очереди


Законодательством, предусмотрена также вторая очередь наследников по закону, которые наследуют в том случае, если отсутствуют наследники первой очереди или все они не приняли наследство, а также в случае, когда все наследники первой очереди не призываются к наследованию. Если же кто-нибудь из наследников первой очереди жив и изъявил желание принять наследство или принял его, наследники второй очереди к наследству не призываются.

К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, а так же наследуют по праву представления дети полнородных неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) (ст. 1143 ГК). Поэтому наследниками считаются лишь те братья и сестры, которые являются для наследодателя кровными родственниками первой боковой линии второй степени родства. Полнородными признаются братья и сестры, которые имеют с наследодателем обоих общих родителей (отца и мать), а неполнородными - те, которые имеют наследодателем либо общую мать (единоутробные), либо общего отца (единокровные). Что касается полнородности и неполнородности, но главный вопрос имеют ли братья и сестры общих отца или мать (ст.14 СК РФ).

Соответственно, не входят в число наследников второй очереди как кровные родственники второй (двоюродные), третьей (троюродные) и т.п. боковых линии, так и свойственники , т.е. сводные братья и сестры (не имеющих хотя бы одного общего кровного предка и при этом не усыновленные).Иное бы означало расширительное толкования положений (ст.1143 ГК), что не соответствует принципам наследования по закону и, в частности, ущемляет интересы наиболее близких родственников. В соответствии с (п.1 ст. 137 СК) и (п.1 ст. 1147 ГК) усыновленные и их потомство приравниваются в своих личных неимущественных и имущественных правах к кровным родственникам не только в отношении усыновителя, но и в отношении его родственников. Наследовать после умершего могут не только его родные братья и сестры, но и лица, усыновленные матерью или отцом умершего, на правах его брата (сестры).

Для признания дедушки или бабушки к наследованию второй очереди необходимо их родство с внуками - наследодателями. Наследниками по закону всегда могут быть родители со стороны матери. Родители отца наследуют после внука тогда, когда юридическая связь отца с ребенком установлена предусмотренным законом способом. Поскольку усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству также приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению, усыновители родителей (одного из родителей) также могут наследовать после своих внуков.

По праву представления в случае смерти наследники по закону второй степени родства могут наследовать только потомки братьев и сестер наследодателя первой степени родства. Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее открытия наследства, наступает наследования по праву представления (п.2 ст.1143 ГК) : дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.


§ 3. Наследники третьей очереди


Если нет наследников первой и второй очереди, то в третью очередь к наследованию по закону призываются родственники наследодателя по боковой восходящей линии - братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также наследующие по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст.1144 ГК ).

Дяди и тети - братья и сестры отца или матери, рожденные одними и теми же родителями. Дяди и тети наследодателя могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

при отсутствии наследников первой и второй очередей;

при непринятии наследства наследниками первой и второй очередей;

если все наследники первой и второй очередей были лишены завещателем права наследования;

в случае отказа в их пользу наследников первой либо второй очередей (в зависимости от того, какая из них призвана к наследованию);

в случае отказа в их пользу наследников по завещанию.

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные. Новеллой является норма о праве представления при наследовании в порядке третьей очереди. Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя, наступает наследование по праву представления: (двоюродные братья и сестры наследодателя) призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону или завещанию в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя возможен по аналогии с отказом в пользу иных наследников, наследующих по праву представления: в их пользу, возможно отказаться лишь в случае, если к моменту открытия наследства они сами являются наследниками по закону либо завещанию.


§ 4. Наследники последующих очередей


Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст.1142-1144 ГК), то к наследованию в последующих очередях призываются в основном боковые родственники, как восходящие, так и нисходящие. Право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (п.1 ст. 1145 ГК).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождения самого наследодателя в это число не входит. При всей важности увеличения числа наследников по закону следует отметить, что наследования боковыми родственниками не бесконечно, а является ограниченным до пятой степени родства - ограничение это фактически сохраняется в пользу государства. Не могут наследовать по закону родственники более дальних степеней родства: троюродные внуки и внучки, троюродные племянники и племянниц и т.д.

Согласно (п.2 ст.1145 ГК) к наследованию призываются:

В качестве наследников четвертой очереди отнесены по прямой восходящий линии третьей степени родства, т.е. прадедушки и прабабушки наследодателя. Законодатель, выбрав более мягкое обозначения родственников, почему-то отступил от принципа определения направления ветвей родословного древа.

В качестве наследников пятой очереди это боковые нисходящие и восходящей линии четвертой степени родства, т.е. соответственно первыми это двоюродные внуки и внучки, являющиеся детьми родных племянников и племянниц наследодателя, и вторые двоюродные дедушки и бабушки, являющимися родными братьями и сестрами дедушек и бабушек наследодателя. Количество этих наследников может быть сколь угодно большим и зависит только от желания и возможностей женщин и мужчин этого рода иметь детей.

В качестве наследников шестой очереди это боковые нисходящие и восходящие линии пятой степени родства, т.е. соответственно первые это двоюродные правнуки и правнучки, являющиеся детьми двоюродных внуков и внучек наследодателя, вторые двоюродные племянники и племянницы, являющиеся детьми двоюродных братьев и сестер наследодателя, и в третьих двоюродные дяди и тёти, являющиеся детьми двоюродных дедушек и бабушек наследодателя. Количество наследников также не поддается точному определению.

В связи с неограниченностью количества наследников пятой и шестой очереди возникает вопрос о целесообразности и действенности в реальной жизни указанных положений законодательства. Таких наследников в начале прошлого столетия именовали "боковыми" наследниками и уже тогда возникали споры об ограничении круга таких "боковых" наследников, "...надлежащее регулирование этого наследования встречает серьезные затруднения. С одной стороны, несомненно, что безграничное наследственное право этих боковых родственников потеряло под собой всякую принципиальную почву. Род как некоторый союз, несший когда-то на себе существенные и совершенно реальные обязанности по отношению к своим членам, ныне утратил это значение, уступив свое место государству. Родственники более далеких степеней часто в жизни, не состоят между собой ни в каких отношениях, даже не знают друг друга, вследствие чего получение наследства является для них приятным сюрпризом ("радостные наследники", "lachende Erben"). Однако, с другой стороны, можно ли на основании этих соображений дойти до полного уничтожения всякого наследования боковых?

Такое решение также едва ли было бы справедливым: как ни дифференцирована нынешняя семья, все же в настоящее время между ближайшими родственниками существует, по общему правилу, несомненная жизненная связь; все же они часто являются поддержкой друг для друга. Таким образом, нужно найти середину: наследование боковых должно быть ограничено в пользу государства, но не уничтожено вовсе...". Из приведенной цитаты становится ясно, что если ранее цивилистами и законодателем разрешалась проблема минимального сохранения "боковых" наследников, то сейчас этой проблемы не стоит вовсе, а, наоборот, встает вопрос об ограничении круга "радостных" наследников.

Если отсутствуют наследники предшествующих шести очередей, то к наследованию в рамка седьмой очереди по закону призываются пасынки (падчерицы) и отчим (мачеха) наследодателя (п.3 ст.1145 ГК).

Новым правилами ГК являются нормы о наследственных правах пасынков, падчериц, отчима и мачехи. Ранее пасынки и падчерицы не призывались к наследованию по закону после смерти отчима или мачехи, и, на оборот, отчим и мачеха не наследовали по закону после пасынков и падчериц.

Считается, что отчим (мачеха) - лицо, состоящее в законном браке с другим лицом, у которого имеются дети от предыдущего брака либо рождённые вне брака от другого лица, и при этом указанные дети не усыновлены соответствующим супругом. В свою очередь, пасынки (падчерицы) являются родной ребенок одного из супругов (от прежнего брака или рожденный вне брака) по отношению к другому супругу, с которым ребенок не связан ни отношениями материнства (отцовства), ни отношениями усыновления. В отношении этих наследников можно сказать, что они совершенно не связаны ни кровным, ни юридическим родством с наследодателем. В жизни, однако, бывает, что именно эти люди оказались наиболее близкими к наследодателю и проявляли наибольшее внимание и заботу, а также участие в его жизни до его последних дней. Поэтому если в силу каких либо обстоятельств, наследодатель не успел (забыл, не знал, не имел возможности) составить завещание в пользу таких близких, то при отсутствии родственников (наследников первых шести очередей) у них появляется возможность приобрести имущество, оставшееся после смерти наследодателя (а иногда бывает, что при жизни наследодатель и наследники этой очереди использовали такое имущество совместно и вообще вели совместное хозяйство) как наследникам по закону. Очевидно, что факт нахождения в отношениях падчерицы, пасынка, отчима или мачехи с наследодателем будет подлежать установлению только в судебном порядке. К сожалению, как у нас это часто бывает, процессуальное право не отражает особенности возникающих материальных правоотношений. Создается ощущение, что при принятии ГПК РФ законодателем совершенно не был принят в расчет основной закон, регулирующий материальные правоотношения в сопредельной отрасли права - Гражданский кодекс РФ. Ибо факт состояния в указанных отношениях просто обязан был найти отражение в (ст. 264 ГПК РФ), где указано, что суд рассматривает дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении, факта признания отцовства и пр. В силу того, что наследники седьмой очереди не являются родственниками умершего с точки зрения "буквы закона", то установление факта отнесения определенных лиц к наследникам седьмой очереди "выпало" из конкретного перечня дел по этой норме ГПК РФ. Представляется, что теперь судам остается рассматривать эту категорию дел только в контексте (под п.10 п. 2 ст. 264 ГПК) РФ - "другие, имеющие юридическое значение факты".

Таким образом, очевидна спорность вопроса об отнесении указанных лиц к категории наследников, имеющих право безусловного отнесения к близким к умершему людям или к лицам, состоявшим с ним в семейных отношениях. Ибо основания причисления их к кругу наследников должны быть достаточно вескими.

В подтверждение позиции отнесения этих лиц к членам семьи могут служить отдельные положения СК РФ в их интерпретации известными учеными. "...В российском законодательстве нет единого определения состава семьи. Так, (ст. 53 ЖК РФ) относит к членам семьи нанимателя жилого помещения супруга, детей и родителей, а в исключительных случаях и других лиц, если они проживают совместно с нанимателем и ведут общее хозяйство. Иное определение семьи следует из (ст. 2 СК РФ). В соответствии с этой и другими нормами СК РФ, к членам семьи могут быть отнесены: супруги; родственники первой и второй степени; усыновители и усыновленные; фактические воспитатели и воспитанники; отчим и мачеха, пасынок и падчерица (ст. 97 СК). Состав семьи в СК РФ шире, чем в ЖК РФ, и здесь отнесение к числу членов семьи не ставится в зависимость от совместного проживания и ведения общего хозяйства. Конструируя состав семьи следует ориентироваться , прежде всего на СК РФ, поскольку он является законодательным актом, регулирующим отношения между членами семьи. В силу этого именно содержащееся в СК РФ определение состава семьи должно применяться при установлении содержания этого понятия в нормативных актах, регулирующих иные отношения, если иное прямо не предусмотрено в этих нормативных актах (например, ст. 53 ЖК РФ) или не следует из их смысла".

Законодатель не ограничился семью очередями наследников по закону и отдельно указал на наличии восьмой очереди - это иные лица, не входящие в круг наследников по закону в силу (ст.1142-1145 ГК), находящиеся на иждивении наследодателя «нетрудоспособные иждивенцы», (п.3 ст.1148 ГК), либо в качестве наследников так называемой скользящей (плавающей) очереди (п.1, 2 ст.1148 ГК).

Наследование по закону родственниками, супругами и свойственниками, указанными в (ст. 1142-1145 ГК РФ), имеет взаимный характер: они наследуют по закону друг после друга. Право же нетрудоспособного иждивенца наследовать после смерти кормильца является односторонним: гражданин, на иждивении которого находился нетрудоспособный наследодатель, не наследует по закону после его смерти. Отношения иждивения могут возникнуть в разнообразных ситуациях как при выполнении морального долга перед нетрудоспособным, так и при добровольном или принудительном исполнении алиментных обязательств в его пользу, а также (например, из-за того, что к наследованию призвана предшествующая очередь, или гражданин в принципе не относится к числу первых семи очередей). Однако не наследует по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя нетрудоспособный гражданин, получавший от умершего пожизненное содержание с иждивением по договору ренты (ст. 601 ГК РФ). Дело в том, что содержание с иждивением, предоставляемое получателю ренты, является платой (встречным предоставлением) за переданное в собственность плательщика ренты недвижимое имущество. Рента обременяет это имущество. В случае смерти плательщика ренты к наследникам последнего вместе с правом собственности на указанное недвижимое имущество переходит и обязанность по предоставлению получателю ренты пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 586, ст. 1175 ГК РФ). С учетом этого законодателем созданы правовые предпосылки для призвания к наследованию таких лиц, но при условии, что они отвечают дополнительными требованиями.

Поэтому все нетрудоспособные иждивенцы разделены на две группы:

) граждане, которые формально относятся к числу наследников любой из предшествующих очередей, за исключением первой, но при это не вошли в круг наследников той очереди, которая была призвана к наследованию. Такие лица всегда наследуют как наследники скользящих очередей (т.е. наравне и наряду с наследниками призванной к наследованию очереди), но только в том случае, когда они были:

а) нетрудоспособными ко дню открытия наследства и одновременно с этим

б) не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении не зависимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (п.1 ст.1148 ГК) (нетрудоспособные иждивенцы первой группы).

) граждане, которые вообще не входят в круг наследников какой - либо из семи перечисленных выше очередей. Они могут наследовать и в рамках скользящей очереди (если к наследованию призваны наследники какой-либо предшествующей очереди по закону), и самостоятельно как наследник восьмой очереди, когда нет наследников предшествующих очередей. Однако в любом из случаев призвание к наследованию возможно лишь тогда, когда ко дню открытия наследства указанные лица являются:

а) нетрудоспособными, одновременно с этим

б) не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и при этом

в) проживали совместно с ним (п.2 ст.1148 ГК) (нетрудоспособные иждивенцы второй группы).

Но проблема в том, что обозначенными выше условиями, необходимыми для призвания к наследованию иждивенцев (для обеих групп это нетрудоспособность и иждивения, и также для второй дополнительно требуется совместное проживания), то эти понятия в ГК РФ не раскрыты. По этому содержание каждого требования раскрываются на основе логического и систематического толкования и подходов, выработанных судами.

Понятие нетрудоспособности принято определять, основываясь на Законе о трудовых пенсиях в РФ, который определяет круг нетрудоспособных лиц, имеющих право на трудовую пенсию по старости (п. 1 ст. 7), по инвалидности (п. 1 ст. 8) и по случаю потери кормильца (ст. 9).

Нетрудоспособными считаются:

) лица, не достигшие возраста 16лет (учащиеся-18лет);

) лица, достигшие пенсионного возраста (женщина-55лет, мужчины- 60лет);

) инвалиды (с детства, 1,2,3 групп), имеющие ограничения способности к трудовой деятельности.

Гражданский кодекс не устанавливает каких-либо дополнительных требовании к наличию нетрудоспособности (с точки зрения ее продолжительности, получении пенсии в связи нетрудоспособностью и т.д.). Поэтому необходимо и достаточно установления самого факта нетрудоспособности на дату открытия наследства, который возникает либо ввиду достижения соответствующего возраста, либо на основании признания органами государственной медико-социальной экспертизы инвалидности с ограничением к осуществлению трудовой деятельности.

Что касается нахождения на иждивении, то под ним обычно понимается предоставление наследодателем полного содержания или такой помощи, которая была постоянном и основным источником средств к существованию. Причем нахождения на иждивении приобретает юридическое значения для целей наследования, если только оно продолжалось не менее одного года до даты открытия наследства. При этом, как справедливо отмечается в литературе и поддерживается судебной практикой, получения лицом доходов из иных источников (пенсий, зарплаты, и т.д.) само по себе не отменяет факт иждивения, если такие доходы незначительны по размеру в сопоставлении с помощью от наследодателя и (или) не являются регулярными.

В призвании иждивенцев второй группы есть дополнительное условие совместное проживание с наследодателем. Формулировка (п.2 ст. 1148 ГК) двоякая толи совместное проживание также должно длится не менее года до даты открытия наследства или равным образом можно говорить, что в тексте(п.2 ст.1148 ГК) указание на период времени в один год содержится только в отношении нахождения на иждивении. Представляется, что именно первое толкование отвечает действительному смыслу, поскольку совместное проживание характеризует наличие близких отношений между наследодателем и иждивенцем и в своем роде компенсируют отсутствие семейных и кровно-родственных отношений в том смысле, которое им придает семейное законодательство.


Глава 4. Особенности наследования по закону отдельными наследниками


§ 1. Наследования по праву предоставления


При наследовании по праву представления доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам, прямо указанным в законе (п.1ст.1146 ГК).

Право представления обусловлено только наследникам по закону, право представления при наследовании по завещанию в законе не предусмотрено. Наследование по праву представления возможно только в рамках первых трех наследственных очередей были также указаны раньше в курсовой (п.2 ст1142 ГК (внуки и их потомки)), (п.2ст.1143ГК (племянники и племянницы)), (п.2ст. 1144ГК (двоюродные братья и сестры)). Как видно, законодатель, руководствуясь принципом защиты прав близких родственников , отнес к наследникам по праву представления только потомков наследников по прямой нисходящей линии. Обратите внимания на то, что наследниками первой очереди могут быть не только внуки, но и их потомки, в отношении двух других групп указание на потомков отсутствует. Что касается потомков внуков, то они призываются, если внук (родитель их) тоже умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Наследуя по праву представления, потомки умершего наследника становятся непосредственными наследниками конкретной очереди и потому отстраняют от наследования всех иных лиц, входящие в последующие очереди. Лицо, ставшим самостоятельным наследником, реализует собственные права в отношении доли наследственного имущества, которая причиталась бы умершему потомку. Нельзя не отметить, что именно поэтому положения о наследовании по праву представления не противоречат (п.2 ст.1114 ГК) и не отменяют установленного им правило о том, что умершие в один день лица (коммориенты) не наследуют друг другу. Помимо этого, наследования по праву представления необходимо отличать от признания к наследованию подназначенного наследника (ст.1121 ГК), а также от наследовании в порядке наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК), где наследник был жив на дату открытия, но не успел принять причитавшую долю, и потом не опосредует реализацию наследниками трансмиттента самостоятельных прав в отношении этой доли.

Учитываем и факт и того, что наследники по праву представления именно замещают наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, для целей призвания законодатель придает юридическое значение обстоятельства, порочащим наследственные права умершего наследника. Так, если умерший наследник был лишен наследства (п.1ст.1119 ГК) или был бы недостойным наследником (п.1ст.1117 ГК) и не имел бы прав наследовать, то потомки такого лица не призываются (пп.2,3ст.1146 ГК).

Наследник, заступивши по праву представления на место своего потомка, получает ту долю, которая причиталась бы умершему. Поэтому если наследников несколько, то доля их потомка делится поровну между ними (п.1ст.1146 ГК), ущемления наследственных прав не происходят. Например, наследодателя в живых остались мать (наследственная доля составляет ½ от наследственной массы) и два внука, которые наследуют долю, которую получил бы их родитель (наследственные доли составляют ¼, по полам от доли умершего).

Наследник по праву представления принявший долю, несет ответственность как по долгам умершего родственника, но и также по долгам первоначального наследодателя (п.1ст1175 ГК).

§ 2. Право на обязательную долю в наследстве


Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которая призывается к наследованию не зависимо от наличия завещания (ст.1149 ГК). Не совершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие к призванию к наследованию на основании пункта 1 и 2 статье 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (п.1ст.1149 ГК).

Правило об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1119 ГК). Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй - седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п.1ст.1148 ГК). Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

В (ст.1149 ГК) не связываются возникновения право на обязательную долю у перечисленных в этой норме лиц, которые совместно проживают с наследодателем и ведут с ним общее хозяйство, за исключением случаев предусмотренных (п.2ст.1148 ГК). Право на обязательную долю подлежит удовлетворению не зависимо от очереди соответствующего наследника (п.2ст.1149 ГК).

Удовлетворения права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания. Если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, то наследники обязательной доли призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону. В случаи наличии завещания наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. Если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующий очереди. Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследства на наследников по закону, которая призывалась бы в случаи отсутствии завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который определяется в (п.1ст.1149 ГК).

В (п.4ст1149 ГК) говорится и применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое для открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию, то суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Данное положения было воспринято из практики КСРФ (см. определение КСРФ от 09.12.1999 № 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Курниковой Е.А. на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР»).

§ 3. Права супруга при наследовании


Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью (ст. 1150 ГК РФ). Правда, формулировка (ст.1150 ГК) в техническом отношении далека от совершенства, не говоря уже о том, что данное правило, рассчитанное на случаи наследования и по закону, и по завещанию, следовало бы поместить в общих положениях наследственного законодательства.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со (ст.256 ГК РФ) (Общая собственность супругов), входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Согласно (ст.33 СК РФ) законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное.

В соответствии с (п.1ст.34 СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Состав этого имущества определен (п.2 ст.34СК) указанной статьи: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.), приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются ими по обоюдному согласию в соответствии со (ст. 35 СК РФ): при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Вместе с тем совместная собственность может быть установлена брачным договором и том числе распространена им на добрачное имущество (п.1ст.42 СК). Однако имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, согласно (ст.36 СК РФ), (ст.256 ГК РФ) признается собственностью каждого из них. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Необходимо при этом учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано в соответствии со (ст. 37 СК РФ) их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.). Раздел имущества между супругами возможен и при их жизни. В бесспорном порядке он оформляется нотариальными органами, в спорном - через суд.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (если иное не предусмотрено брачным договором). В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст. 39 СК РФ). В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь (ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), известив об этом принявших наследство наследников. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. Если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, то необходимо представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определенную долю общего имущества супругов. При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников (ст.1164 ГК РФ). По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу (ст.1148 ГК) переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.


§ 4. Наследования выморочного имущества


В соответствии с действующим законодательством имущество считается выморочным, если оно не было унаследовано наследниками по завещанию или по закону (ст.1151 ГК): отсутствия юридического действительного завещания в отношении всего имущества или его части (ст.1130, 1131 ГК), физическим отсутствием всех возможных наследников (ст.1116 ГК), утратой ими права наследовать (ст.1117 ГК), лишением их наследства (п.1ст.1119 ГК), отказом наследников от права наследования (ст.1158 ГК) или от его осуществлении (ст.1152 ГК).

Выморочное имущество переходит к государству (Российской Федерации) как наследники по закону, не входящему в специальную наследственную очередь, в порядке универсального наследственного правопреемство. Стоит заметить, что содержащее в (п.2ст.1151 ГК) указание о переходе имущества в собственность Российской Федерации, т.е. в состав казны (ст.214 ГК), призвано подчеркнуть природу получения имущества государством (в порядке наследования), а также то, что иные виды публичных образований (субъекты Федерации и муниципального образования) не являются по общему правилу наследниками по закону. Исключение сделано только в отношении расположения на территории РФ жилых помещений, которые с момента вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2007 г. «О внесении изменений в части третьей Гражданского кодекса РФ» переходят в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, на территории которого данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъектах Федерации в городе Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Федерации и включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что наследник - Российская Федерация заранее выразила в законе волю на приобретение любого выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в отличие от наследования Российской Федерацией имущества по завещанию, принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Однако закон не только не регулирует процедуру выявления выморочного имущества для целей оформления наследственных прав, но даже не содержит четких предписаний относительно полномочий соответствующих органов, обязанных осуществлять от имени Российской Федерации принятия и учет выморочного имущества. Так, согласно п.5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденного постановлением Правительство РФ от 27 ноября 2004 г. №691(далее положения № 691), Росимущество принимается в установленном порядке, обращенное в собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения ), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций. Вместе с тем на практике учет такого выморочного имущества осуществляется налоговыми органами, хотя действующим Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004г. №506, подобные полномочия за указанными органами не закреплены.

Налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью передачи им выморочного имущества, для чего они не реже одного раза в год производят проверку в нотариальных и судебных органах, а также больницах, домах престарелых граждан, гостиницах и других аналогичных организациях, органах Министерства внутренних дел. При переходе к государству выморочного имущества нотариальный орган направляет соответствующему налоговому органу, получившему свидетельство о праве государства на наследство, опись этого имущества, подписанную нотариусом, понятыми и заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи). Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении выморочного имущества в общем порядке - по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). Как и в других случаях приобретения наследниками права собственности на наследство, моментом возникновения права федеральной собственности на выморочное имущество служит день открытия наследства, а не день выдачи указанного свидетельства.

Будучи наследником по закону, Российская Федерация подпадает под действие нормы об ответственности наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним имущества (п.1ст.1175 ГК). К Российской Федерации в данных условиях применяется и процессуальная норма, допускается кредиторам наследодателя предъявлять иски к наследственному имуществу: иск может быть предъявлен и к выморочному имуществу. При этом Российская Федерация, как и любому наследнику, дает процессуальная льгота. Закон обязывает суд приостановить рассмотрения дела, возбужденного в связи с предъявления кредиторам исков к выморочному имуществу, «до … перехода выморочного имущества в соответствии со (ст.1151 ГК) настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию » (п.3ст.1175 ГК). Также к выморочному имуществу, хоть и переходящего к Российской Федерации применяются наследственные правила. В частности за счет выморочного имущества подлежит возмещения необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, расходы на оплату места погребенья, расходы на охрану наследства и управления им (в пределах стоимости выморочного имущества) (п.1ст.1174 ГК).


Заключение


Роль наследственного права в нашей жизни существенно возросло. Хотя большинство наших граждан не стало за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность, прежде всего, приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат предприятия ценные бумаги: акции, облигации. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным.

В целом, можно сказать, что институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев (то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам.

Но в связи с принятием наследства возникает множество вопросов. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Тот, кто получает наследство обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное для него право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств, которые практически не возможно будет изменить.

Необходимо помнить, что наследники призываются к наследованию по закону в порядке очередности. В настоящее время, кроме Гражданского кодекса, регулируются еще множеством нормативных актов различного уровня. В связи с этим, обычные граждане, не юристы, сталкиваются с рядом трудностей, касающихся понятия и применения норм наследственного права.

Поэтому здесь хорошо было бы собрать все нормы, касающиеся наследственного права воедино, составить что-то вроде развернутого плана, который бы применялся обычными гражданами. Как мне кажется, это намного удобнее и позволяет более детально предусмотреть порядок очередности наследования по закону в будущем. Произвольное же расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

Подводя итоги курсовой работы можно сделать ряд выводов:

) наследство по закону порождает юридические силу только после смерти завещателя, при определенных условиях.

) В новом законодательстве расширены пределы наследия по закону.

) Установлены новые очереди наследовании по закону по отношению к ранее действовавшему законодательству.

) Устранены многие недостатки действующего ранее законодательства о наследовании по закону, которое не обновлялось почти сорок лет.

В завершении работы хочется сказать что, в нее не вошел весь собранный материал, не все вопросы удалось рассмотреть, так как тема наследование по закону достаточно обширна, но подводя итог работы остается надеяться, что все недостатки, допущенные в Кодексе будут своевременно исправляться, а законодательство будет постоянно совершенствоваться и развиваться в ногу со временем .


Библиографический список

наследование закон

Нормативно-правовые акты

.Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.

.Гражданский кодекс Российской Федерации часть ч.1 от 30.11. 1994 г. №51-ФЗ

.Гражданский кодекс Российской Федерации часть ч.2 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ

.Гражданский кодекс Российской Федерации часть ч.3 от 26.11.2001 г. №146-ФЗ

.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223- ФЗ

.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. №138-ФЗ

."Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 05.07.2010)

Учебная литература:

.Наследственное право учебное пособие. / Булаевский Б.А. и др.; под. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 650с. (Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации)

.Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. - М., 2005.

.Баукина Е., Богданова И., Качур Н. Наследование выморочного имущества // Российская юстиция. 2006 г. № 10. С. 15.

.Лиманский, Г.С. Наследование по праву представления (идея квазипредставительства) / Г.С. Лиманский // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 34-37.

.Гражданское право: учеб. / С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин и др. под общ. Ред. С.С. Алексеева. - М. : ТК Велби; Екатеринбург: Институт частного право, 2007.-480с.

.Гражданское право: учеб. / С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин и др. под общ. Ред. С.С. Алексеева. - М. : ТК Велби; Екатеринбург: Институт частного право, 2007.-480с.

.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части 3 и 4(постатейно) / под ред. Н.И.Марышевой, К.Б. Ярошенко. М.: 2007.-600с. (автор-М.Л.Шелютто).

.Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. Н.А. Волковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 239 с.

.Гражданское право: учеб. / С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др.под общ. ред. С. С. Алексеева. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. - 528 с.

.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. - 1504 с.

.Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция / под ред. Н.М. Коршунова, Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010.

.Гражданское право: учеб.: в 3 т.Т.3 Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, Ю.В.Байгушева (и др.) под редак. А.П. Сергеева -М.: Рг-Пресс 2010.-800с.

.Комментарии к Гражданскому Кодексу РФ В 2 т. Т.1. Части первой, второй ГК РФ/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина; Ин-т государства и права РАН. -4-е изд.,перераб.и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2010. - 926с.- (Профессиональные комментарии )).

.Комментарии к Гражданскому Кодексу РФ В 2 т. Т.2. Части третья, четвертая ГК РФ/под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богусловского, А.Г. Светланова; Ин-т государства и права РАН. -4-е изд.,перераб.и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2010. - 729с.- (Профессиональные комментарии )).

Судебная практика

."Методические рекомендации по оформлению наследственных прав" (утв. Решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07) (Извлечение)

.Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2011 N 84-В11-3 Иск о признании права собственности на жилой дом и земельный участок и встречный иск о признании права собственности на долю жилого дома и долю земельного участка, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию частично удовлетворены правомерно, так как наследник по завещанию умер ранее завещателя, то есть до открытия наследства, то в отношении доли наследственного имущества имеет место наследование по закону.

.Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2011 N 18-В11-13 Дело о признании недействительными договоров купли-продажи земельного участка, признании права собственности на участок и истребовании его из чужого незаконного владения, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону направлено на новое кассационное рассмотрение, так как суд не учел, что согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ собственник вправе истребовать имущество и от добросовестного приобретателя в случае, когда имущество выбыло из его владения помимо его воли.

.Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011г.№ 519-О-О Об Отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Качалиной Т.П. на нарушения ее Конституционных прав статьей 1152 (Принятие наследство) ГК РФ .

.Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2011 г. N 421-О-О Об Отказе в Принятии к рассмотрению жалобы гражданки Голубевой И.И. на нарушения ее Конституционных прав пунктом 1 статьи 1149 (Право на обязательную долю в наследстве) ГК РФ и пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 О Судебной Практике по делам о наследовании.

.Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2011г. № 343-О-О Об Отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Зисман А.А. на нарушение ее Конституционных прав статьей. 1117 (Недостойные наследники) ГК РФ.

7.Определение Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011г. № 686-О-О Об отказе в принятии к рассмотрении жалобы гражданки Ставровской Т.С. на нарушения ее Конституционных прав пунктом 2 статьи 1151 (Наследование выморочного имущества) ГК РФ.

.Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 августа 2011г. № ВАС-9252/11 Об отказе в передаче дела гражданке Бухтиенко Т.П. в президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.

.Определение ВАС РФ от 21.03.2011г. № ВАС-152/11 по делу № А75-3204/2010 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны Российской Федерации долга по кредитному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что истцом не представлено доказательств выдачи в установленном порядке свидетельства о праве государства на наследство заемщика, не исполнившего договорные обязательства, не определены объем наследственной массы и ее стоимость.


Введение На данном этапе развития общества и личности «институт наследования» занимает очень важное место в системе российского права. В прошло

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ