Институт наследования по закону в системе

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ,

СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)

Институт права и гуманного образования


Специальность





                                                                    

                                           


ДИПЛОМНАЯ РАБОТА





На тему  Институт наследования по закону в системе

современного российского законодательства







Студентка  Кравчук Серафима Александровна                  _____________



Научный руководитель Чекин Александр Николаевич      _____________



Рецензент Лукъяненко Владимир Евгеньевич                    _____________


Заведующий кафедрой   ____________________               ______________                                                           





 



                                                                                          




 


 МОСКВА 2006

Содержание


Введение.................................................................................................................... …3

Глава 1 Определение наследования по закону  в системе

современного российского законодательства............................................................. 6

1.1 История развития законодательства о наследовании............................................. 6

1.2  Новое в наследственном праве России................................................................ 10

1.3 Наследование по закону......................................................................................... 27

1.3.1 Наследники по закону. Порядок призвания их к наследованию....................... 29

1.3.2 Лица, имеющие право на обязательную долю.................................................... 32

1.3.3  Лица, лишенные права наследования по закону................................................ 36

Глава  2  Порядок вступления в наследство............................................................... 38

2.1 Факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства....................... 38

2.2  Состав и место нахождения наследственного имущества................................... 40

2.3  Принятие наследства и отказ от права наследования.......................................... 44

Глава 3  Проблемы осуществления наследственных  правоотношений и защита

наследственных прав................................................................................................... 52

3.1  Право граждан на обращение в суд и на судебную защиту................................. 52

3.2 Наследственные иски – это проблемы, связанные с наследственными

правоотношениями...................................................................................................... 53

3.3.Предпосылки и условия  права  на  обращение  в  суд.  Возбуждение

наследственных дел..................................................................................................... 55

3.4  Доказательства...................................................................................................... 59

3.5  Судебное разбирательство................................................................................... 60

Заключение………………………………………………………………………………...63

Список использованных источников……………………………………………………66

                                          


Введение


Не будет ошибочным утверждение о том, что обсуждение вопросов, связанных с наследованием, вызывает у многих людей живой интерес.

Это и понятно, ведь речь идет о возможности получения ими не просто имущества, а имущества, приобретение которого в силу различных причин для подавляющего большинства наших сограждан бывает в принципе непосильно. При этом многие люди обнаруживают полную неосведомленность в элементарных вопросах перехода права собственности на наследуемое имущество (имущество, включаемое в так называемую «наследственную массу»).

Применительно к теме «Наследование» почти всех людей можно разделить на две категории - наследодатели и наследники. В свою очередь наследники в силу того, что наследование осуществляется либо по завещанию, либо по закону, также подразделяются на две категории - наследники по завещанию и наследники по закону. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все они лишены завещанием наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству в лице соответствующей Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам.

К сожалению, наследодателями из десятилетия в десятилетие совершаются однотипные ошибки. В частности, им свойственно или вообще уклоняться от составления завещания, в котором должна быть ясно выражена их прижизненная воля в отношении наследников, или в своих завещаниях в силу разных причин ущемлять права потенциальных наследников.

Несложно сделать вывод о том, что какая бы ни была психологическая подоплека отсутствия стремления привести свои дела в порядок (простая ли беспечность, обусловленная особенностями характера человека, ложное ли опасение, что действо по составлению завещания ускорит неизбежный конец,     или естественное желание обделить наследством нерадивого родственника) - так или иначе,  впоследствии это оборачивается большими проблемами именно для тех людей, которые были по-настоящему близки и дороги наследодателю.

Самой распространенной ошибкой наследников является пропуск шестимесячного срока, в пределах которого законодательство предоставляет им возможность подать нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства.

По общему правилу срок для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными.

Зачастую наследники объясняют причину пропуска этого срока своей неосведомленностью в этом специфическом вопросе, однако эта причина не признается судом уважительной. В тоже время наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд, но при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. В этих случаях наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, передается лишь то, из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или перешедшего государству, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации причитающегося ему имущества.

Вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами: Конституцией РФ, Гражданским кодексом, различными инструкциями и постановлениями.

В истории советского периода у института наследования были подъемы и падения. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал Декрет «Об отмене наследования». Этот Декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введен в России Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922г.

По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему права. Но после 1991 года, когда СССР развалилось, и появились новые формы собственности, появились различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целый ряд проблем связанный с наследованием. В части третей нового Гражданского Кодекса посвящена целая глава наследованию.

Некоторые коллизионные вопросы отражаются в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Нормативная база, касающаяся наследственного права достаточно обширна, но порой  устаревшая по отношению к сегодняшнему времени. Сегодня мы живем в переходном периоде, когда принимается много законов и кодексов, связанных с новой рыночной экономикой и структурой, а ранее действующая глава Гражданского Кодекса 1964 года, касающаяся наследования не всегда охватывала вопросы, возникающие в жизни.

 На сегодняшний день право наследования тесно связано с правом личной собственности, а это значит, что в нашей стране личная собственность и право ее наследования охраняются государством [27, с. 24–35], т.е. Конституцией РФ. Вторым важнейшим источником является ч. III ГК РФ. Различные инструкции и постановления. Одной из задач ч. III ГК РФ является систематизация законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций.   


 


Глава 1 Определение наследования по закону в системе

современного российского законодательства

                                      

  1.1 История развития законодательства о наследовании

 

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.

Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеции, И. Бентам, Д. Миллъ и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ - идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного права.

Первобытный строй – первая в истории человечества общественно-экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

Одним из первых памятников права - свод законов Вавилонии. В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно       ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог «отвергнуть» своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 - 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

Римское    право   является    настолько    классическим    юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в которых господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.

В истории советского периода у института наследования были подъемы и падения. Сфера нового гражданского права формировалась в ходе процессов  национализации. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года принял Декрет «Об отмене наследования» [14, с.27-59], по которому все виды наследования (по закону и по завещанию) отменялись, наследственная масса ограничивалась суммой в 10 тысяч рублей и поступала родственникам умершего в виде «меры социального обеспечения» на праве управления и распоряжения. Все остальное имущество переходило в собственность государства. Эта денежная сумма была довольно значительной в начале 1918 года. Например, прожиточный минимум в то время определялся в размере 240 рублей в месяц. Совершенно очевидно, что никакое более или менее крупное предприятие уже не могло перейти по наследству [24, с. 62]. Тем самым законодатель стремился перекрыть еще один источник «нетрудового обогащения». Этот Декрет реализовал давнюю идею марксистов о ликвидации права наследования как способе упразднения частной собственности.

Представлялось, что таким образом можно наиболее безболезненно лишить эксплуататоров возможности накопления и передачи средств производства.

Важно, что интересы основной части населения этот Декрет не затрагивал, поскольку стоимость его имущества в большинстве случаев не превышала названной суммы. Декрет оговаривал, что в случае, если на иждивении наследодателя состояли нуждающиеся нетрудоспособные лица, то они имели право получать содержание из имущества умершего.

Этот Декрет, по сути, уничтожил наследование частной собственности и заложил основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Законодатель опасался скрытой «социально-экономической эксплуатации трудящихся» под видом старых правовых отношений.

С лета 1921 года советское государство начинает осуществлять меры по денационализации ранее экспроприированной у частных лиц собственности. В августе 1921 года эти принципы были подтверждены Наказом СНК «О новой экономической политике». Создавались гарантии приобретенных прав, но запрещалось восстановление отмененных в  ходе революции имущественных прав.

Институт наследования был вновь введен в России Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 года [14, с.49-67].

20-е годы стали периодом интенсивной кодификационной работы.

Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 года. Кодекс состоял из общей части, разделов о вещном, обязательственном и наследственном праве.

Закон ограничивал объем и размеры права частной собственности. Гражданский кодекс 1922 года предусматривал установление предельного размера наследственной массы. Закон ограничивал право частного собственника распоряжаться своей собственностью.

Так, домовладение, полученное по наследству, не могло отчуждаться, им можно было только пользоваться. Закон использовал специальный термин «обладание», означавший, что предмет, находящийся в частной собственности, не может вливаться в гражданский оборот, его нельзя продать или купить.

В Гражданском кодексе было дано развернутое определение наследования. Были закреплены институты нового, социалистического наследственного права. Сохранение в рассматриваемый период частного сектора в экономике заставило законодателя ввести определенные ограничения в право наследования. Так, имущество, которое можно было передать по наследству, ограничивалось 10 тыс. руб. Одновременно устанавливался прогрессивный налог на наследство, превышающее 1 тыс. руб. Лимит наследования был отменен в 1926г., одновременно был повышен и налог с наследства. Если по первоначальным правилам максимальный налог устанавливался в размере 50 % с суммы наследства, то по законодательству 1926 года при оценке наследства более чем в 500 тыс. руб. налог доходил до 90% этой суммы.

Гражданские кодексы устанавливали право наследования как по закону, так   и   по завещанию. Право завещательного распоряжения имуществом ограничивалось кругом наследников по закону, которых наследодатель мог лишить причитающейся им доли, он же мог увеличивать или уменьшать доли наследников. Выморочное имущество поступало в доход государства.

В 1928г. в ГК РСФСР появилось дополнение, запрещавшее наследодателю лишать наследства несовершеннолетних.

Кодекс установил обязательную долю несовершеннолетнего в 3 / 4 той  доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону [40, с. 43].

Кодекс определял неправомерность завещания в пользу посторонних лиц при   наличии какого-либо наследника по закону, принявшего наследство.

Правовая система, сложившаяся в довоенный период, в основном после вступления СССР в войну. Однако формирование чрезвычайных органов, институтов и отношений не могло не сказаться на системе права и правового регулирования. Во время войны были усовершенствованы нормы советского наследственного права.

Массовая гибель людей потребовала расширения круга наследников по закону и установила очередность призвания наследников. Указом Президиума Верховного совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» [15, с. 78] вносятся изменения в порядок наследования по закону. Круг наследников расширился - в порядок очередности после наследников первой группы (дети, супруг, нетрудоспособные иждивенцы) были названы наследники второй (трудоспособные родители) и третей (братья, сестры) очередей. Наследство должно было делиться между наследниками соответствующей очереди на равные доли [16, с. 22-26].


1.2  Новое в наследственном праве России

 

Пожалуй, наибольшее число далеко не бесспорных новелл предусмотрено в главе «Наследование по закону».

Первое и основное, как мне кажется, достижение нового ГК РФ - это то, что в законе теперь практически не ограничен состав очереди наследников по закону. Я называю эту норму достижением потому что, на мой взгляд, имущество, принадлежащее гражданам, в первую очередь должно оставаться в семье. Но и здесь могут возникнуть трудности у наследников при попытке доказать документально степень родства, людям придется обращаться в суд для установления факта родственных отношений, так как вместо двух очередей наследников по закону проект предусматривает наследование до пятой степени родства. Соответственно данному положению наследники по закону подразделяются на наследников трех и последующих  очередей, вплоть до родственников наследодателя пятой степени родства - двоюродных праправнуков и праправнучек, двоюродных племянников и племянниц, двоюродных дядь и теть.

В связи с этим при нормативном закреплении данного правового  нововведения мне представляется, целесообразным предусмотреть в законопроекте или в ГПК правовой механизм реализации прав наследования «дальними» родственниками.

Если действующий порядок будет сохранен, то заинтересованным лицам (наследникам) придется обращаться в суд для установления факта родства при невозможности иным путем получить достаточные доказательства (например, путем истребования документов из органов регистрации актов гражданского состояния), а также для признания уважительными причин пропуска срока для принятия наследства. При существующем положении дел в судопроизводстве это не только усложнит процесс наследования,  но также станет дополнительным препятствием для реализации наследственных прав физическими лицами. Законодательное определение вышеуказанных вопросов позволило бы нотариусам решать юридически значимые вопросы самостоятельно, без необходимости обращаться в суд. Отсюда следует, что участие нотариуса в решении наследственных вопросов несколько ограничивается, а степень участия в них суда, а также адвокатов, возрастает. Все это может привести к судебным спорам, которым не будет видно конца.

 Что касается очередности призвания к наследованию, то она сохранена: наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследников, наследующих по праву представления.

К наследованию по праву представления призываются не только внуки наследодателя и их прямые потомки, но также племянники и племянницы наследодателя, двоюродные  братья и сестры наследодателя. При наследовании по праву представления доля наследника, умершего до открытия наследства,  переходит к его потомкам и делится между ними поровну.

Следующим новшеством наследственного права, которое появилось в ГК, является ограничение свободы завещательной воли. Это обязательная доля в наследстве, и теперь нормы, регулирующие обязательную долю, отнесены в главу «Наследование по закону». Значит, когда нарушено предписание закона о соблюдении интересов обязательных наследников, наступает их наследование по закону. Судебная практика сталкивалась с тем, что это ограничение не всегда было справедливо, ведь часто ущемлялись интересы наследника по завещанию. Если нельзя разделить имущество в виде недвижимости (квартиры), если наследник по завещанию проживает в ней, а «обязательный» наследник не проживает там и не пользуется наследственным имуществом, не испытывает нужды в предоставлении ему этой квартиры, то суд может снизить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее выдаче. Это совершенно новая норма и, скорее всего, она появилась из недр нотариальной и судебной практики.

Совет   Федерации 14 ноября  2001г. одобрил принятую 1 ноября Государственной Думой третью часть Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), которая состоит из двух разделов: V. «Наследственное право» и VI. «Международное частное право». За время, прошедшее с Декрета ВЦИК 1918г. «Об отмене наследования» до принятия третьей части ГК РФ наследственное право не оставалось неизменным. Не будет, однако, преувеличением сказать, что пятый раздел нового ГК РФ открывает эпоху в развитии наследственного права в России. В новом ГК РФ изменена прежде всего сама структура раздела «Наследственное право». В отличие от ГК РСФСР 1964г. этот раздел состоит из пяти глав: «Общие положения о наследовании» (гл. 61), «Наследование по завещанию» (гл. 62), «Наследование по закону» (гл. 63), «Приобретение наследства» (гл. 64), «Наследование отдельных видов имущества» (гл. 65). Количество статей увеличилось более чем вдвое.

В отличие от Гражданских кодексов РСФСР 1922г. и 1964г., Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991г., в ГК РФ нормы о наследовании по завещанию предшествуют положениям о наследовании по закону. Это логически вытекает из принципа автономии воли участников гражданских правоотношений, который нашел свое отражение в новом ГК РФ. Это оправданно и с точки зрения юридической техники, поскольку наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Поэтому не случайно, что положения о наследовании по завещанию закреплены вначале [25, с. 56].

В советской юридической литературе отмечалось, что наследование по закону встречается в жизни значительно чаще, чем наследование по завещанию. И это было справедливо для того времени, когда перечень имущества, находящегося в личной собственности граждан, был довольно ограничен. К тому же вплоть до 1964г. наследодатель в принципе мог завещать свое имущество лишь тем гражданам, которые входили в число наследников по закону. 

В гл. 61 ГК РФ включены некоторые новые общие положения о наследовании, например, в ст. 1110 ГК РФ определяется понятие наследования: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». В Кодексе определяется состав наследства, в который входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вместе с тем, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112 ГК РФ).

Положения о времени открытия наследства остались прежними, в том числе и относительно коммориентов. Правда, если раньше в этом случае приходилось прибегать к толкованию ст. 528 - ГК РСФСР, то теперь в п. 2 ст. 1114 ГК РФ сформулировано четкое правило: «Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них».

По общему правилу, как и ранее, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В тех же случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в России признается место нахождения такого имущества. Предусмотрены также ситуации, в которых наследственное имущество находится в разных местах.

Граждане, не имеющие права наследовать ни по закону, ни по завещанию, в ст.1117 ГК РФ определены как недостойные наследники. По сравнению со ст.531 ГК РСФСР 1964г. произошли некоторые изменения в основаниях отстранения их от наследования. Во-первых, противоправные действия, совершенные недостойным наследником, должны носить умышленный характер, а не быть просто противозаконными. Поэтому, если, например, наследник по неосторожности причинил вред здоровью наследодателя, в результате чего последний скончался, то такой наследник не должен считаться недостойным. Во-вторых, недостойными будут признаны наследники, которые своими неправомерными действиями способствовали призванию к наследованию не только себя, но и других лиц.

В ст.1117 ГК РФ содержится также новелла о том, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Как и ранее, не наследуют по закону (но не по завещанию) родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Иначе, чем в ст. 531 ГК РСФСР, сформулировано правило относительно лиц, злостно уклонявшихся от исполнения своих алиментных обязательств перед наследодателем. Если ранее в ГК назывались только родители и совершеннолетние дети, то теперь в ст. 1117ГК РФ говорит-   ся вообще о гражданах, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. На основании ст. 89, 93, 94, 95, 96 и 97 Семейного кодекса РФ такого рода обязанности лежат не только на совершеннолетних детях и родителях, но и на других лицах: супругах, братьях и сестрах, дедушках и бабушках, воспитанниках, пасынках и падчерицах. Нельзя не обратить внимания на установленный в ст.1117 ГК РФ различный порядок отстранения от наследования; родителей, лишенных родительских прав, с одной стороны, и граждан, злостно уклоняющихся от выполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя, - с другой. Как известно, лишение родительских прав производится в судебном порядке. В ст.69 Семейного кодекса РФ перечисляются основания, по которым родители могут быть лишены родительских прав. Это может произойти, если они, в частности, уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, отказываются взять своего ребенка из родильного дома, злоупотребляют своими родительскими правами.

Лицо, лишенное судом родительских прав, утрачивает право наследования по закону, независимо от поведения других наследников. В принципе любое лицо, правоохранительные органы и органы опеки и попечительства могут поставить в известность нотариуса о лишении наследника родительских прав и тем самым воспрепятствовать последнему получить свидетельство о наследовании. Иной порядок установлен для отстранения от наследования граждан, злостно уклонявшихся от выполнения своих алиментных обязанностей. В этом случае суд отстраняет третьих лиц от наследования по закону лишь по требованию заинтересованного лица. При отсутствии таких требований они наследуют по закону в общем порядке. В таком порядке могут быть отстранены от наследства и родители, хотя и не лишенные родительских прав, но злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию своих детей.

По-новому урегулирован вопрос о распоряжениях гражданами своими вкладами в банках. Еще ГК РСФСР 1922г. было предоставлено право вкладчикам, вносящим денежные вклады в государственные трудовые сберегательные кассы, указывать лиц, которым этот вклад должен быть выдан в случае смерти вкладчика. Эти вклады не входили в состав наследства и на них не распространялись содержащиеся в ГК правила о наследовании (ст. 436 в ред.1 апреля 1935г.). Аналогичное правило было включено и в ГК РСФСР 1964г. Вряд ли это правило можно считать юридически корректным и справедливым, поскольку оно приводило к ущемлению интересов некоторых категорий граждан. Во-первых, это касалось кредиторов гражданина сделавшего такого рода распоряжение сберегательной кассе, которые лишались возможности предъявлять требование о погашении долгов вкладчика к лицам, получавшим вклады в силу указанного распоряжения. Во-вторых, суммы таких вкладов не принимались во внимание при определении размера обязательной доли нетрудоспособных наследников вкладчика [37, с. 125].

Наибольшие изменения, касающиеся наследования по закону, связаны с существенным изменением круга законных наследников. Установлены восемь очередей наследников по закону. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их потомки (правнуки и т.д.). К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, племянники и племянницы по праву представления. В третью очередь наследуют дяди и тети наследодателя, и кроме них двоюродные братья и сестры по праву представления.

Наследниками последующих очередей (кроме седьмой и восьмой) являются родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. В ст.1145 ГК РФ устанавливается, что степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. При этом рождение самого наследодателя в это число не входит. Например, дочь к своему отцу находится в первой степени родства, а по отношению к деду - во второй.

Ближайшая степень бокового родства - между братьями и сестрами - вторая. Дядя и племянница находятся в третьей степени родства, а двоюродные братья и сестры - в четвертой и т. д. При этом следует иметь в виду, что племянники и племянницы отнесены ко второй очереди (ст. 1143 ГК РФ), а дяди, тети и двоюродные братья и сестры - к третьей очереди наследников (ст. 1144 ГК РФ), на них не распространяется порядок призвания к наследованию, установленный ст. 1145ГК РФ. В седьмую очередь призываются пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В отличие от ГК РСФСР 1964г. в ст. 1142 ГК РФ не указаны в числе наследников первой очереди усыновленные и усыновители. Это, однако, не означает исключения их из числа наследников по закону. Более того, к наследованию по закону теперь призываются не только усыновленный, но и его потомство (его дети, внуки и т.д.), а также не только усыновитель, но и его родственники (прямые нисходящие и восходящие, а также родственники по боковой линии родства). В силу ст. 1147 ГК РФ указанные лица приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Следовательно, усыновленные и усыновители, приравниваемые к кровным детям и родителям наследодателя, будут наследовать в первую очередь. По праву представления в первую очередь будут призываться к наследованию и потомки усыновленного. Что же касается родственников усыновителя, то они могут оказаться наследниками последующих очередей. Например, дети усыновителя будут наследовать после наследодателя во вторую очередь как его братья и сестры. Таким образом, круг законных наследников расширился также за счет потомков усыновленных и родственников усыновителя.

Будет уместным сказать, что еще в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. и в Семейном кодексе РФ 1995 г. усыновленные, дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству  приравнивались в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по рождению. Теперь расхождения по этому вопросу, имевшиеся в семейном и гражданском законодательстве устранены. В свою очередь по общему правилу усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти кровных родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют после смерти усыновленного и его потомства (п. 2 ст. 1147 ГК РФ).

Среди наследников первой очереди в ст. 1142 ГК РФ не указан также ребенок умершего, родившийся после его смерти, что вовсе не означает отстранения его от наследования. В данном случае изменена лишь формулировка нормы ст.532 ГК РСФСР 1964г., поскольку упоминание в ней ребенка умершего, родившегося после его смерти, излишне, ибо такой ребенок входит в категорию детей, наследующих по закону в первую очередь. К тому же следует иметь в виду, что в соответствии со       ст. 1116 ГК РФ могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Изменился порядок призвания к наследству нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ). В отличие от ГК 1964г. эта категория иждивенцев разделена на две группы: первая группа - иждивенцы, относящиеся к числу наследников по закону 2-7 очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. В эту группу не включены иждивенцы, относящиеся к наследникам первой очереди, поскольку призвание наследников этой очереди никак не зависит от их трудоспособности. Например, наследование детей, супругов и родителей наследодателя. Вторая группа - иждивенцы, которые не входят в круг наследников 1-7 очередей.

Общими условиями для призвания к наследованию обеих групп иждивенцев являются:

1) нетрудоспособность к моменту открытия наследства;

2) нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его     смерти.

Иждивенцы первой группы наследуют по закону вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию независимо от того, проживали они с наследодателем или нет. Например, нетрудоспособная сестра наследодателя (наследница второй очереди) будет наследовать вместе с детьми наследодателя  в том случае, если она жила отдельно от своего брата. Если же окажется, что иждивенцы этой группы входят в круг наследников призываемой к наследованию очереди, то они будут наследовать наравне с другими наследниками этой очереди, но уже не как иждивенцы, а как наследники этой же очереди.

В отличие от первой группы, для наследования иждивенцев второй группы необходимо еще одно условие: совместное проживание с наследодателем не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону отсутствуют, то иждивенцы второй группы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Принципиально изменен порядок наследования предметов домашней обстановки и обихода. В соответствии со ст. 533 ГК 1964г. указанные предметы переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года независимо от их очереди и наследственной доли. Практически это приводило, например, к тому, что проживавшие с наследодателем братья и сестры (наследники второй очереди) отстраняли от наследования предметов домашней обстановки и обихода наследников первой очереди, проживавших отдельно от наследодателя. Если же совместно с наследодателем проживали только некоторые наследники первой очереди то они, наследуя эти предметы, наследовали остальное имущество вместе с другими наследниками в равных долях, при определении которых, предметы домашней обстановки и обихода исключались. Теперь эти предметы наследуются в общем порядке и наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем (независимо от срока), при разделе наследства имеет преимущественное право на получение предметов обычной обстановки и обихода в счет своей наследственной доли (ст. 1169 ГК РФ).

Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве остался тем же, что и был. Однако правила относительно содержания этого права и его реализации претерпели существенные изменения и дополнения. Изменился размер этой доли: теперь лица имеющие право на обязательную долю, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины (а не 2/3, как это было в ГК 1964г.) доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Если завещано все имущество, то право на обязательную долю удовлетворяется за счет этого имущества. При завещании не всего, а части имущества это право удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся не завещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. При недостаточности, не завещанной части право на обязательную долю удовлетворяется из той части имущества, которая завещана (ст. 1149 ГК РФ). При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию: по завещанию, по закону либо в силу завещательного отказа. Например, если такой наследник получил по закону из не завещанной части наследства имущество в размере, равном или превышающем его обязательную долю, то тем самым это его право будет исчерпано.

Вместе с тем, суду предоставлено право при определенных обстоятельствах уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении. Это может, в частности, иметь место в случае, если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т. п.).

По-новому в ГК РФ сформулированы некоторые положения, относящиеся к принятию наследства. В силу ст. 546 ГК РСФСР 1964г. признавалось, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ заявление о принятии наследства может быть подано не только нотариусу, но и уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. Это дополнение к норме ст. 546 ГК РСФСР 1964г.  не является новеллой, поскольку такое положение практически существовало и раньше. Речь в данном случае идет лишь о совершенствовании соответствующей формулировки. В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 1993г. предусмотрено, что свидетельства о праве на наследство выдают не только нотариусы, но и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38).

Новым в п.1 ст.1153 ГК РФ является то, что принятие наследства может быть осуществлено также и подачей наследником заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство не обязательно должно быть передано нотариусу лично наследником. Оно может быть подано другим лицом либо переслано  по почте. В этих случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом. Допускается также принятие наследства через представителя при условии, что в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.

Как и раньше, принятие наследства может быть осуществлено путем совершения наследником определенных фактических действий. По сравнению со ст. 546 ГК РСФСР теперь применена более широкая формулировка; признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. При этом дается примерный перечень такого рода действий; а именно, если наследник: вступил во впадение или управление наследственным имуществом: принял меры по сохранению этого имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на его содержание; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Некоторые изменения произошли в регулировании принятия наследства по истечении установленного в ст.1154 ГК РФ шестимесячного срока. По заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его восстановить и признать наследника принявшим наследство. Это может иметь место, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. Необходимо также, чтобы наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства.

Как и раньше, наследство может быть принято наследником по истечении срока для его принятия и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. В ст. 1155 ГК РФ установлен также порядок оформления такого согласия.

В силу п.4 ст.1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также (на что следует обратить особое внимание) независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Как известно, на основании ст. 131 ГК и Федерального закона от 21 июня 1997г. государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество. В п. 2 ст. 8 ГК РФ предусмотрено, что право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. Представляет ли собой указанное выше положение   п. 4 ст. 1152 ГК РФ исключение из правила п. 2 ст. 8 ГК? Думается, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным.

Если говорить, например, о праве собственности, то оно в полном объеме возникает у лица, принявшего наследство, лишь с момента государственной регистрации. Вместе с тем и до регистрации он вправе владеть и пользоваться принятым наследством, должен нести бремя его содержания, во исполнение завещательного отказа предоставлять, например, отказополучателю право пользования жилым помещением и т.п. Однако произвести отчуждение принадлежащего ему наследованного недвижимого имущества он вправе лишь после осуществления государственной регистрации права собственности на это имущество.

В ГК РФ более подробно урегулированы отношения, связанные с отказом от наследства (ст. 1157-1159). Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если же наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (например, вступил во владение и управление имуществом, принял меры по его сохранению и т.п.), то суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц, либо не определяя этих лиц. В ст.1158 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, в пользу которых он может отказаться от наследования: это другие наследники по завещанию или по закону любой очереди, не лишенные наследства, в том числе те, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу других лиц не допускается.

Установлены также некоторые ограничения и для перечисленных выше лиц. В их пользу нельзя отказаться от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им  наследникам. Содержание этого положения раскрывается в ст.1161 ГК РФ (Приращение наследственных долей): «... В случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства... переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям...». Таким образом, в силу этой нормы воля наследника, отказавшегося от наследства в пользу определенного лица, не будет приниматься во внимание, и его доля будет распределяться между остальными наследниками по завещанию в порядке, установленном ГК. Кроме того, не допускается отказ в пользу других лиц от обязательной доли в наследстве, а также в случае, когда имеется подназначенный наследник.

Если наследник не определил лицо, в пользу которого он отказывается от наследства, то имущество, которое причиталось бы ему, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Значительно расширены положения о разделе наследства. Предусмотрено, в частности, что если имущество при наследовании по закону переходит двум или нескольким наследникам, то оно поступает в общую долевую собственность наследников. Аналогичным образом решается ситуация при наследовании по завещанию, если в завещании не указано, какое конкретно имущество будет наследовать каждый из наследников.

Специальные правила установлены в ст. 1168 ГК РФ, касающиеся преимущественных прав при разделе наследства. В этой статье предусмотрены две ситуации. В первой идет речь о наследнике, обладавшем совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства. В такой ситуации этот наследник при разделе наследства имеет преимущественное перед другими наследниками право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, независимо от того, пользовались ли другие наследники этой вещью или нет. Во второй ситуации наследник постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства (не будучи ее собственником). Соответственно он имеет аналогичное преимущественное право перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

Предусмотрено также аналогичное преимущественное право за наследниками, которые проживали в жилом доме, квартире до открытия наследства. При этом другие наследники вправе получить соответствующую компенсацию в случае несоразмерности имущества, о преимущественном праве, на получение которого заявляет наследник с его наследственной долей. Положения об охране и управлении наследством претерпели некоторые изменения и значительно расширены. По общему правилу меры по охране наследства и управлению им принимаются исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства (ст. 1171 ГК РФ). В целях охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества, в соответствующих случаях передает имущество по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать наследникам - другому лицу по своему усмотрению. Он совершает также другие действия, предусмотренные в ст.1172 ГК РФ. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны , но и управления (например, предприятие), нотариус выступает в роли учредителя доверительного управления этим имуществом. Новыми являются нормы о возмещении необходимых расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя, расходов на достойные похороны, расходов, связанных с охраной и управлением наследственным имуществом, а также с исполнением завещания. Указанные расходы возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости до уплаты долгов кредиторам наследодателя. При этом установлена очередность возмещения перечисленных выше расходов. Требования о возмещении необходимых расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (ст. 1174 ГК РФ).

Наиболее важные изменения, касающиеся ответственности наследников по долгам наследодателя, связаны со сроками и порядками предъявления требований кредиторами наследодателя.

В ст. 554 ГК РСФСР был установлен единый шестимесячный срок для предъявления таких требований. В ст. 1175 ГК РФ предусмотрено, что кредиторы могут предъявлять свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. Поскольку сроки исковой давности могут быть и общими, и специальными; то и сроки для предъявления требования кредиторов будут различными.

Теперь эти сроки будут отсчитываться не со дня открытия наследства, а со дня, в который началось течение исковой давности по требованию, предъявляемому кредитором. Поэтому даже при едином общем сроке исковой давности сроки для предъявления требований кредиторов наследникам будут различными. Например, наследодатель обязался возвратить долг своему кредитору 1 октября 2000 г. В этом случае течение срока исковой давности начнется 2 октября 2000 г. и закончится 2 октября 2003 г. Если наследство открылось 1 октября 2002 г., то срок для предъявления кредитором своего требования к наследникам, принявшим наследство, будет равен одному году, если считать со дня смерти наследодателя.

Новый срок для принятия наследства, установленный в ГК РФ, не утратил своего пресекательного характера. Изменился лишь способ определения этого срока: теперь он привязан к сроку исковой давности по требованиям кредитора, а не ко дню открытия наследства. В связи с изложенным необходимо подчеркнуть, что срок исковой давности в рассматриваемом случае не выполняет своей функции - срока для защиты нарушенного права судом, а используется лишь для определения продолжительности пресекательного срока.

В главе 65 ГК РФ закреплены положения о наследовании отдельных видов имущества. Содержание положений о наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и кооперативах (ст. 1176 ГК РФ) в принципе не является новым; они сформулированы (в основном) на базе действующего законодательства о юридических лицах и общих положений о наследовании.

Особый порядок установлен для наследования предприятия. Если предприятие в качестве имущественного комплекса входит в состав наследства ,то при его разделе преимущественное право на получение этого имущественного комплекса в счет своей наследственной доли принадлежит наследнику – индивидуальному  предпринимателю, либо коммерческой организации, которая является наследником по завещанию. Но и в том случае, если никто из наследников не обладает указанным преимущественным правом, либо не воспользовался им, предприятие разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников. Очевидно, что эти положения направлены на сохранение предприятия как несущественного комплекса и его дальнейшей эксплуатации.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в принципе на общих основаниях. Некоторые особенности предусмотрены для тех случаев, когда наследник умершего не является членом этого хозяйства, а также когда после смерти члена крестьянского хозяйства последнее прекращается.

На общих основаниях наследуются принадлежащие на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения им. Особенности связаны лишь с разделом земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности.

Особый порядок установлен для наследования невыплаченных наследодателю сумм заработной платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда жизни и здоровья. Право на получение этих сумм принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим. При отсутствии этих лиц, либо при не предъявлении ими своих требований в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, указанные выше суммы наследуются на общих основаниях.

Федеральным законом «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. предусмотрено, что эта часть ГК РФ и соответственно его раздел V «Наследственное право» вводится в силу с 1 марта 2002 г. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие третьей части Кодекса, его раздел «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

В ст.6 вводного Закона решается важный вопрос о круге наследников по закону применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса. Этот круг будет определяться в соответствии с правилами третьей части ГК, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие третьей части.

Более того, при определенных условиях это правило будет применяться и в том случае, если указанный срок истек. Это может произойти, во-первых, если на день введения в действие части третьей ГК наследство не было принято никем из наследников по закону, указанных в ст. 532 ГК РСФСР и наследников, призываемых к наследованию в порядке наследственной трансмиссии (ст. 548 ГК РСФСР). Во-вторых, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. В-третьих, если наследственное имущество не перешло в собственность РФ и иных указанных выше государственных образований по иным установленным законом основаниям.

В случаях, предусмотренных ст. 6 вводного Закона, лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения третьей части ГК РФ.


1.3 Наследование по закону

 

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам [1].

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Наследование по закону происходит в соответствии с условиями, определенными в законе и  не измененными в завещании.

Наследование по закону – наиболее распространенный вид наследования, в реальной жизни встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя.

Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина – чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию. Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону. Наследование по закону возникает в случаях, когда:

1) наследодатель не оставил завещания;

2) вне завещания осталась часть имущества, которое поэтому должно наследоваться по закону;

3) наследник по завещанию умер раньше наследодателя или все наследники по завещанию отказались от наследства;

4) завещание полностью или в части признано недействительным;

5) наследники по завещанию не могут быть призваны к наследованию в силу ст. 1117 ГК РФ.

Таким образом, для наследования по закону необходимо, чтобы лица обладали правом такого наследования. Круг этих лиц определяется самим законом.

В Гражданском Кодексе также предусмотрены случаи, когда имущество переходит к государству. Это происходит лишь в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). В этом случае имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом (ст. 1151 ГК РФ).

Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.


1.3.1 Наследники по закону. Порядок призвания их к наследованию

    

Лица, обладающие правом наследования по закону, именуются законными наследниками. Законные наследники призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 – 1145 и 1148 ГК РФ.

 Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. При наследовании по закону наследниками в равных долях являются:

в первую очередь -  дети (в т.ч. усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, после смерти деда и бабушки, как со стороны отца, так и со стороны матери, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который сам был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Такой порядок наследования именуется наследованием по праву представления (ст. 1142 ГК РФ).

 Следует обратить внимание на несколько моментов.

Употребляя термин «дети» законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей, родившихся в незарегистрированном браке, или, как еще говорят, «внебрачных детей», то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке: либо органами загса на основании совместного заявления родителей [5], либо судом по правилам ст. 50 Семейного кодекса РФ.

Под «усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически оформлено с правилами ст. 124-125 Семейного Кодекса РФ. Усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными  родителями и, естественно, после него не наследуют.  При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 1147 ГК РФ.

Не совсем просто и понятием «супруг». Прежде всего, этим понятием охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет.Он утрачивает его с момента расторжения брака. Важно отметить, что брак, расторгаемый в органах загса, прекращается  со дня регистрации этого обстоятельства в органах загса, а при расторжении брака в суде - со дня вступления в законную силу решения суда.

Из лиц, охватываемых понятием «родители» умершего, мать наследует всегда, а отец – только в случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке.

Говоря о наследниках второй очереди, необходимо отметить следующее.

Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и неполнородными (у них одна мать и разные отцы (единоутробные братья и сестры), или один отец и разные матери – единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы умершего) являются наследниками по праву представления. Дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а вот со стороны отца – только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена предусмотренным законом способом. Наследники  второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования (ст. 1143 ГК РФ). Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится между ними поровну. Следовательно, если есть наследник первой очереди и наследники второй очереди, то первый получает все, а вторые – ничего. Но есть исключения из этого правила, касающиеся наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Наследники третьей очереди призываются к наследству, если нет наследников первой и второй очереди, ими являются полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Что касается двоюродных братьев и сестер наследодателя, то они наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ). Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст.1142 – 1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В качестве наследников четвертой очереди призываются родственники третьей степени родства – прабабушки и прадедушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянницы и племянники) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ).

Иждивенцы входят в круг наследников по закону независимо от родственных связей с наследодателем.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143 – 1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. При отсутствии других наследников по закону указанные в п. 2 ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.


1.3.2 Лица, имеющие право на обязательную долю


Свобода завещания ограничена лишь правом на обязательную долю в наследстве. Завещатель не может лишить полностью наследства своих несовершеннолетних или нетрудоспособных наследников. Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, исчерпывающим образом приведен в законе (ст. 1149 ГК РФ)

 Что значит «нетрудоспособные иждивенцы»?

О понятие «иждивенцы» в п.2 постановлении Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966г. сказано, что состоявшими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивением.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод - иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию.

Понятие «нетрудоспособный» разъяснено законодателем так, что следует относить женщин, достигших 55 лет, мужчин - 60 лет, инвалидов I, II и III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет. (При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет). Имеет значение сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо обратить внимание на то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (так называемых «военных», «шахтерских» и т.д.), права считаться «нетрудоспособным» не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Итак, гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии двух обстоятельств:

 1) иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства;

 2) получаемое им содержание от наследодателя должно быть единственным либо основным и постоянным источником средств существования и предоставляться не менее одного года до открытия наследства.

Доказательством факта иждивения могут стать следующие документы: справка местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации, с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении юридического факта нахождения на иждивении. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке ВТЭК. Лица несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества.

 «Если завещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве, то нет оснований выделять обязательную   долю   из   завещанной   части   имущества   и   тем   самым ограничивать в   большей   степени,   чем   установлено   законом,   свободу завещания» [34,c.46].

Поэтому, прежде чем определить границы завещательного распоряжения, сделанного в отношении части имущества, следует определить стоимость наследственной массы в целом, стоимость завещанного имущества и проверить возможность выделения обязательной доли из не завещанной части имущества.

 При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус проверяет, имеются ли наследники, обладающие правом на обязательную долю, и разъясняет таким наследникам их право получить свидетельство на причитающуюся им долю наследства.

При определении размера обязательной доли в наследстве нотариус исходит   из   числа   всех   наследников   по   закону,   которые   могли   бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем.

Как исчисляется размер обязательной доли, показывает следующий абстрактный пример. Гр. П. завещал все принадлежащее ему имущество в пользу одной из дочерей. На день открытия наследства были живы жена наследодателя, которой уже исполнилось 55 лет, две совершеннолетние дочери и сын - инвалид III группы. Таким образом, нетрудоспособной жене и нетрудоспособному сыну положены по закону обязательные доли. Если бы не было завещания, каждому из наследников по закону причиталась бы 1/4 доля. В этом случае обязательная доля будет равна 1/2 от 1/4, т. е.  1/8 доля.

Таким образом, жена получит свидетельство о праве на наследство по закону на 1/8 долю. Такая же доля имущества переходит сыну-инвалиду. Оставшиеся  3/4     имущества получит дочь по завещанию. Вторая дочь завещанием наследства лишена.

При определении размера обязательной доли учитывается все наследственное имущество, в том числе и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода. При этом следует отметить, что в случае, когда наследник, имеющий право на обязательную долю, проживал совместно с наследодателем, стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода также зачисляется в эту обязательную долю (ст. 1169 ГК РФ).

Завещание, которое составлено на все наследственное имущество, без учета обязательных наследников становится частично недействительным. Оно подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

 «Если завещана часть имущества, обязательная доля исчисляется со стоимости всего наследственного имущества, как завещанного, так и не завещанного, то эта доля должна быть выплачена обязательному наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а если данного имущества недостаточно, то недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества».

Нотариальным органам нередко приходится решать вопросы, связанные с определением права на обязательную долю в наследстве.

Основное условие применения указанной нормы закона - наличие завещания, в котором наследодатель не упомянул или лишил права наследования наследников, указанных в нем, или если им выделяется одной второй доли, которая причиталась бы им по закону.

Если наследник по завещанию возражает против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, то ему разъясняется право обращения в суд для решения по существу спорного вопроса. Выдача свидетельства откладывается на срок не более десяти дней. При сообщении суда о поступлении заявления от наследника по завещанию, оспаривающего право на обязательную долю, выдача свидетельства откладывается до рассмотрения дела в суде. В случае неполучения в десятидневный срок такого сообщения наследнику, имеющему право на обязательную долю, в соответствии с его заявлением выдается свидетельство (ст. 46 Основ).

Правом на обязательную долю обладает только особая категория наследников. Отказ от такой доли в пользу других наследников недопустим; в подобных случаях она переходит к наследникам по завещанию.

При наследовании обязательной доли не применяется  правила ст. 1156 ГК РФ, т.е. если наследник, имеющий право на обязательную долю, после открытия наследства умер, не успев его принять, то к его наследникам право на принятие причитающейся ему обязательной доли не переходит.

Если наследник принял наследство, но умер после его открытия, то при наличии в деле от него заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, право на эту долю переходит к его наследникам, так как согласно ст. 1152 ГК РФ  принятое наследство принадлежит наследнику со времени открытия наследства.


1.3.3  Лица, лишенные права наследования по закону

 

При определенных условиях некоторые граждане не могут допускаться к наследованию (ст. 1117 ГК РФ). Обстоятельства, послужившие основанием лишения права наследования, должны быть установлены в судебном порядке.

Совершение наследником против наследодателя или кого-либо из его наследников противозаконных действий, способствовавших призванию их к наследованию служит, основанием для устранения от наследования. Данные противозаконные действия должны быть подтверждены приговором суда. Приговора суда достаточно для исключения нотариусом, выдающим свидетельство о праве на наследство, осужденного из числа наследников, если из приговора видно, что действия носили умышленный характер. Дополнительного решения суда о лишении наследника права наследования в этих случаях не требуется.

Для применения ч.1 ст.1117 ГК РФ необходимо, чтобы совершенное действие было противоправным и направленным против кого-либо из его наследников или против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, а также носило умышленный характер. В соответствии с разъяснением в редакции: постановления Пленума № 11 Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума № 10 от 25 октября 1996г.[9, с. 336] в отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности,  правило, предусмотренное ч.1 ст.1117 ГК РФ, неприменимо. Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, закрепленной в завещании, могут выразиться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания.

Из  содержания ч.1 ст.1117 ГК РФ можно заключить, что недостойные наследники должны действовать в целях призвания их к наследованию. Такое понимание содержания названной статьи приводило бы к ее неправильному и ограниченному применению. Например, убийцу, совершившего преступление не с корыстной целью, а из ревности или низменных побуждений, нельзя было бы лишить права наследования.

Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или эти действия были вызваны другими побуждениями.

Отказополучатели, т.е. лица, в пользу которых в завещании установлено исполнение обязательств, также лишаются права на завещательный отказ по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.1117 ГК РФ.

Граждане, лишенные  права на наследство в  порядке  ст.1117 ГК РФ, не призываются к наследованию обязательной доли. Часть 1 ст.1117 ГК РФ требует глубокого анализа оснований ее применения. Несоблюдение этого правила может привести к ошибкам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Глава  2  Порядок вступления в наследство


 2.1 Факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства

 

Факт смерти наследодателя подтверждается свидетельством органа загса о его смерти, извещением или иным документом о гибели во время боевых действий, выданным соответствующими органами. При отказе органов загса в регистрации события смерти факт смерти в определенное время устанавливается в судебном порядке.

В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя [18, с. 9–13]. Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства в порядке, установленном 1116 ГК РФ, и т.д. Временем открытия наследства является день смерти наследодателя (ст. 1114 ГК РФ). Время открытия наследства подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом загса, или извещением либо иным документом о гибели на фронтах Отечественной войны, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным комиссариатом и органами  Министерства обороны РФ.

Поскольку наследство открывается только в случае смерти человека, не может наследоваться имущество, принадлежащее лицу безвестно отсутствующему или  пропавшему без вести.

Для оформления права наследования на имущество такого лица он должен быть объявлен судом умершим, тогда суд  в своем решении может признать днем смерти этого гражданина конкретный день его предполагаемой гибели. На основании решения суда органы загса регистрируют факт смерти, после чего возможна выдача свидетельства о праве на наследство. Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя.

М.Ю. Барщевский пишет: «Вопрос о времени открытия наследства является   важным, поскольку с ним связано определение: состава наследственного имущества, сроков на принятие или отказ от наследства, сроков на предъявление претензий кредиторами, момента возникновения права собственности на наследственное имущество, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство, законодательства, которым следует руководствоваться» [42, с. 14–19].

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.

Заявление наследников о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть подано  нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу по месту открытия наследства           (ст. 1162 ГК РФ).

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части (ст. 1115 ГК РФ). «Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства    признается местонахождение части, имеющей большее хозяйственное значение». Важно знать, что местом открытия наследства после смерти граждан России, временно или постоянно проживавших и умерших за границей, является страна, где они проживали [18, с. 9–13].

Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося в местах лишения свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.

 В подтверждение места открытия наследства может быть представлена нотариусу справка жилищных (или иных) органов или с места работы умершего. Место открытия наследства может быть подтверждено и выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, а если место жительства умершего неизвестно – документ о месте нахождения наследственного имущества или его основной части.  В отдельных случаях справка о месте жительства наследодателя может быть выдана с места его работы.

В случае отсутствия у наследников указанных документов нотариус истребует копию вступившего в законную силу решения суда об установлении юридического факта – места открытия наследства.

2.2  Состав и место нахождения наследственного имущества

 

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

По наследству могут переходить трудовые доходы и сбережения граждан, жилой дом, приватизированная квартира, предметы личного потребления и удобства. В собственности граждан может находиться и имущество производственного назначения (предприятия, здания, транспортные средства). Указанные объекты права собственности граждан тоже могут переходить по наследству.

К числу объектов неимущественного характера, переходящих по наследству, принадлежат некоторые права в области интеллектуальной собственности: произведения  науки, искусства, литературы, открытия,  изобретения,  рационализаторские программы для ЭВМ и т.д.

 По наследству переходят не сами объекты, а имущественные и личные неимущественные права субъекта интеллектуальной собственности, например, право на опубликование и неприкосновенность произведения, пользования товарными знаками.

Могут переходить по наследству некоторые обязательственные права умершего (права требования авторского гонорара, вклада в Сбербанке, паевого накопления в ЖСК или ДСК и т.д.)

Главное место среди имущественных прав занимает право частной собственности наследодателя. К наследникам переходят права на имущество, собственником которого был умерший.

Одним из важнейших объектов наследования являются жилые помещения: дома и квартиры. Как указывает П.С.Никитюк: «Нормы наследственного права не устанавливают специального порядка перехода их по наследованию» [28, с. 31–191].

В случае наследования приватизированных квартир, оформленных наследодателем в индивидуальную собственность, оно осуществляется по общим правилам наследования.

«Если же квартира приватизирована в общую долевую собственность, то при   наследовании таких квартир только доля умершего становится наследуемым имуществом» [13, с. 6].

При приватизации квартиры в общую совместную собственность доли собственников не указываются. При наследовании таких квартир по требованию наследников, в любой момент, можно выделить долю умершего, которая и будет включена в состав наследуемого имущества.

Наследник не вправе требовать признания за ним права собственности на квартиру в ЖСК или дачу в ДСК, если наследодателем не выплачено полностью паенакопление.

Также много сложностей возникает с жилым фондом и садовыми участками. Хотелось бы отметить, что не могут являться объектами самовольно возведенные здания. У гражданина, построившего жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с существенными отступлениями от проекта или грубыми нарушениями основных строительных норм и правил, отсутствует право продавать этот дом, дарить его, сдавать внаем и т.д. Таким образом, «самовольно возведенное строение не становится объектом права частной собственности и в силу этого не может быть и объектом наследования» [31, с. 27–28].

В соответствии со ст.222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом, либо созданное без получения на это необходимых разрешений  или с существенным нарушением норм и правил. Свидетельство о праве на наследство на самовольно возведенное строение не может быть выдано.

В состав наследства входят денежные вклады наследодателя. Эти средства наследуются по закону на общих основаниях. Вклады в банках, в отношении которых сделаны завещательные распоряжения наследодателя, наследуются в соответствии с этим распоряжениями.

В состав наследства могут входить предметы, ограниченные в обороте. Введение особых правил наследования имущества, оборотоспособность которого ограничена, является нововведением в Гражданском кодексе РФ.

В соответствии со ст.129 ГК РФ все вещи (предметы) делятся на три группы:

1) вещи, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства;

2) вещи, которые изъяты из оборота в силу закона( предметы, которые в личном пользовании находиться не могут, например, некоторые предметы, имеющие оборонное значение, некоторые сильнодействующие вещества). Объекты, полностью изъятые из оборота, ни при каких обстоятельствах не могут являться собственностью, никаких сделок с ними производиться не может, следовательно, они не могут входить в состав наследства;

3) вещи, ограниченные в обороте. К этой группе относятся объекты, которые могут принадлежать лишь определенным  участникам гражданского  оборота  либо нахождение которых в обороте допускается только по специальным разрешениям. Имеется целый ряд ограниченных в обороте объектов, которые могут входить в наследственную массу: оружие, наркотические и психотропные средства.

В наследственную массу может быть включено, имущество, полученное наследодателем от государства или органов муниципальной власти в качестве льгот. К такому имуществу могут относиться, к примеру, автомобили, которые получают участники Великой Отечественной войны. Такие автомобили либо иное имущество наследуется на общих основаниях.

В состав наследства входят антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую  либо иную ценность. У наследников может возникнуть спор  по поводу включения данных предметов в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода. Такие споры решаются судом с учетом конкретных обстоятельств и местных обычаев. Для определения антикварной, художественной ценности данных предметов, суд может назначить экспертизу, от которой может зависеть судебное решение.

Не входят в состав наследства государственные награды, которыми был награжден наследодатель при жизни и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ. Награды, почетные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах наследуются на общих основаниях.

В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего, переходящее по наследству) не входят те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др.

Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть передано по наследству, но паенакопления  умершего наследуются.

Также в состав наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя. Так, целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды денежных выплат:

1) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью имевшего право на это пособие;

2) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным ко дню смерти работника. Оно выплачивается совместно проживающим с ним членам семьи, а  также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивение умершего;

3) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим совместно с ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев, заработная плата включается в состав наследства.

Наследник принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторам наследодателя необходимо  в течение  шести месяцев  со  дня  открытия наследства предъявить претензии, т.е. поставить в известность, что у умершего имеются долги. О своих требованиях кредиторы могут сообщить: наследникам, либо исполнителю завещания, если такой есть, либо нотариусу по месту открытия наследства, либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу.

2.3  Принятие наследства и отказ от права наследования

 

Закон не предусматривает, что наследство не переходит к наследнику автоматически. Для его приобретения наследник должен совершить определенные действия, а именно: принять наследство в 6-месячный срок. Действующим законодательством установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию.

Существует три основных способа принятия наследства.

Первый - фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Наследство считается принятым, если наследник фактически вступил во владение наследственным имуществом (ст. 1152 ГК РФ).

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплату налогов и других платежей и т. п. Такое вступление имеет место, когда наследник после открытия наследства проживает в том же жилом помещении, в котором проживал наследодатель. При этом наследник владеет различными вещами, принадлежавшими умершему гражданину.

Нотариус тщательно выясняет все необходимые обстоятельства с тем, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом можно подтвердить,  что  он  фактически  вступил  во  владение  или управление наследственным имуществом.

Вступление во владение (управление) имуществом может подтвердить справками ЖЭО, местной администрации о том, что, наследник проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследником было взято имущество наследодателя, а также иные документы,   свидетельствующие   о   вступлении   наследника   во   владение имуществом наследодателя.

Фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается   как   принятие   всего   наследства, в чем бы оно   ни заключалось и где бы оно ни находилось [8,c.42].

Второй способ принятия наследства - подача нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве а наследство должностному лицу заявления об этом (ст.1153 ГК РФ).

Принятие наследства подтверждается подачей наследником по месту открытия наследства заявления о принятии наследства, которое должно быть сделано в письменной форме. Принятие наследства должно  быть  совершено  в  течение  шести  месяцев  со дня открытия наследства.

В заявлении о принятии наследства наследник сообщает, что он принимает наследство умершего, указывает нотариальную контору куда заявление  направляется; фамилии, имена, отчества наследника и наследодателя и их адреса, дату открытия наследства, перечисляет всех других наследников. При этом нотариус  должен  разъяснить наследнику, что последующее появление других наследников хотя и не    влечет автоматического аннулирования выданного свидетельства, однако может повлечь судебный спор. Наследник не должен специально указывать в заявлении те или иные предметы: путем принятия наследства он приобретает право и на те вещи, о существовании которых он и не знал.

Заявление о принятии наследства от имени несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, и недееспособных лиц подаются родителями или опекунами.

Наследник от 14 до 18 лет подает такое заявление самостоятельно с согласия родителя или попечителя.

Подлинность подписи наследника на заявлении  должна быть засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия. Свидетельствовать подлинность подписи не требуется, если наследник лично явился к нотариусу или  иному должностному лицу по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность подписи, о чем делает отметку на заявлении.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств,  проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества.

Если одни или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства.

Третьим «способом принятия наследства является письменное заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, поданное в шестимесячный срок» [21, с. 34]. Подлинность подписи наследника на заявлении должна быть засвидетельствована по правилам, изложенным в п. 89 Инструкции, которой Федеральная нотариальная палата рекомендовала руководствоваться.

«Если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство сделано по истечении срока, установленного для принятия наследства, то признавать его заявлением о принятии наследства нельзя. В такой ситуации вопрос о выдаче свидетельства оправе на наследство решается положительно только по установлении факта принятия наследства путем фактического вступления во владение наследственным имуществом либо во вступлении в законную силу решения народного суда о продлении пропущенного наследником срока для принятия наследства (ст. 1155 ГК РФ)» [31, с. 27–28].

 В равной степени следует считать действием, подтверждающим факт принятия наследства, «выполнение наследником в пределах шестимесячного срока имущественных обязанностей наследодателя. Например, наследник, зная, что он в порядке наследования получает имущество и денежные вклады наследодателя, в течение шести месяцев со дня открытия наследства расплачивается по его долгам» [42, с. 14–19].

Волеизъявление наследника может быть направлено на приобретение наследства в  целом, а не на отдельные его части. Нельзя принять часть наследства, а от другой части отказаться. Нотариус должен разъяснить наследникам, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

«Поскольку принятие наследства является сделкой, оно может быть оспорено наследником только в судебном порядке при наличии обстоятельств, делающих волю лица, принявшего наследство, недействительной, например, в случае принятия наследства под влиянием обмана, насилия угроз и т. д.» [22, с. 7].

Если наследник пропустил срок на подачу  нотариусу или  должностному лицу уполномоченному законом совершать нотариальные действия заявления о принятии наследства, либо не имел возможности представить документальные данные о вступлении во владение наследственным имуществом, нотариус разъясняет наследнику его право обратиться в суд с иском о продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта того, что он фактически принял наследство.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Согласие наследников должно быть выражено в письменной форме. В этих случаях наследнику, пропустившему срок передается  лишь та часть причитающегося ему имущества принятого другими наследниками или перешедшего государству, которая сохранилась в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества.

Дела, связанные с продлением срока для принятия наследства, рассматриваются в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство, или финансового органа, если наследство уже перешло к государству. Вопрос о продлении пропущенного срока на принятие наследства, если других наследников нет или все наследники, кроме истца, отказались от наследства, разрешается судом по месту открытия наследства с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица представителя финансового органа.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991г., «при рассмотрении дел о продлении срока для принятия наследства следует иметь в виду, что суд вправе удовлетворить заявленное требование лишь в случае, когда в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этот срок пропущен по уважительным причинам».

Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства оправе на наследство.

Судам необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство одним из указанных в ст. 1152 ГК РФ способов, но нотариальной   конторой по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной  конторы,  рассматривается  в  порядке  особого  производства [22, с. 7].

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу необходимые документы, перечисленные в п. 101 Инструкции, по которой Федеральная нотариальная палата рекомендовала руководствоваться, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным главой 37 ГПК РФ.

 Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным главой 28 ГПК РФ.

В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче  свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства   возникает спор о праве гражданском, такие требования подлежат рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства.

Если наследник, призванный к наследованию по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам     (ст. 1156 ГК РФ).

Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, по закону ее продлевают до трех месяцев.

Наследник вправе отказаться от наследства путем подачи заявления нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу по месту открытия наследства.

Заявление об отказе от наследства подается лично наследником либо через представителя, имеющего специальную доверенность. Нотариус проверяет своевременность подачи заявления, так как отказ может быть подан только в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

При отказе от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается, его доля наследства поступает в равных долях наследникам по закону и по завещанию (приращение наследственных долей).

Наследник вправе  отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые  призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Выбор лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства не ограничен очередностью призвания к наследованию. Поэтому наследник может отказаться от наследства в пользу наследников, как первой, так и второй очереди.

Нельзя отказаться от наследства в пользу лиц, которые не являются наследниками  ни по закону ни завещанию; в пользу лиц, лишенных наследодателем наследства, о чем было прямо указано в завещании; от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник.

Отказ от обязательной доли в наследственном имуществе не допускается, так как правило об обязательной доле установлено законом и оно ограничивает свободу завещания с целью защиты прав и законных интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Различают безоговорочный отказ, который не содержит указания, в пользу кого именно он осуществляется, и направленный отказ, т.е. такой, в котором есть указание одного или нескольких наследников, в пользу которых наследник отказывается от наследства.

Лицо, отказавшееся от наследства безоговорочно, не вправе затем дополнить отказ указанием о том, что оно совершает его в пользу конкретного лица. Кроме того, нельзя заменить лицо, в пользу которого совершен отказ, другим лицом.

В том случае, если наследник по закону отказывается от наследства и не указывает, в чью пользу происходит отказ, то его доля в наследственном имуществе переходит к другим наследникам по закону. Если от наследства отказывается наследник по завещанию и также не указывает ,в чью пользу он отказывается от завещанного наследственного имущества, то его доля переходит к другим наследникам по закону, если таковые имеются. В том случае, если других наследников в завещании не указано, то наследство переходит к наследникам по закону.

Отказ наследника с указанием лиц, которым он передает свою наследственную долю, может быть сделано как в пользу наследников по закону любой очереди, так и пользу наследников по завещанию, не лишенных наследства. Отказавшийся наследник может совершить отказ в пользу нескольких лиц, причем имеет право конкретизировать доли наследства для каждого из них. Если указания о разделе не поступило, то наследство делится между указанными лицами на равные доли.

Не допускается отказ от наследства, если наследник уже подал нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом совершать нотариальные действия по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Равно как наследник, подавший нотариусу или иному должностному лицу заявление об отказе от наследства, не может затем его принять. Но в литературе встречаются и другие мнения. Так, П.С. Никитюк считает, что «при согласии всех остальных наследников можно изменить содержание отказа с тем, что бы безоговорочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен или заменить указанного ранее наследника другим» [28, с. 31–191].

В заявлении об отказе указывается  куда адресуется заявление, фамилия, имя и отчество наследодателя, постоянный адрес и дата его смерти, фамилия, имя и отчество наследника, отказавшегося от наследства, его адрес, а в необходимых случаях также фамилии, имена и отчества наследников или полное наименование организаций, в чью пользу совершается отказ.

 Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подлинность подписи наследника на заявлении об отказе от наследства должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Между тем, как указывает М. Барщевский: «...нотариус не вправе  отказать в приеме от наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве  на наследство, как при непредставлении необходимых документов, так и при не засвидетельствовании его подписи надлежащим органом» [18, с. 9–13].

Свидетельствовать подлинность подписи не требуется, если наследник  лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление.

«При рассмотрении судами дел о признании отказа от наследства недействительным суды должны учитывать, что такой отказ, помимо оснований, указанных в ст. 1158 ГК РФ, может быть признан недействительным в предусмотренных законом случаях признания недействительности  сделок»[8,c.42].


Глава 3 Проблемы осуществления наследственных

правоотношений и защита наследственных прав

 

3.1  Право граждан на обращение в суд и на судебную защиту

              

Наследственные правоотношения обычно достаточно сложные. Существует много проблем осуществления наследства и поэтому количество наследственных дел в судах занимает большое место. Вступивший в действие с 01.03.02 г. V раздел третьей части ГК РФ «Наследственное право» существенно изменил многие положения, устранил многие пробелы в законодательстве. В тоже время дела данной категории усложняются, т.к. появилось несколько новых форм завещаний: закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах, завещание с обязательным присутствием свидетелей. Усложнилась очередность – восемь очередей наследников.

Все эти и другие изменения так же влияют на возникновение спора между наследниками, а значит, появилось еще больше проблем. Таким образом: проблемы были и остались.

Защитить свои имущественные права и законные интересы в судебном порядке можно несколькими способами [20, с. 73–84]:

1) в порядке искового производства;

2) в порядке особого производства

Раздел наследственного имущества, когда наследники не пришли к согласию:

1) суд может признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал об этом или пропустил этот срок. В случаях восстановления срока обязательно есть спор о праве, иначе наследник бы и не обращался в суд;

2) в случае спора между наследниками о порядке пользования неделимой вещью. Этот вопрос решается судом (п. 2 ст. 1122 ГК РФ);

3) суд может признать наследника отказавшимся от наследства по истечении срока на отказ, если найдет причины пропуска срока уважительными (п.2 ст. 1157ГК РФ);

4) кредиторы наследователя вправе предъявить свои требования принявшим наследство наследникам (п. 3 ст. 1175 ГК РФ);

5) для признания наследника недостойным (противозаконные действия, злостное уклонение от обязанности и др.) должны быть подтверждены в судебном порядке (ст. 1117 ГК РФ);

6) завещание может быть признано недействительным судом по иску лица, права и интересы которого могут быть нарушены;

7) по требованию лица суд подтверждает факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п3 ст. 1129 ГК РФ);

8) после открытия наследства суд может освободить  исполнителя завещания от  его обязанности;

9) суд может, с учетом имущественного положения наследников, уменьшить обязательную долю или даже отказать;

10) суд может приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство, если у наследователя есть ребенок, зачатый при его жизни, до его рождения (п3 ст. 1163 ГК РФ);

11) в порядке особого производства подтверждается факт нахождения лица на иждивении, регистрация рождения, смерти, факта принятия наследства и места открытия (ст. 247 ГПК РФ);

12) объявление гражданина умершим происходит в судебном порядке (гл. 30 ГПК РФ);

13) в случае неправильного нотариального действия или отказа наследники вправе обжаловать действия нотариуса в судебном порядке.

 

3.2  Наследственные иски – это проблемы, связанные с наследственными   правоотношениями


В научной литературе предлагалось много определений иска о наследстве. Все точки зрения отражают это понятие только с материальной стороны.

Иском о наследстве является предъявление в суд для рассмотрения и разрешения требования наследника к лицу, ошибочно считающим себя наследником, вытекающее из спора о правах и вещах, входящих в наследственную массу.

Чаще всего наследственные иски бывают исками о присуждении ответчику наследства или части его. К наследственным искам о признании относятся иски о признании принятия наследства. Если есть спор о праве, если нет спора – такие дела рассматриваются в порядке особого производства.

Кроме деления исков по процессуальному признаку их можно классифицировать по материально-правовому, т.е. по характеру спорного правоотношения, из которых вытекают исковые требования.

По материальному признаку можно выделить следующие группы исков  -дела по спорам, вытекающим из гражданских, жилищных, трудовых, семейных правоотношений и др.

В каждой группе иски можно разделить на подгруппы. Так, в группе исков из гражданских правоотношений можно выделить дела, вытекающие из нарушения прав собственности, из нарушения авторского права, из нарушения наследственного права, из причинения вреда. Об этом свидетельствует и разъяснения Пленумов Верховного Суда, которые выносятся по конкретным проблемам судебной практики.

Можно выделить четыре группы исков о наследстве [29, с. 65–83].

Первую группу проблемных споров составляют споры между наследниками по закону.

Сюда относятся споры о разделе имущества, споры о признании наследниками, о выделении доли, споры о лишении наследственных прав, о продлении срока на принятие наследства.

Ко второй группе относятся споры между наследниками по закону и по завещанию. Эти проблемы возникают при рассмотрении вопроса о недействительности завещания полностью – тогда встает вопрос о наследовании по закону.

К третьей группе этих проблем относятся споры между наследниками по завещанию( по разным завещаниям). В первом случае спор может быть о разделе имущества или о том, что завещатель указал долю наследнику меньше, чем ½ его доли. Во втором случае спор представляет собой требование о признании недействительным одного из  завещаний.

К четвертой группе относятся споры между наследниками и государством. Т.к. государство также является наследником либо по закону, либо по завещанию, то, учитывая особенности этого вида споров, следует выделить эти споры в отдельную группу. В спорах с участием государства существуют следующие особенности: освобождение от уплаты госпошлины сторона - финансовый орган - государство, иск может предъявить и прокурор. С вступлением в действие третьей части ГК РФ эта группа споров уменьшится, т.к. увеличен круг наследников по закону и передача наследства государству будет редка.


3.3  Предпосылки и условия  права  на  обращение  в  суд.  Возбуждение  наследственных дел


Право на обращение в суд за защитой – важнейшее право граждан в области правосудия. В соответствии со ст. 4 ГПК РФ суд приступает к рассмотрению дела по заявлению лица, обратившегося за защитой.

Возбуждение дела в суде – первая стадия гражданского судопроизводства. Дела, связанные с наследственными правоотношениями могут возбуждать в суде наследники по закону или по завещанию.

Для защиты своих наследственных прав необходимо соблюдать условия, предусмотренные законом, называемые предпосылками права на обращение в суд. Предпосылки обращения в суд – это процессуальные юридические факты.

Необходимыми предпосылками для обращения в суд являются [20, с. 73–84]:

1) подведомственность дела суду;

2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда по спору;

3) отсутствия определения  суда о принятии отказа истца от иска или утверждение мирового соглашения межу сторонами;

4) отсутствие в производстве суда дела по спору между сторонами.

Подведомственность.

Первая предпосылка на обращение в суд – это соблюдение подведомственности. Существуют различные учреждения, наделенные юридическими полномочиями, но каждое из них вправе рассмотреть лишь те дела, которым законом отнесены к их ведению, т.е. подведомственное ему. Как правило, наследственные проблемы, прежде чем стать предметом судебного разбирательства, сначала являются предметом нотариального производства. Если же возник спор о наследстве, то дело рассматривается в суде.

Таким образом, в основе разграничения подведомственности наследственных исков суду и нотариальным органом лежит наличие спора. Если между лицами спора о наследстве нет, то наследственные права оформляются в нотариальной конторе.

Иначе обстоит дело в особом производстве, поскольку здесь рассматриваются бесспорные дела. В этом случае нотариальной конторе требуется установление факта лишь тогда, когда гражданин получит решение суда.

Спор о праве необходимо отличать от таких ситуаций, когда право никем не оспаривается, но не может быть реализовано без юрисдикционного органа.

Суду подведомственны дела по спорам, если хотя бы одной из сторон в споре является гражданин.

Конституции РФ установили, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод и их непременными участниками выступают граждане, поэтому споры, связанные с наследственными правоотношениями подведомственны суду.

Тождество.

Так же необходимо выяснить, нет ли в производстве данного или другого дела по тождественному спору. Если такое имеется, право на суд считается реализованным и вторичный спор к судебному делу принят быть не может.

Условия на осуществления права на судебную защиту.

Кроме предпосылок на обращение в суд за защитой необходимо еще соблюсти ряд условий.

1) дело должно быть подсудно тому суду, в который подается заявление;

2) заявление должно быть подано дееспособным лицом;

3) лицо, действующее от имени другого лица, должно иметь полномочия, подтвержденные документально.

Процессуальным последствием несоблюдения этих условий так же будет отказ в приеме заявления. Однако он не препятствует вторичному обращению в суд, если допущенное нарушение устранено.

В исковом заявлении должно быть указанно:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование истца, адрес;

3) наименование ответчика, его местожительство;

4) обстоятельства, на которых истец основывает свое требование;

5) требование истца;

6) цена иска;

7) перечень документов прилагаемых.

Так, Н. предъявил иск к Д. в суд о признании недействительным завещания. В исковом заявлении не было указано, по каким причинам заявитель считает, что выданное нотариальной конторой свидетельство о праве на наследство не соответствует требованиям закона о наследовании, не изложены обстоятельства дела, не приведены соответствующие доказательства в обоснование требования, не указана цена иска, хотя спор возник по поводу имущества. Приняв эти документы, суд не истребовал документы, необходимые для разрешения спора, в том числе и оспариваемое завещание. При проверке дела в порядке надзора Верховным Судом РСФСР обращено внимание народного суда на указанные недостатки.

При подаче искового заявления необходимо обратить внимание на соблюдение материально-правовых сроков. Если сроки пропущены, то следует подумать о целесообразности такого иска, который повлечет затраты на госпошлину и потерю времени, но не приведет к желаемому результату.

Исковая давность – это срок для осуществления судебной защиты [29, с. 65–83]. Важно отметить, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны о споре, сделанному до вынесения судом решения.

Так, Н. 14 июня 2001 года предъявила иск к К. и Л. о признании фактического принятия наследство и признания договора купли-продажи квартиры недействительным. Н. указала, что 12 мая 1994 года умер ее отец. У него осталось имущество в виде ½ доли квартиры, другая часть принадлежала его второй жене Л.. После смерти отца жена передала Н. его вещи: часы, магнитофон, телевизор. Н. фактически вступила в права наследования. Квартиру она не переоформляла, указывая, что не знала кому она принадлежит. Вторая жена продала квартиру в 1997 году. Ответчики просили применить срок исковой давности и отказать в иске. Их материалов дела следовало, что Н. вместе с отцом жили в двухкомнатной квартире, после его второго брака они обменяли свою квартиру и квартиру второй жены на трехкомнатную и однокомнатную для Н.. Истица знала, кому принадлежит спорная квартира. Истица не хотела участвовать в расходах на квартиру, не интересовалась ее судьбой. В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В соответствии со ст. 196 ГК РФ срок исковой давности по таким требованиям установлен в три года. Истица должна была узнать о нарушении своих прав, срок исковой давности пропущен – в иске отказано.

Предмет доказывания – особый процессуальный институт, в который входят лишь те факты, которые имеют материально-правовое значение. Факты, без выяснения которых нельзя правильно разрешить дело.

Так, М., И. и др. обратились в суд с исками к своей сестре Х. о признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство. Истцы указали, что их мать, умершая в 1970 г., завещала свой дом детям, но Х. оформила его на себя.

Русский народный суд Московской области в исках отказал, обосновывая это тем, что Х. была единственной наследницей, которая приняла наследство в установленном законом порядке в шестимесячный срок. Другие пропустили этот срок.

Верховный Суд РФ, отменяя решение в части отказа в иске М., указал, что народный суд не учел правило ст. 547 ГК РСФСР, согласно которому наследство может быть принято и по истечении шестимесячного срока, если другие принявшие наследники не возражают против этого. Из материалов дела видно, что М. пользовалась частью дома, с согласия ответчицы в 1983 г. произвела в нем ремонт, после которого дом был разделен на две части. Кроме того, М. представила суду квитанции об оплате коммунальных услуг и другие документы, подтверждающие, что она пользовалась частью дома как собственница. Все эти обстоятельства дают основание полагать, что М. можно признать принявшей наследство согласно п. 1 ст. 547 ГК РСФСР.

Применение норм права.

Определяя нормы права, следует иметь в виду, что круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследуемого имущества определяется законодательством.

Состав лиц.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья должен известить заинтересованных лиц о производящемся деле, времени и месте судебного разбирательства. Такими лицами могут являться как граждане, так и юридические лица.

Наследственные дела часто являются сложными и, как правило, рассматриваются с участием представителей.

Участие органа опеки и попечительства будет способствовать охране законных интересов несовершеннолетних наследников. Так же может участвовать прокурор в защиту прав несовершеннолетних и недееспособных лиц.

Часто в наследственных делах принимают участие финансовые органы, защищающие государство.

Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство должно быть принято в срок, если нет, то переходит государству.


3.4  Доказательства


Теперь предоставление необходимых доказательств целиком зависит от воли сторон. Суд только оказывает содействие в этом.

1) По спорам между наследниками о признании права на наследственное имущество и его разделе необходимы следующие документы [20, с. 73–84]:

    - копии свидетельства о смерти;

    - документы, подтверждающие последнее место жительства;

    - доказательства, подтверждающие принятие  наследства в  срок;

    - документы о праве на наследство по закону, по завещанию;

    - если были завещания, то все копии;

              - документы, подтверждающие наличие или отсутствие других  наследников;

     - документы, свидетельствующие о принадлежности имущества  (на   свои  средства, имущество супругов).

Также документы:

2) по спорам, связанным с восстановлением срока;

3) по спорам о выделении доли наследственного имущества в натуре;

4) по спорам о признании завещания недействительным;

5) по спорам о выделении обязательной доли;

6) экспертиза. Кроме документов требуется проведение экспертизы (по некоторым делам).

Выполнив все задачи подготовки наследственного дела, судья выносит определение о назначении его к судебному разбирательству.


3.5  Судебное разбирательство


Судебное разбирательство – это разрешение той или иной проблемы о наследстве.

Для рассмотрения дела необходимо правильно установить обстоятельства, имеющие значение для дела, и рассматривать все доказательства спора. Несоблюдение приводит к отмене решения.

Если обстоятельства препятствуют продолжению дела, то производство по делу не оканчивается, а приостанавливается.

Суд обязан приостановить производство в соответствии со ст. 215 ГПК РФ в случаях [29, с. 65–83]:

1) смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство, или реорганизации  юридического лица, являющегося стороной  в деле;

         2) признание стороны недееспособной или отсутствия законного представителя у лица, признанного недееспособным;

3) участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения,  а также в условиях военных конфликтов или просьбы истца, участвующего в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов;

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого лица, рассматриваемого в гражданском уголовном или административном судопроизводстве;

 5) обращения суда в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии закона, подлежащего применению,  Конституции Российской Федерации.

Кроме обязательного приостановления суд  может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в случае:

1) нахождения стороны в лечебном учреждении;

2) розыска ответчика по;

3) назначение судом экспертизы.

4) назначения органами опеки и попечительства обследования условий жизни усыновителей по делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, затрагивающим права и законные интересы детей;

5) направление судом судебного поручения в соответствии со ст. 62 ГПК РФ.

Судебное разбирательство завершается постановлением решения по делу.

Иногда бывает сложно установить что относится к предметам домашней обстановки и обихода. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил: антикварные предметы, представляющие художественную и историческую ценность, не могут рассматриваться в качестве домашней обстановки. Для выяснения вопроса о ценности предмета суд может назначить экспертизу. Если проведенной экспертизы недостаточно, суд может назначить повторную экспертизу.

Между А. и Б. возник спор по поводу раздела дома, перешедшего к ним по праву наследования сразу после смерти отца. По заключению районного архитектора и БТИ, раздел дома возможен, но только на неравные части. Учитывая это, а также тот факт, что истец проживает в другом городе и домом постоянно не пользуется, Новгородский областной суд выделил ответчику большую часть дома и взыскал с него в пользу истца денежную компенсацию за часть, превышающую его долю.

Судебное разбирательство дел о наследовании не всегда заканчивается вынесением судебного решения. Довольно часто стороны заключают мировое соглашение.

В соответствии со ст. 165 ГПК РФ об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым прекращает производство по делу.


Заключение


Изучая юридическую литературу, юридическую научную литературу, нормативные акты и многое другое, хотелось бы отметить то разнообразие мнений, суждений и предложений буквально по каждому вопросу наследственного права. Тем не менее, хотелось бы выделить тех авторов, мнение которых ближе и понятнее мне. На мой взгляд, это Эйдинова Э. Б., Барщевский М. Ю., Рясенцев В. А., Никитюк П. С., Рубанов А. А. и другие авторы. Сразу хотелось бы отметить несколько проблем, с которыми я столкнулась в данной работе. Итак. При всей очевидной важности рассматриваемого института наследственного права ни законодательство, ни ученые - цивилисты не выработали четкого перечня предметов обычной домашней обстановки и обихода или хотя бы критериев, по которым ту или иную вещь следовало бы относить к предметам роскоши (наследуемым в обычном порядке) или же к предметам обычной обстановки. Таким критерием должно быть потребительское назначение вещи. Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных потребностей, как наследодателя, так и совместно с ним проживающих наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества. Представляется, что этот критерий является единственно допустимым. Нельзя согласиться с позицией тех авторов, которые считают важнейшим критерием (или хотя бы вообще придают какое - либо значение) стоимость вещи. В литературе по наследственному праву встречаются высказывания, согласно которым не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода мебель из особо ценных пород древесины (например, карельской березы), картины и другие произведения искусства, дорогие ковры, уникальные вещи. Руководствуясь критерием потребительского назначения предметов домашней обстановки и обихода, следует признать то, что роскошью не является то, что есть у очень многих. Весьма спорным остается утверждение, что картины и другие предметы искусства всегда относятся к категории особо ценных вещей и не наследуются в порядке, предусмотренном для предметов домашней обстановки и обихода. Действительно, картины кисти известных мастеров, иные авторские произведения искусства следует считать имуществом, не относящимся к «обычному». Однако большое количество квартир украшено различного рода произведениями искусства: чеканка, гравюры, литографии, ковры ручной работы, художественные изделия народных промыслов и т. д. Эти вещи нельзя однозначно причислять к предметам роскоши. Не менее важен вопрос о порядке наследования домашних библиотек.

Не все юристы одобряют существующий особый правовой режим вкладов. Действительно, чем можно объяснить, например, что обязательная доля выделяется из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а из «завещанных» вкладов нет? Или еще: представим себе ситуацию, когда гражданин, взяв в долг у приятеля деньги на приобретение автомобиля, внес их на свой вклад, ранее «завещанный» кому-то, и неожиданно скончался. Никакого наследственного имущества после смерти не оказалось. Только этот вклад. Казалось бы, очевидным, по крайней мере, с позиции здравого смысла, что приятель умершего, давший в долг деньги, имеет право их получить за счет этого вклада. Но нет! Действующий особый правовой режим вкладов, в отношении которых имеется завещательное распоряжение вкладчика, лишает его такой возможности.

Очень спорный и на мой взгляд непродуманный вопрос, который имеет место при наследовании по закону, когда наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Почему несовершеннолетний ребенок или же иное лицо, относящееся к категории необходимых наследников, ничего не получает по наследству, если наследственная масса состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник, проживающий в отличие от данного лица совместно с наследодателем!? На этот вопрос трудно дать ответ. А ведь именно такое положение, основанное на правилах ст. 1169 ГК РФ, и приводит к указанной коллизии при наследовании. На сегодняшний день в наследственном праве накопилось много проблем. Эти проблемы чаще всего связаны с тем, что за последнее десятилетие возникло много новых объектов права собственности. Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности. Новый ГК должен обеспечить действенность конституционного положения о том, что «право наследования гарантируется». В ГК РФ это положение Конституции РФ (ст. 35) получает развитие в подробных правилах о наследовании по завещанию (гл. 64), среди которых главное место занимают нормы о свободе завещания (ст. 1164, 1165, 1167, 1168, 1176 и др.). По существу единственным ограничением этой свободы является существующее и иные правило о том, что завещанием нельзя лишить наследства несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, известное, как правило, об «обязательной доле» в наследстве (ст. 1193). Однако размер обязательной доли, на которую имеют право эти наследники, в ГКРФ  несколько уменьшена. С другой стороны, в ГК РФ предусматривается распространение правила об обязательной доле и на денежные средства, находящиеся во вкладах и на счетах граждан в банках (п. 3 ст. 1174).

Также в новом ГК РФ предусмотрено то, что по возможности исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций. Там, где нормы кодекса нуждаются в определенной конкретизации, это должно быть сделано актами Правительства России.

Надо полагать, что существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. Хотя подавляющее большинство наших граждан не стало за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность - прежде всего приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат ценные бумаги - акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).

Хотелось бы в конце пожелать, чтобы наш институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.

Список использованных источников

 

1. Конституция Российской Федерации, 1993г.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 2001г. Ч. третья, раздел V.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 2002г.

5. Семейный кодекс Российской Федерации, 1995г.

6. Гражданский кодекс РСФСР 1964г., раздел VII.

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02. 93г.    

   // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.– 1993.– № 10.– С.357.

8. Постановление №2 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г., с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума № 10 от 25 октября 1996г.// Сборник постановлений пленумов Верховных Судов по гражданским делам.– М.: Республика, 1999.–  С.42.

9. О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании: Постановление Пленума №11 Верховного Суда РФ, 1993г., с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума № 10, 1996г.// Сборник постановлений пленумов Верховных Судов по гражданским делам.– М.: ЮНИТИ, 1999.–  С. 336.

10. Инструкция о порядке совершения учреждениями Сберегательного банка РФ операций по вкладам населения (с последующими изменениями), утвержденной Президентом акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ 30 июня 1992г.// Законодательство и экономика.–  1992.-№4. –С. 26.

11. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти от 19 марта 1996г. Государственный нотариат// Сборник нормативных актов.– М.: ЮНИТИ, 1998.– С. 202 .

12. Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации от 15 марта 2000г. Государственный нотариат// Сборник нормативных актов. – М.: ЮНИТИ, 2000.- С.176.


13. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан // Российская юстиция.– 1997.–№ 4.–С. 6.

14. Декреты Советской власти.– М.: ИНФРА, 1957.

15. Внеочередная четвертая сессия Верховного Совета СССР.– М.:ИНФРА, 1945.

16. Антимонов Б.С. Граве К.А. Советское наследственное право.– М.: Юристъ, 1995.

17. Барщевский М.Ю. Наследственное право.– М.: ЮСИС, 1999.

18. Барщевский М. Правовая помощь адвоката по спорам о наследстве // Советская Юстиция.– 1986.–№17.–С. 9–13.

19. Власов Ю.Н. На приеме у нотариуса.– М.: Юристъ, 2002.

20. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации.– М.: Юристъ, 2003.

21. Гельфанд Л. Правовая помощь по спорам о наследстве // Советская юстиция.– 1983.–№22.– С.34.

22. Евдокимова Т. Споры, связанные с принятием наследства // Советская Юстиция.– 1990.–№10.–С.7.

23. Инцас В.Л. О субъектах наследственных правоотношений //Вестник Ленинградского университета. Серия 6. –1971.–№23.–С.5–7.

24. Исаев В.А. История государства и права России.– М.: ДИС, 1996.

25. Кабатов В.А. Государство и право.– М.: Щит, 2002.

26. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследство // Законодательство и экономика. –1997.–№3.–С. 40–41.

27. Немков А.М. Очерки истории наследственного права.– М.: Дрофа, 1979.

28. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс.– Кишинев, 1973.

29. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.– М.: Проспект, 2002.

30. Поповникова Н. Наследование: проблемы и суждения // Советская Юстиция.– 1990.– №20.–С.42–44.

31. Пашутина М., Семенова Л. Наследование жилых домов // Советская Юстиция.–1990.–№8.–С.27–28.

32. Пронина М.Г. Право наследования.– Минск, 1989.

33. Репин В.С. Настольная книга нотариуса.– М.: ИНФРА, 2003.

34. Рубанов А.А. Закон о наследовании.– М.: ЮСИС, 1994.

35. Рубанов А.А. Право наследования.– М.: Проспект, 1998.

36. Рясенцев В. А. Наследование по закону и по завещанию в СССР.– М.: Дрофа, 1972.

37. Серебровский В.И. Избранные труды.– М.: Щит, 1999.

38. Степанова А. Выдача свидетельств о праве на наследство // Советская Юстиция.–1979.– №21.–С. 24–25.

39. Супрун К. Право на обязательную долю в наследстве и нотариальная практика // Советская Юстиция.– 1986.– №5.–С. 32–35.

40. Чистякова О.И. История отечественного государства и права.– М.:ДИС, 1997.

41. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию.– М.: Дрофа, 1999.

42. Эйдинова Э.Б. Вопросы наследственного права в нотариальной и судебной практике // Советская  Юстиция.–1979.– №7.–С. 14–19.


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ) Институт права и гуманного о

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ